论《立法法》的缺陷和不足
- 格式:doc
- 大小:182.50 KB
- 文档页数:11
我国目前立法体制存在的缺陷根据宪法和《立法法》的规定,我国现行的立法体制可以概括为“一元两级三个层次”。
所谓的“一元”是指全国人大及其常委会;“两级”是指中央和地方;“三个层次”是指在中央和地方每一级中都有三类立法主体,包括人大及其常委会、政府及政府各部门。
该一体制在总体上具有科学性与合理性,但在实践运行中出现了一些问题,影响了立法质量。
主要有:一是存在立法部门化倾向。
立法部门化就是将执法部门的自身利益体现在立法中,而这必然影响立法的科学性与客观合理性。
造成立法部门化的原因主要在于立法机构缺乏足够有效的立法力量,在立法上完全依赖于执法的各个部门。
在中央层面,由全国人大各专门委员会和全国人大常委会法制工作委员会主导起草的法律较少,较多的法律由国务院及其部门实际掌控着起草权。
这就难免将部门利益渗透到立法之中,出现了立法部门化的弊端。
二是存在立法地方化弊端。
在地方立法层面,地方政府部门几乎执掌着所有法规的起草权,地方立法机构对行政部门的立法起草工作依赖性较为严重。
三是存在立法腐败现象。
如2008 年震惊全国的郭京毅受贿案,郭京毅作为商务部条法司正司级巡视员,主持和参与了近20年多年的全部外资法律法规的起草和修订。
在此期间,郭京毅利用其自身职务权限,即法规的制定权和法律适用标准的释明权,接受贿赂,牟取个人利益,为国美电器公司并购铺路,受贿金额高达人民币 845万余元。
四是存在立法冲突现象。
比如,按照现行《立法法》的规定,各部委有制定规章的权力。
但各部委制定规章的权限范围却没有明确规定,因而各部委有时即从部门利益出发,“抢权立法”、扩权解释,抑或互相推诿、回避义务,将自身利益千方百计最大化,将自身义务和责任则尽一切可能最小化,导致“行政立法权侵越国家立法权”和“授权立法的脱缰”,影响了立法和执法的公正性和权威性。
委托第三方起草法律法规草案的提出要克服立法体制和机制中存在的上述弊端,一个必要的步骤就是完善立法体制和机制,中共十八届四中全会提出“要探索委托第三方起草法律法规草案”,则是这个完善步骤的一个重要方面。
“依法管理”下如何理解法规制度中的漏洞和缺陷王 璊倡公安边防部队广州指挥学校,广东 广州 510663【摘要】依法管理是我国党和政府站在时代的高度,以对人民对世界负责的眼光,提出的一种治国理念,依法管理是我国必须坚持的一个原则,依法管理在我国社会主义建设的进程中起到保驾护航的作用。
如果没有依法管理,那么社会主义建设必然会受到违法犯罪分子的破坏,不仅危害我国人民的生命和财产安全,而且对亚洲乃至对全世界的和平都会构成威胁,不利于世界的和谐发展。
当然,国家层面坚持依法管理,这就要求企事业单位以及公司组织都要在此基础上,坚持依法管理,把依法管理用在各个层面,用制度的力量杜绝腐败,杜绝低效率,杜绝人为的失误。
但是,任何法规都有不完美的地方,甚至被一些违法犯罪分子利用其中的漏洞和缺陷,那么我们又如何理解制度中的漏洞和缺陷呢。
【关键词】依法管理;制度;漏洞缺陷一、依法管理的定义和意义(一)什么是依法管理依法管理就是依靠法律的手段去治理社会,法律成为解决社会纠纷和犯罪的常用手段。
中国三十多年来的改革发展已经取得了许多重大成就,在法制建设方面,中国特色社会主义法律体系已经形成,这为依法治国提供了良好的环境。
[1]依法管理是依法管理的具体体现,依法管理不仅是政府要依照现行法律法规进行社会管理,而且要求社会各组织也要坚持依法管理,就是要求按照规章制度进行管理组织的运作。
(二)依法管理的重要意义依法执政是中国共产党领导方式转变的必然结果和应然目标,是中国法治发展的时代要求。
[2]依法管理是社会主义现代化建设的一个根本任务和原则,也是建设中国特色社会主义政治的一个基本目标。
依法管理的重大意义主要表现在以下四个方面:第一,有利于加强我党的领导作用,提高社会主义的完整性。
第二,有利于改善我国的生产力水平,提高社会主义生产力,满足人民群众日益增长的物质文化生活的需求。
第三,有利于构建社会主义政治文明,实现我国社会的长治久安。
第四,有利于我国与国际社会接轨,促进全球一体化和世界的和平。
第3j卷第1期、ul3j\o1郑州托学学报(哲学社套科学版jJOURNAI.OFZItENGZHoUUNIX/ERSIT、论我国立法监督制度中的附带性审查——兼析《立法法》关于立法监督之规定}j月苗连营。
沈开举【郭州大学法学院.坷南郑州45t>0052)摘要:单纯由国家权力机关承担立法监督职责存在着难以克服的缺陷,只有把立法机关的抽象性审查同人民法院的附带性审查结合起来,寸可能使立法监督工作真正落到实处附带性审查不仅在理论上是必要的.而且在我国的司法实践中已大量存在。
为了使其更为有效地运转.附带性审查厘当采用级剐管辖的原则,同时应当具备附带性、非终局性、审查范围有限性的特征.t立法法”关于立法监督的规定有着十分重要的恚义.但仍有值得改进之处。
关键词:立法监督:附带性审查;抽象性审查中图分类号:DF31文献标识码:A文章编号:l001一S204(2n(一?)0l一÷,旧6f]6一、问题的提出根据现行宪法及有关法律的规定.我国的立法监督职责主要是由国家权力机关担负的。
这种监督横式契台了我国的国家体制和民主集中制的活动原则.从理论}讲可以保证立法监督L作的权威性和科学性,但其在运作过程中所显现出来的种种缺憾,却使人无法不对该体制是否完备和可行提出疑问。
迄今为止.有关的国家权力机关几乎还尚未行使过立法监督方面的职权.规范性文件因与宪法、法律相抵触而被撤销的事例还从未出现过。
然而,这种状况并不意味着目前我国的立法上作不存在问题或者国家权力机关没有机会和必要去履行这项职责.而只能说明现行的立法监督机制尚未有效地启动和运转立法实践中大量存在的“无序”现象与立法监督职权的虚置形成了巨大的反差,这促使人们去思考和分析我国立法监督机制发生梗阻的症结所在。
笔者认为,完全由国家权力机关(立法机关)承担立法监督职责这一模式本身存在着先天不足。
从我国法律的现有规定来看,立法监督程序主要是通过批准和备案两种方式来启动的。
关于《立法法》的若干修改建议作者:张可然张帆来源:《消费导刊·理论版》2008年第15期[摘要]本文通过对我国《立法法》若干条文的详细比对分析,结合法的渊源的冲突理论与法的效力位阶理论,指出条文相互间的逻辑矛盾或疏忽,提出下列修改意见并作了论证:一、将《立法法》第82条、86条第3款的“地方政府规章”改为“省、自治区、直辖市人民政府制定的地方政府规章”;二、删去《立法法》第86条第2款中的“不能确定如何适用时”一句;三、《立法法》应当明确规定“行政法规不得同宪法、法律相抵触”;四、《立法法》对同级机关之间的制定法冲突也应适用后法优于前法、特别法优于一般法原则并作出相应的规定。
[关键词]制定法冲突确定适用特别法后法我国《立法法》自2000年7月1日实施以来,对长期存在的各类制定法之间、同类制定法之间冲突问题的解决,起到重要的作用。
由于各类制定法的增多,目前制定法相互冲突的问题很突出。
陈金钊教授认为,“随着立法数量的增多,法律之间互相冲突的情形仍比较严重。
法的合法性审查成了必须面对的问题。
”[1]笔者认为,制定法冲突问题不仅来源于立法数量的增多,也来源于我国《立法法》本身存在的一些逻辑缺陷和其他不足,加上解决制定法冲突的学理不完善,这一问题就更加突出。
本文拟就此作些探讨。
一、关于《立法法》第82条及相关条文的逻辑冲突及其修改建议《立法法》适用与备案一章的第80条规定:“地方性法规的效力高于本级和下级地方政府规章。
省、自治区人民政府制定的规章效力高于本行政区域内较大的市的人民政府制定的规章。
”《立法法》同一章的第86条第3款规定:“部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决。
”《立法法》86条第3款关于“部门规章”之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决的规定比较顺理成章,因为它们同属一个共同上级的同级机关,可是同一条文关于“部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决”的规定就出现下列问题:根据上述《立法法》80条的规定,地方政府规章分为省、自治区人民政府制定的和本省行政区域内较大市人民政府制定的两种,并且省、自治区人民政府制定的规章的效力更高。
LegaI Syst em A nd Soci et y ■曩鲤垦匿鎏。
竺竺坠!f叁整!查塾垒行政立法的弊端及立法建议缪海英摘要我国行政立法在保护公民权利方面存在弊端,而弊端之所以存在的根源包括立法程序、权利救济等存在部分立法空白等。
本文通过对英国行政学者哈洛和罗林斯的“黄灯理论”的分析,指出我国行政立法过程中应设立相应的听证程序,并在行政法实施后设立一个针对行政法的不正当性申诉机制,以及设立“点到即止”的司法审查程序,以期能更好的防止行政部门法对个体权益造成不必要的损害。
关键词行政法听证程序申诉司法审查中图分类号:D922.1文献标识码:A文章编号:10090592(2010)12-200—02行政立法在使法律具体化、调整各种社会关系中具有不可替代的作用,但是行政立法同时容易危及公民的权利与自由。
在行政立法的现实基础上,结合相关行政理论,笔者将对行政立法存在的弊端进行分析并提出立法建议。
一、我国行政立法现存的弊端我国不少具体行政法的立法过程中均存在忽视个体权益的情况。
为揭示行政立法中存在的“重国家、轻个人”的问题,笔者先以广州禁止电动自行车上路的行政立法为例:2006年12月1日开始,广州全面禁止电动自行车上路。
有关“禁电”的背景和法律依据,广州市公安局有关人士解释说,快速车是市区交通事故的重大隐患,摩托车和电动自行车成为除机动车外数量庞大的快车族。
广州市从1998年就禁止摩托车上路了。
来自交警部门的数据显示,2006年1至5月,仅市区就发生涉及电动自行车事故49起,伤亡56人,是2005年同期的4倍。
因此,在“禁摩”后再行“禁电”被列入广州警方的议事日程。
2006年1月18日,《广东省道路交通安全条例》由广东省第十届人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过。
该条例第十四条规定。
,电动自行车、残疾人机动轮椅车等安装有动力安装的非机动车实行登记制度,经公安机关交通管理部门的登记后,方可上道路行驶。
我国立法制度的不足和完善.txt男人的话就像老太太的牙齿,有多少是真的?!问:你喜欢我哪一点?答:我喜欢你离我远一点!执子之手,方知子丑,泪流满面,子不走我走。
诸葛亮出山前,也没带过兵!凭啥我就要工作经验?我国立法制度的不足和完善我国的《立法法》是一部规定立法规则、确立立法制度的基本法律,涉及“立法权限”、“立法程序”、“法律效力等级”和“法律监督”四大问题。
立法立法必须严格执行《立法法》的规定,坚决克服“立法不法”的现象。
立法是法治的关键和核心,其目的在于合理配置立法权力,有效规范行政权力的运作,从而为公民权利的行使提供充分保障,实现公平、正义、自由、秩序等价值目标。
实质意义上的法治不仅要求法的权威性和依法而治的法的工具价值,而且强调立法对普遍认同的价值理念的追求、法的内容的合理性等法的实质理性。
法治已经演进为一个综合概念,它融汇了民主、自由、平等、人权等诸多价值观念,包含着法律至上、民主政治、权力制约、司法独立、立法等丰富的制度意蕴,其核心则是依法行使国家权力。
几个世纪以来,法治理论与实践对政府权力予以高度关注,这与立法权力作用范围的广泛性、与人们生活联系的直接性密切相关。
二十世纪以来,立法权在很多国家的权力结构中极度扩张的事实,不断提醒人们,对立法权力的制约是国家权力制约的重中之重。
在我国,立法尚处在初级阶段,立法法治还面临十分艰巨的任务,无论是观念上还是制度上都面临着挑战。
因此,立法是一场深刻的观念更新和制度变革。
当前,我国立法面临的挑战主要体现在四个方面:一、在思想意识方面,有些立法机关工作人员特别是有些领导干部的观念与立法的要求不相适应邓小平同志指出:“旧中国留给我们的,封建专制传统比较多,民主法律传统很少。
解放以后,我们也没有自觉地、系统地建立保障人民民主权利的各项制度,法制很不完备,也很不受重视,特权现象有时受到限制、批评和打击,有时又重新滋长。
”由于我国缺乏依法治国、立法的传统,人们的民主法制观念淡薄,特别是一些非常有害的观念或思想,严重阻碍着立法的实现。
国内地方立法的问题及战略一、问题的提出衡诸我国20多年的地方立法实践,可谓成绩斐然、立法成果丰硕,为我国经济、民主和法制建设作出了重大贡献。
但是地方立法中存在的问题也十分突出,其产生的负效应也日益凸显。
其中立法质量问题已成为地方立法良性发展的瓶颈。
正是如此,近年来,从中央到地方,从实务界到理论界对如何加强地方立法工作,提高地方立法质量的问题予以前所未有的关注和讨论。
比较倾向性地意见认为:行政及行业部门对草案的垄断、立法观念落后、立法欠民主、不科学以及立法人员的素质不高等问题是影响地方立法质量的主要原因。
基于此,提出惟有逐步减少或杜绝行政部门和行业启动立法和起草法律文本的做法,多依靠专家学者和代表公共利益的人士参与立法起草,开展民主立法,即实行“开门立法”,加强和提高立法人员的素质、立法创新等才是解决问题之道。
毋庸置疑,这些分析和见解不乏真知灼见。
但令人遗憾的是,我们似乎更善于提宏观性对策或原则性的要求,却忽视或很少考虑其付诸实施的条件、如何实施及可能产生的效果等,最后不免流于空洞或说教。
为了论证的方便,笔者将一些有可能但不一定能产生好的效果的问题称为或然性问题,也许这种提法并不科学。
鉴于上述问题主要集中反映在立法过程中的法案的提出、审议和表决三个环节上。
本文仅就三个环节中的某些或然性问题进行探讨,以期引起实务界和理论界的重视。
二、地方立法中或然性问题的若干表现(一)法案提出中的或然性问题长期以来,基于行政管理的需要等多种原因而形成的大多数法案由政府和行业部门动议的做法可谓积重难返,倍受诟病。
据有关估计,近来年,80%左右的地方性法规案是由同级政府提出并由相关业务部门具体起草的[1]82。
行政和行业部门利用立法扩权、强化部门或行业利益以及所暴露的法律工具主义色彩等弊端,遭到学界和实务界的口诛笔伐。
正如马怀德教授所说,部门利益和行业渗透到中国立法的各个环节,已经成了中国立法不能承受之重。
为遏制这种趋势的蔓延,代表性的观点认为:应推行“立法回避”制度,赋予公民立法动议权,向社会公开征集立法项目,广泛地征求社会各界的意见;要更多的依靠专家学者参与立法起草或委托律师事务所等社会组织起草。
新时期法治政府建设中存在的问题及对策【摘要】法治政府,实质上就是按照法治原则运作的政府。
本文针对法治政府建设中存在的问题进行剖析,提出了法治政府建设目标的实现途径。
【关键词】法治政府,依法行政,法律监督党的十八大报告指出,要“推进依法行政,切实做到严格规范公正文明执法”,到2020 年实现“依法治国基本方略全面落实,法治政府基本建成,司法公信力不断提高,人权得到切实尊重和保障”的目标。
深入推进依法行政、加快建设法治政府,是全面推进依法治国的中心环节。
改革开放以来,我国在推进依法行政、建设法治政府方面取得了重大成就。
但是,由于我国依法行政的提出到实践时间还不长,政府法治建设尚处在初级阶段,与依法行政的原则和要求相比还存在较大差距,行政法治无论是观念上还是制度上都面临着挑战。
因此,加强对政府法治建设的制约因素以及如何推进政府依法行政进程等方面的研究,无论在理论上还是实践上,都具有非常重要的现实意义。
一、新时期法治政府建设中存在的问题1.法治政府的理念尚未形成普遍共识。
目前来看,法治政府的理念尚未在全国范围内形成普遍的共识,尤其是在部分经济、社会、文化发展相对落后的地区,政府工作人员没有把法治内化为其行使权力的信念和准则。
这主要表现在以下几点:思想认识上,部分国家行政人员法治意识不强,习惯于以执法者、领导者自居,认为“我就是法”,“权大于法”,依法行政变成了依言行政,依上级领导的意图行政;有的人认为法律是管理的“工具”,加强法治就是加强管理,就是治“老百姓”;有些领导同志处理矛盾和问题习惯于凭经验,不懂得依法解决;还有的领导干部在部门利益、地区利益或个人意志与依法办事发生矛盾时,不是依法决策,而是违法行事,乃至利用手中的权力干预正常的执法活动;有的行政部门“行政权至上”观念严重,在行政管理中总想包揽一切,管了不少不该管的事。
2.依法行政缺乏良好的法律环境。
目前,我国虽然确定了建设法治政府的纲领,但行政法律规范对行政主体的授权不明确,没有相应的程序规则规范行政行为,因此,近些年在实践中政府的依法行政力度依然不够。
(一)立法学三要素(有机组成部分):立法原理、立法制度、立法技术立法原理,是关于立法的、带有普遍性和基本规律性的事物的理论基础。
立法制度,是立法活动、立法过程所须遵循的各种实体性准则的总称,是国家法制的重要组成部分。
立法技术,是立法活动中所遵循的用以促使立法臻于科学化的方法和操作技巧的总称。
(二)立法的概念:(1).是对权利(力)资源以及其他有关社会利益,进行法定制度性配置的专门活动,实际上是根据一定制度规则,运用一定原则规则、技术规则,以实现一定目的的活动。
(2).“静态”、“动态”两种含义:①“静态的”立法,是指立法活动的结果即产生出的法律文件。
②“动态的”立法,是指由特定的主体(依法享有立法权的主体)、依据一定的职权和程序,运用一定的技术,制定、认可、变动法这种特定的社会规范的活动。
(三)中国立法基本原则作用:是立法主体据以进行立法活动的基础性规范,是立法指导思想在立法实践中的重要体现,它指导、规范立法,贯穿立法过程始终,贯穿具体规范之中,高于具体规范,体现法的指导思想与基本价值观念。
内容:包括宪法原则【不抵触】、法治原则【依法】、民主原则【人民意志】、科学原则【实际出发,科学合理】、经济原则【成本—效益】、法律保留原则、法律优位原则【不抵触原则】。
法律保留原则(源于二战后的德国)(“重要事项保留说”【通说】)是指关涉人民基本权利与自由【宪法中规定的权利与自由】的专属立法事项必须由立法机关通过法律进行规范,行政机关或其他机关不得代为之。
结合《立法法》第七条、第八条。
(四)评价《立法法》一、积极意义:1实现了立法基本原则的法律化、制度化;2明确的统一了我国以全国人大及其常委会为核心的立法制度,并对立法的程序规范作出了初步的规定;3规定了法的适用与备案制度,尝试解决我国现行法律规范之间的相互冲突问题。
二、缺陷:1偏重于既有实践总结,忽视立法创新与借鉴;2偏重于立法的制度规制,忽视对于“立法者”的必要规范;3偏重对于法律的规范,忽视对于其他类型法律规范以及法律解释的规定;4偏重实体规范,忽视对于立法的完整的程序规范;5法律规范体系残缺(如:立法的基本原则欠缺必要的实施规范;缺少有效的立法责任规范等);6偏重设定以立法权限为主要内容的立法制度,忽视对于立法技术的规定。
谈谈立法法的修改—一、立法背景2000年颁布的《中华人民共和国立法法》(以下简称《立法法》)在宪法所确立的立法权限体制的基础上,进一步规范了立法权限关系①,但从架构与我国民主政治发展水平相适应的民主立法制度而言, 《立法法》尚存在以下几个方面的缺陷:第一,未根据宪法的原则规定,模糊了全国人大与其常委会之间的立法权限和基本法律与其他法律之间的效力等级。
第二,授权国务院立法的范围过宽。
第三,地方立法权限进一步扩散。
我国是单一制的国家结构形式,应当逐渐将地方立法权收归中央。
但是《立法法》却将本已太分散的立法权进一步分散。
二、《修正案(草案)》的修正及评析(一)详细规定授权决定的内容《修正案(草案)》为授权立法制定了更明确、更严格的规定,主要表现在对原有《立法法》第十条的修改。
原有《立法法》第十条②中,仅规定授权决定应当明确授权的目的、范围。
而《修正案(草案)》则规定授权决定应当明确授权的目的、事项、范围、期限、被授权机关实施授权决定的方式和应当遵循的原则等。
可见立法机关意识到原有的授权决定明确的内容较少,过于宽泛,在实践操作中难免存在疏漏,根据我国授权立法制度比较原则对明确的内容具体化,增加了事项、期限、被授权机关实施授权决定的方式和应当遵循的原则等。
(二)明确规定授权的期限《修正案(草案)》对授权的期限也做了明确的规定,修改后第十条要求授权的期限不得超过五年,但是授权决定另有规定的除外。
在限制和规范授权立法的同时,五年的期限也经过了考量。
宪法和《全国人大组织法》③的规定,全国人大代表每届任期为五年。
县级以上人大常委会的任期也一样是五年。
这样能够在限制授权期限的同时,保证政府的职能,保障政策的延续性。
(三)赋予设区的市地方立法权《修正案(草案)》将第六十三条改为第七十一条,第四款修改为:本法所称较大的市是指省、自治区的人民政府所在地的市,经济特区所在地的市、国务院已经批准的较大的市和其他设区的市。
④增加两款,作为第五款、第六款:前款规定的其他设区的市,开始制定地方性法规的具体步骤和时间,由省、自治区的人民代表大会常务委员会根据本省、自治区所辖的设区的市的人口数量、地域面积、经济社会发展情况等因素确定,并报全国人民代表大会常务委员会备案。
摘要法律保留原则在现代国家进行以宪法为元规范构建法秩序过程中扮演了十分重要的角色,法律保留原则早体现在法国《人权宣言》里,它规定对于基本权利的限制或者损害,只有法律才能进行。
后来德国行政法学家奥托·迈耶在自己的著作中正式提出了这一概念。
法律保留原则的内涵在历史发展过程中也不断发生变化,但其保护基本权利和对限制行政权力的价值一直没有发生变化,并通过相关法律规定,在我们法治建设中发挥着重要的作用。
立法是基本权利实现的重要环节,立法机关在基本权利保护中发挥着至关重要的作用,然而随着社会生活的不断复杂,改革进程的不断深入,行政权力不断扩张,越来越多的行政法规开始对基本权利进行限制,为了保护公民基本权利不受行政法规侵害,维护国家法制统一,需要在司法实践中真正贯彻法律保留原则,使其发挥更大的作用。
我国法律保留原则主要规定在《宪法》和《立法法》当中,然而通过对两部法律进行观察,无论是在法律规定还是实践操作层面,法律保留原则都存在诸多问题,难以真正在司法适用中发挥自己的作用,而这些问题一方面是由于《宪法》和《立法法》中我国法律保留原则的规定模糊,法律保留原则适用范围规定矛盾,另一方面也是受制于我国人民代表大会制度,在立法权具有天然优越性的情况下,立法机关对于法律保留原则不够积极,同时由于立法程序的复杂,存在立法机关怠于立法的情形,最后是司法机关在司法裁判过程中的缺位。
这一系列因素最终严重影响了我国法律保留原则在司法中的适用,导致该原则在实践中不能真正发挥效果,实现对行政权力的监督。
为了切实发挥法律保留的作用,立法机关一方面需要对旧有的授权进行清理,另一方面也要进一步完善授权立法的规定。
而对司法机关来说,需要更加积极地在司法审判中适用法律保留原则,发挥自己应有的司法监督的作用。
关键词:法律保留原则 基本权利 宪法IAbstractThe legal reservation doctrine plays a very important role in the process of constitutional order construction in the modern state. The principle of legal reservation is reflected in the French "Declaration of Human Rights", which stipulates that only the law can restrict the basic rights, and then the German administrative law Home Otto Meyer formally put forward this concept. The connotation of the principle of legal reservation has also changed in the process of historical development, but its protection of basic rights and the value of administrative power has not changed, and through the relevant laws and regulations, in our rule of law plays an important role.Legislation is an important part of the realization of basic rights. The legislature plays a vital role in the protection of basic rights. However, with the continuous improvement of social life, the deepening of the reform process, the continuous expansion of administrative power, more and more administrative Laws and regulations began to limit the basic rights, in order to protect the basic rights of citizens from administrative regulations against the maintenance of national legal system, the principle of legal retention needs to play a greater role in practice.The principle of legal reservation in our country is mainly stipulated in the Constitution and the Law on Legislation. However, by observing the two laws, there are many problems in the principle of legal reservation, both in the legal and practical aspects. It is difficult to really apply in the judicial application To play their own role, and these problems on the one hand because of the "Constitution" and "legislative law" in the provisions of the principle of our law to retain the vague principle of the principle of the principle of the law to retain the contradiction, on the other hand is subject to our people's congress system, legislation The right to have the natural superiority, the principle of the law to retain the positive is not positive, and because of the complexity of the legislative process, there is the legislature lazy legislation situation, and finally the judiciary in the absence of judicial decision in the process. This series of reasons have caused the principle of our law to retain the principle canIInot really play an effect.In order to effectively plays the role of legal reservations, on the one hand, the legislature need to clean up the old authority,, on the other hand , it need to improve and perfect the provisions of the legislative legislation. For the judiciary, they need to be more active in the judicial trial , dare to apply the legal reservation doctrine during the trail ,otherwise , the judiciary can never play their due role in judicial supervision.Key words: The Legal Reservation Doctrine , Fundamental Rights , Constitution III目录摘要 (I)Abstract (II)引言 (1)第一节选题背景与研究意义 (1)第二节研究综述 (1)第三节研究方法 (2)第一章法律保留原则概述 (4)第一节法律保留的概念 (4)第二节法律保留原则的理论基础 (5)第三节法律保留原则与立法保留原则辨析 (7)一历史缘起层面 (7)二保留强度层面 (8)三限制对象层面 (8)三制度功能层面 (9)第二章基本权利与法律保留原则 (10)第一节立法实现基本权利 (10)第二节法律保留原则与权利保障 (11)一公民权利保护与限制 (11)二法律保留下的公民权利保障 (12)三法律保留与基本权利的范围 (12)第三章我国法律保留原则的规范分析 (14)第一节我国《宪法》与《立法法》上关于基本权利的法律保留 (14)IV一《宪法》中有关基本权利之法律保留的规定 (14)二《立法法》中有关基本权利之法律保留的规定 (15)三两者的区别与联系 (16)第二节我国法律保留原则实现的现状 (17)一法律保留原则在案例的体现 (17)二法律保留原则的乏力 (22)第三节我国法律保留原则制度缺陷的原因分析 (23)一文本表述的缺陷 (23)二制度缺陷 (26)第四章法律保留的实现路径 (29)第一节人大授权的清理与立法授权的严格化 (29)一全国人大及其常委会特别授权立法的清理 (29)二完善授权立法制度 (30)第二节以法律保留原则为基础发挥司法审查的监督功能 (31)一法律保留原则司法适用中的障碍 (31)二法院适用法律保留原则的路径 (32)结语 (35)参考文献 (36)个人简历在学期间发表的学术论文与研究成果 (38)致谢 (39)V引言第一节选题背景与研究意义法律保留原则是宪法学和行政法学研究中不可回避的重要原则,在进行以宪法为核心的法治国家的建设过程中更是扮演了十分重要的角色。
论我国地方立法存在问题及其解决作者:张惠芳付炫平来源:《大东方》2017年第10期摘要地方立法是指具有立法权的地方国家机关依据法定职权,制定、修改、废止在本行政区域全部或者局部范围有效的规范性法律文件的活动的总称,是我国法律体系的重要组成部分。
但是目前存在部门立法现象严重及部门利益倾向无法根除、立法结构“大而全”、重复上位法而缺乏地方特色、法规用语表述缺乏规范性和统一性、地方立法听证制度不完善致使立法听证流于形式、公众参与程度低等诸多方面的问题。
对此,应该坚持人大主导立法、完善地方立法程序、突出科学立法与民主立法、优化立法机关人员结构和水平、改革法规立项机制和起草方式、加强地方立法后评估和法规清理工作、强化基层立法调研、提高公众对地方立法的关注度、重视专家参与,以提高地方立法质量。
关键词地方立法立法程序立法调研立法质量地方立法是指具有立法权的地方国家机关依据法定职权,制定、修改、废止在本行政区域全部或者局部范围有效的规范性法律文件的活动的总称,以地方性法规为主,还包括自治条例和单行条例、政府规章。
为了使研究具有针对性,笔者选择省一级地方性法规为研究对象,尤其以H省的省一级地方性法规进行例举。
我国地方立法有近四十年的实践,既是服务和保障改革发展的历史进程,又是逐步改进立法工作的探索过程,积累了一定的经验。
形成了区别于国家立法的特点,如条例名称具体明确且内容回应地方需求,象《H省神农架自然资源保护条例》,标题就直接明确条例的适用范围;立法选项注重服务地方经济社会发展,象《H省全面深化改革促进条例》明确H省推进全面深化改革的基本原则、目标任务和总体要求,细化改革主体相关责任等。
据不完全统计,截至2016年12月,我国现行有效的地方性法规已经达到8526件。
很显然,地方立法是我国法律体系的重要组成部分,保障法律和行政法规在地方的顺利实施,为地方治理提供法制保障。
然而,由于地方立法工作的价值观存在偏差、理论研究成果少、立法程序和立法技术规范不完善等原因,使得地方立法还存在诸多问题,笔者试图梳理这些问题并提出解决路径,以求教于同仁。
论现行私营企业法律制度的立法缺陷(法律) 文章来源w w w.5 Y k 公文
摘要:
私营企业迅速发展壮大,业已成为市场经济的重要组成部分,我国对私营企业的政策导向从“引导、监督、管理”发展为“鼓励、引导、支持”。
因此在80 年代到21 世纪初先后制定了调整私营企业发展的法律规范。
但是,长久以来以所有制成分来划分企业法律制度的思路限制了立法发展,对私营企业还是存在了法律规范制度上的缺陷和由此而来的法律歧视现象。
本文对20 世纪80 年代到现在的尚在运行的有关私营企业公司法律规范进行了比较分析从中发现了不少有关法律问题。
如在《公司法》与《私营企业暂行条例》上对私营企业中的有限责任公司的法律规范上就存在很大的法条竞合;在经济法律规范上,对私营企业尤其是有限责任公司在发起设立与国有独资公司存在着不平等;在税收征管上,对私营企业所有人的征税上存在着基于一个法律事实而双重承担征收(企业所得税与个人所得税)义务的不合理问题;在刑法保护方面,对职务侵犯私营企业公司财产权利的犯罪行为的惩罚与预防上也有不平等问题等等。
解决这些问题的重要性在于如何真正给予私营企业在法律地位和法律保护。
论《立法法》的缺陷和不足摘要:我国《立法法》的出台对规范立法活动起到较好的作用,但也存在一些问题,如立法权限、立法程序、法律解释体制及效力问题在立法法中没有解决。
另外,我国在《立法法》制定过程中还存在缺少民主和科学性、立法资源浪费、权力割据和立法活动中有利益驱动现象等缺点和不足。
本文主要从基本法律与法律的范围不明确,立法权限不清,以及立法法制定过程存在的缺陷来讨论《立法法》的缺陷和不足。
关键词:立法法基本法律立法权限法律解释权法律制定论《立法法》的缺陷和不足《立法法》作为一部推进依法治国的重要法律,在我国建立社会主义法治国家的进程中必将发挥其重要作用。
《立法法》是规范立法行为的基本法律,其制定和出台为理顺立法体制、解决立法冲突、完善立法程序以保证立法质量和提高立法速度、避免立法无序提供了依据。
但是,仔细分析发现,其既未能解决现行立法体制及立法过程中所存在的诸多问题,同时其规定本身也不尽合理,难以实现其预期效益。
因此有必要对《立法法》重新进行审视,在肯定其起到的积极作用的同时,也应充分认识和了解其内在的缺陷。
一、基本法律和法律的效力等级淡化从立法技术上看,要求法律用语应当明确易懂、严谨一致1。
《立法法》对全国人大制定的“基本法律”和全国人大常委会制定的“法律”这两个概念的规定不准确、不严谨。
《立法法》对我国多层次立法的效力等级作了明确规定,实务界和学术界一般将法律规范的效力等级划定为宪法、法律、行政法规、地方性法规和规章,却往往忽视了法律中“基本法律”和“其他法律”的效力等级。
从全面理清我国规范性法律文件的效力等级,保障法制统一,防止全国人大常委会的立法背离全国人大的意志,并进而偏离全体人民的意志和利益的轨道的角度出发,《立法法》应明确基本法律和其他法律的位阶。
然而,由于《立法法》在第8条列举了全国人大和全国人大常委会共有的十大立法事项,因此在第79条不得不回避基本法律和其他法律的效力等级问题,仅规定:“法律的效力高于行政法规、地方性法规、规章”,这就直接淡化了基本法律和其他法律本应存在的效力等级,进而导致基本法律和其他法律具有同等法律效力的结果。
这有违宪法的规定,会在实践中造成混乱。
这不能不说是《立法法》第8条规定带来的一个直接的消极后果,使它无法明确规定“基本法律的效力仅次于宪法而高于其他法律”或“全国人大常委会制定的法律不得与基本法律相抵触”。
当全国人大制定的新法是一般法律,而全国人大常委会对同一事项旧有的法律为特别法时,应如何适用呢?《立法法》第85条规定:“法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由全国人民代表大1程春华.《论〈立法法〉的缺陷和不足》.法学研究.2013年第6期会常务委员会裁决”,这就意味着当基本法律与其他法律发生冲突时,全国人大常委会拥有裁决权,并且全国人大常委会裁决适用其他法律将成为具有明确法律依据的合法行为。
这有违现行宪法对全国人大常委会性质和职权的规定,削弱全国人大制定的基本法律的权威性,更不利于改善全国人大常委会代行全国人大职权的现状。
因此,“从制定的完善和可操作性出发,至少应规定此裁决应当全国人民代表大会下次会议报告或备案'”2。
《立法法》应具体、详细地对“基本法律”和“法律”的范围和内容做出规定。
宪法第 62条第(三)项规定全国人民代表大会有权“制定和修改刑事、民事、国家机构的和其他的基本法律”,这是宪法所确立的基本法律的范围。
它们的范围和调整的对象涉及到整个国家、社会和公民生活中带有基本性、根本性、全局性及特别重要的关系和问题。
“其他基本法律”的范围应当是涉及整个国家、社会根本政治、经济、司法制度和公民基本权利义务内容的立法。
二、立法权限不明确立法权限的分配,是《立法法》所要解决的最重大问题之一。
《立法法》虽然致力于配置体现社会主义民主实质的立法权限,但仍留有不少缺憾,主要有: (一)全国人大与全国人大常委会之间的立法权限不清现行宪法明确将“国家立法权”赋予全国人大和全国人大常委会共同行使,同时原则划分了两者的立法权限,即“全国人大行使制定和修改刑事、民事、国家机构的和其他的基本法律”的职权;全国人大常委会行使“制定和修改除应当由全国人民代表大会制定的法律以外的其他法律”的职权,并有权“在全国人民代表大会闭会期间,对全国人民代表大会制定的法律部分修改和补充,但是不得同该法律的基本原则相抵触。
”宪法的这一规定明确反映了全国人大和全国人大常委会的不同法律地位,全国人大是最高国家权力机关,而全国人大常委会只是全国人大的常设机关,必须对全国人大“负责并报告工作”3宪法对全国人大和全国人大常委会立法权限的规定,也理应成为《立法法》在配置全国人大和全国人大常委会立法权限方面的宪法依据。
但《立法法》第 8条规定:“下列事项只能制定法律:(一)国家主权的事项;等等”同时,第 9条还规定:本法第八条规2徐向华.林彦.《我国〈立法法〉的成功和不足》,《法学》2000年第6期3《中华人民共和国宪法》第69条定的事项尚未制定法律的,全国人民代表大会及其常委会有权做出决定,授权国务院先制定行政法。
“下列事项只能制定法律”,“尚未制定法律”的可以授权国务院制定行政法规。
这里的“法律”是指全国人大制定的基本法律,还是指全国人大常委会通过的法律,仅从字义上无法确认,但从其内容来看“只能制定法律”的九项内容中起码有一半属于全国人民代表大会基本法律的范畴,在这里基本法律与法律的界线没有了,全国人大与全国人大常委会之间的立法权限被捏在一块,混为一体,这将产生的直接后果是全国人民代表大会的立法权极易旁落。
国家立法权是国家权力中最首要的权力,而按照我国政体的性质,全国人民代表大会的权力高于其他国家机关的权力,同理全国人民代表大会的立法权也是最高的,它的权力被侵越或旁落,只能说明立法权的合法性和正当性被破坏了。
然而,《立法法》第 8条将全国人民代表大会的基本法律制定权与全国人大常务委员会的法律制定权融为一体。
这起码说明《立法法》的这一规定是违宪的。
明确“基本法律”与“法律”两者的权限和范围是我国立法体制的核心和基础,立法法不仅没有将宪法的原则和规定具体化,使国家立法权的运作分工明确,反而将其进一步模糊,这使人感到十分的遗憾。
应明确界定全国人民代表大会修改宪法权和全国人大常委会解释宪法权。
由全国人大和全国人大常委会来行使修改宪法权和解释宪法权其范围和界线是很难界定的,它还涉及到谁最有权或谁最应该行使法律解释权的问题。
许多国家的宪法都明确规定或在宪法的实践中都表明由司法机关行使对宪法和法律的解释权,其理由是:立法机关行使立法权只负责立法,司法机关在适用法律时才会针对个案对法律进行解释。
如果立法机关针对个案进行解释,就成了立法机关在行使司法权了,不符合宪政的权力分工制约的原则。
由立法机关解释法律,补充和修改法律都属于立法活动本身。
全国人大常委会对基本法律的修改应当是小部分。
这里有双重含义:一是全国人大常委会补充和修改基本法律只能是小部分的补充和修改,对基本法律进行大的修改或补充必须由全国人民代表大会自己进行。
如果是大部分,全国人大的基本法律的制定权就会旁落,就会受到任意的侵越。
二是全国人大常委会要修改和补充基本法律有两个限制条件:在全国人大闭会期间;不得与基本法律的基本原则相抵触。
可以通过授权的方式解决全国人大自身难以制定基本法律的问题。
如果全国人大遇到自身难以克服的困难而无法制定基本法律时,完全可以按照法律程序授权给全国人大常委会制定。
实行法治,就应树立法律的权威和尊严;法律要有尊严,必须首先使立法权行使的本身具有权威和尊严,而法制统一原则正是我国宪法维护法律权威的原则要求,因此,维护全国人民代表大会制定基本法律的权力和基本法律的法律地位,是法制统一原则和国家立法原则。
(二)行政立法权限不明确《宪法》第5条规定:任何组织和个人都不得有超越宪法和法律特权。
全国人大虽然是国家最高的权力机关,也只能在宪法规定的范围内行使职权。
全国人大通过立法法对有关国家机关立法权限进行划分,因涉及各国家机关的关系,从根本上就属于宪法调整范围,应当通过宪法修正案的方式加以处理4。
立法法存在的首要问题是其整体与某些具体规定是否符合宪法规定。
根据宪法及地方人大和地方政府组织法的有关规定,全国人大及其常委会行使国家立法权,特定行政机关在一定条件下可以制定和发布行政法规和行政规章。
实质是,这些行政机关制定和发布行政法规及规章的权力并非立法权,而属于行政权的范畴,立法法将行政法规也作为其调整对象混淆了行政权与立法权5。
从立法法的具体内容分析,其合宪性问题集中体现在行政规章的制定主体上。
依据宪法的规定,行政规章的制定主体包括两种类型:一是国务院各部委,二是特定的地方政府。
这里的部委指的是由总理提名,由全国人大或其常委会决定任免其首长的职能部门,具体包括各部、各委员会以及审计署。
除此以外的其他部门不属于部委的范畴。
按照一般的理解,宪法的这一规定实质上排除了其他部门制定行政规章的合法性,因为宪法在作出这一规定时并不是规定国务院某一类性质的机构享有行政规章的制定权,而是采用明确列举的方式;而且,国务院各部、委员会与其他直属机构,无论是在地位上,还是在职能上都存在较大差异,是不可能把它们归为一类的,直属机构不属于行政规章的制定主体,这一精神在1999年颁布的行政复议法里得到了体现。
该法第7条第1款规定,公民、法人或者其他组织认为行政机关的具体行政行为所依据的包括“国务院部门的规定”在内的规范性文件不合法时,在对具体行政行为申请复议时,可以一并提出对该规定的复议4应松年.《一部推进依法治国的重要法律》,《中国法学》2000年第4期5李同杰.朱同杰.《关于我国立法法的几点思考》.国家检察官学院学报.2003年第2期申请;同时该条第2款又规定,“国务院部、委员会规章和地方人民政府规章”不在前款所列“规定”范围内,对“规章的审查依照法律、行政法规章办理”。
应当说,行政复议法的相关规定忠实地体现了宪法规定的真实意义,而立法法则将有权制定和发布行政规章的主体扩大为国务院各部、委员会和其他具有行政管理职能的直属机构。
立法法的这一规定事实上使国务院无权制定行政规章部门,取得了制定行政资格的主体资格,明显超越了宪法的现有规定。
《立法法》第8条列举了法律保留的十个事项,但这十个事项要全部依靠权力机关制定法律,将无法适应现实的迫切需要,因此,在法律保留的这部分立法事项中,有一部分不能不授权给其他国家机关6,我们可以将可授权的部分称为相对保留;有一部分事项则不能授权,必须由法律制定,不可授权的部分称为绝对保留。
《立法法》第9条列举了绝对保留的事项,即:“有关犯罪和刑罚、对公民政治权利的剥夺和限制人身自由的强制措施和处罚、司法制度等”。