迪士尼商标侵权案解析模板
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第1篇一、案情简介原告:某文化传播有限公司(以下简称“文化传播公司”)被告:某科技公司(以下简称“科技公司”)案由:版权侵权基本事实:文化传播公司于2018年创作完成一部名为《奇幻之旅》的动画电影,并依法取得该电影作品著作权。
2019年,科技公司未经文化传播公司许可,在其开发的手机应用程序中使用了《奇幻之旅》的动画片段,并在应用程序中对该片段进行了商业性展示。
文化传播公司发现后,与科技公司进行协商,要求其停止侵权行为并赔偿损失。
但科技公司拒绝停止侵权,因此文化传播公司依法向人民法院提起诉讼。
二、争议焦点1. 科技公司是否构成对《奇幻之旅》动画电影的版权侵权?2. 如果科技公司构成侵权,应承担何种法律责任?三、法律分析1. 关于科技公司是否构成对《奇幻之旅》动画电影的版权侵权根据《中华人民共和国著作权法》第十条规定,著作权人对其作品享有复制权、发行权、出租权、展览权、表演权、放映权、广播权、信息网络传播权等权利。
在本案中,《奇幻之旅》动画电影属于著作权法保护的作品,文化传播公司依法享有对该作品的著作权。
根据《中华人民共和国著作权法》第四十七条规定,未经著作权人许可,以复制、发行、出租、展览、表演、放映、广播、信息网络传播等方式使用其作品的,构成侵权。
在本案中,科技公司未经文化传播公司许可,在其开发的手机应用程序中使用了《奇幻之旅》的动画片段,并在应用程序中对该片段进行了商业性展示,侵犯了文化传播公司的著作权。
因此,科技公司构成对《奇幻之旅》动画电影的版权侵权。
2. 关于科技公司应承担的法律责任根据《中华人民共和国著作权法》第四十八条规定,侵权人应当承担以下法律责任:(1)停止侵害:科技公司应立即停止在其手机应用程序中使用《奇幻之旅》的动画片段。
(2)消除影响:科技公司应在其手机应用程序的相关页面中,删除侵权动画片段,并向用户发布道歉声明。
(3)赔偿损失:根据《中华人民共和国著作权法》第五十二条规定,侵权人应当赔偿著作权人的损失。
《由有关“迪士尼”的案件引发的法律思考》摘要:另外,我们也看到,在迪士尼域名案中,仲裁员提到了“善意”和“恶意”,除了国外,我国境内也发现有假冒迪士尼的商标,诸如“Disnesy”、“Denise”等,并且字体相同,在中国的市场销售,特许经营,由许可人讲商标、商业装潢、经营模式、供货渠道等一系列经营必备要件打包给受许人,受许人支付许可费用杨毅摘要:上海迪士尼于2016年6月16日正式开园。
迪士尼公司作为全球最大的版权授权商,主要对家居服饰、食品美容、文具电子三大类产品进行授权,并通过出版、专卖店等途径,使其产品广泛的分布在我们的生活中,并为各个年龄段的消费者所喜爱。
随着迪士尼乐园在世界范围内的影响越来越大,迪士尼对自身相关权利的保护也与日俱增。
关键词:迪士尼;域名与商标;特许经营案例一·域名与商标案情简述①:早在1981年,迪士尼娱乐公司就在美国注册了“Disney”商标。
作为“Disney”的商标所有权人,迪士尼公司发现,有两个侵犯其商标的域名得到注册。
一个是,于2014年8月注册。
另一个是,于2015年8月注册。
迪士尼公司于2016年6月10向替代性纠纷解决机制提出了仲裁申请。
2016年7月21日,仲裁员Hyun·Nahm作出裁决,将上述争议的两个域名,恢复为迪士尼公司所拥有。
Nahm认为,争议域名与迪士尼商标混淆性相似,并且确认迪士尼有初步证据证明侵权人存在恶意。
鉴于迪士尼的知名度,侵权人在注册域名时就已经知道该域名会与迪士尼商标相混淆,即侵权人没有善意的使用该域名。
法律思考:域名作为网络时代的产物,起到了明显的标识区分作用。
②在知识产权领域成为独立的客体,性质与商标相同,也与其相应的商品或服务密不可分。
通常来讲,经营者创建网站后,确定该网站的域名,并通过一系列上传商业信息、推广产品等使用途径,在相应的市场上逐渐加强该域名与经营产品的联系,进而形成一种稳定的潜力巨大的商业资产。
最会告人侵权的迪士尼这次侵权了别人,大牌维权侵权都简单,小品牌们“何去何从”?2018/06/20/ 日本设计小站众所周知迪士尼是著名的“版权狂魔”在维护版权这件事情上大家都懂丝毫不留情面迪士尼不会因为你“财大气粗”就网开一面2012年,日本一个同人游戏中采用了迪士尼经典的米老鼠形象结果就是被迪士尼告上法庭要求该公司终止开发并散布这个游戏同时赔偿600万日元迪士尼也不会因为你是个普通人而就此罢休2008年,美国的一对夫妻在自家生意的宣传视频中用了盗版的迪士尼角色服饰在迪士尼要求这对夫妻将服饰寄回迪士尼销毁时他们反而将服饰退回去换回购买时花费的500美元结果迪士尼一怒之下,直接对他们提出了高达100万美元的额外诉讼费用然而最近重新进入大众视线的几件事让大家发现迪士尼不仅是打击侵权的一把好手自己侵权也不落人后先是迪士尼的《狮子王》抄袭了手冢治虫的《森林大帝》后续就是迪士尼方面承认抄袭并花钱永久买断了《森林大帝》的版权一波未平,一波又起之后迪士尼又被Michael Jackson的遗产管理会起诉侵权了因为迪士尼旗下的ABC电视台一档电视专题节目未经允许使用了Michael Jackson生前的歌曲和影像资料迪士尼认为他们是在拍纪录片而遗产管理会只觉得这个回应“太过荒谬”目前法院还没做出判决但日站君猜测官司不会那么轻易结束毕竟迪士尼是全球知名的行业大佬而且坊间还盛传迪士尼养着一座大楼的律师在侵权与反侵权的边缘游走随便怎么玩都特别简单然而反观被侵权的普通人或是不知名的小品牌当版权被侵犯时,他们又该何去何从?前段时间,日站君有幸受邀参加了国内多家知名家具设计师联手举办的「拒绝抄袭支持家具原创设计」主题论坛在现场,好几位原创设计师都分享了自己艰辛的维权之路国内一家原创家具品牌——璞素家居独创了名为“云摇椅”的座椅然而微商和淘宝商家在不加任何改动的基础上直接照搬照抄在广东那边的小作坊一年销售额甚至可达一千多万被知道的人指明还理直气壮“中国就这样”真正的原创者想要维护合法权益却是难上加难……设计师主动联络盗版厂商对方的无赖态度令人刷新三观你尽管去告,告到下架算我输巨大的收益,加上低廉的犯罪成本使他们早就将法律和道德抛在脑后在论坛现场北京国际设计周副主任曾辉先生还讲述了一个亲身经历令日站君印象深刻“几年前我第一次去米兰国际家具展的时候就听别人口中有这样的抱怨「米兰国际家具展还没结束呢中国的山寨版家具就已经上市了」因此有些参展商拒绝中国人拿着相机去拍照甚至今年再去依然能碰到个别厂商禁止中国人进入。
迪士尼知识产权案例案例:迪士尼知识产权保护案例引言:知识产权是企业核心竞争力的重要组成部分,对于迪士尼这样的国际知名品牌来说更是至关重要。
本文将以迪士尼为例,详细介绍其在知识产权保护方面的案例。
一、迪士尼的品牌价值1.1 迪士尼品牌的历史和影响力迪士尼公司成立于1923年,经过近一个世纪的发展,已经成为全球最受欢迎和最有影响力的娱乐公司之一。
迪士尼以其经典卡通形象、主题公园和电影作品而闻名于世。
1.2 迪士尼品牌的价值评估根据《福布斯》杂志发布的全球最具价值品牌排行榜,迪士尼连续多年位列前十,并在2019年排名第五。
根据《Brand Finance》发布的全球500强品牌价值榜单,迪士尼在2019年位列第二。
二、迪士尼知识产权保护策略2.1 注册商标保护为了保护其品牌形象,迪士尼在全球范围内注册了大量商标。
迪士尼的商标包括其经典卡通形象、主题公园名称和电影作品等。
通过注册商标,迪士尼确保了自己的独特标识不会被他人滥用或冒用。
2.2 版权保护迪士尼拥有众多经典动画片和电影作品的版权,并且积极采取措施保护这些作品的版权。
迪士尼会对盗版行为采取法律手段进行打击,同时也会与各国政府合作,加强版权保护力度。
2.3 设计专利保护除了动画片和电影作品外,迪士尼还拥有许多独特的设计专利。
迪士尼乐园中的游乐设施、角色造型等都是通过设计专利来进行保护的。
这些专利保证了迪士尼在主题公园领域的创新优势。
三、迪士尼知识产权案例3.1 迪士尼与中国盗版问题中国是一个盗版问题比较严重的国家之一,对于迪士尼这样的国际品牌来说,中国市场的盗版问题一直是一个头疼的难题。
迪士尼积极采取措施打击盗版行为,与中国政府合作加强版权保护力度。
3.2 迪士尼与主题公园侵权案件由于迪士尼乐园的成功,出现了一些企图侵权或冒用迪士尼品牌的主题公园。
迪士尼通过法律手段维护自己的知识产权,并取得了一系列胜诉。
这些案例向其他企业传递了一个明确的信号:不得侵犯迪士尼的知识产权。
第1篇一、案情简介甲公司是一家知名品牌服装企业,拥有“XX”商标。
乙公司是一家与甲公司业务领域相似的企业,在其生产的服装上使用了与“XX”商标相近似的商标“XX+”和“XX+”字样。
甲公司发现后,认为乙公司的行为侵犯了其商标权,遂向法院提起诉讼。
二、争议焦点本案争议焦点主要包括以下两点:1. 乙公司使用的商标“XX+”和“XX+”字样是否构成对甲公司“XX”商标的侵权?2. 如果乙公司的行为构成侵权,乙公司应承担何种法律责任?三、案例分析1. 乙公司使用的商标是否构成侵权根据《中华人民共和国商标法》的规定,商标是指用于区别商品或服务来源的标志。
商标权人对其注册商标享有专用权,他人未经许可不得在同一种商品或类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标。
在本案中,乙公司在其生产的服装上使用了与甲公司“XX”商标相近似的商标“XX+”和“XX+”字样。
根据商标法的规定,我们需要从以下几个方面判断乙公司的行为是否构成侵权:(1)商标的相似性:甲公司的“XX”商标与乙公司的“XX+”和“XX+”商标在文字、图形、颜色等方面具有相似性,容易使消费者产生混淆。
(2)商品的相似性:甲公司和乙公司的业务领域相似,且产品均为服装,属于同一种或类似商品。
(3)消费者的混淆可能性:由于甲公司和乙公司的商标存在相似性,且产品属于同一种或类似商品,消费者在购买过程中容易将两家公司的产品混淆,认为乙公司的产品为甲公司的产品。
综上所述,乙公司使用的商标“XX+”和“XX+”字样构成对甲公司“XX”商标的侵权。
2. 乙公司应承担的法律责任根据《中华人民共和国商标法》的规定,侵犯商标权的行为,侵权人应承担以下法律责任:(1)停止侵权:乙公司应立即停止在其产品上使用与甲公司“XX”商标相近似的商标“XX+”和“XX+”字样。
(2)消除影响:乙公司应采取适当措施消除其侵权行为对甲公司造成的负面影响。
(3)赔偿损失:乙公司应赔偿甲公司因侵权行为所遭受的经济损失。
第1篇一、引言迪士尼作为全球知名的娱乐和媒体集团,其文化产品在全球范围内广受欢迎。
然而,由于文化差异、法律法规的不同以及价值观的冲突,迪士尼在全球化的过程中也遭遇了诸多文化冲突。
本文将以一起具体的迪士尼文化冲突案例为切入点,分析其中的法律问题,并提出相应的解决策略。
二、案例背景某年,迪士尼公司计划在中国推出一款以中国传统文化为背景的动画电影。
然而,在电影制作过程中,迪士尼发现其中一些元素涉嫌侵犯了中国传统文化中的知识产权,包括但不限于一些特定的图案、故事情节以及人物形象。
与此同时,中国的传统文化保护法律对于此类文化元素的版权保护力度也在不断增强。
三、法律问题分析1. 知识产权侵权问题在此案例中,迪士尼面临的主要法律问题是知识产权侵权。
根据《中华人民共和国著作权法》和相关法律法规,未经授权使用他人享有著作权的作品属于侵权行为。
具体到本案,迪士尼可能侵犯了中国传统文化中特定图案的著作权、故事情节的著作权以及人物形象的著作权。
2. 文化差异导致的误解由于中美两国文化背景的差异,迪士尼在创作过程中可能对某些文化元素的理解存在偏差,导致作品与原文化传统不符,从而引发争议。
3. 法律法规的差异中美两国在知识产权保护方面的法律法规存在差异,这可能导致迪士尼在遵守美国法律的同时,违反中国法律。
四、法律解决方案1. 充分调研与尊重文化在创作过程中,迪士尼应充分调研中国传统文化,尊重并正确理解其中的文化元素,避免侵权行为的发生。
2. 寻求专业法律意见在使用中国传统文化元素之前,迪士尼应寻求专业法律意见,确保其行为符合中国法律法规。
3. 合作与协商对于已经发生的侵权行为,迪士尼应主动与中国文化机构进行合作与协商,寻求解决方案,包括支付赔偿金、修改作品等。
4. 加强法律法规的宣传教育通过加强法律法规的宣传教育,提高迪士尼及其工作人员的法律意识,避免类似事件再次发生。
五、案例分析以本案为例,迪士尼在制作动画电影时,若未充分调研和尊重中国传统文化,直接使用涉嫌侵权的文化元素,将面临以下法律后果:1. 承担侵权责任迪士尼可能需要承担相应的侵权责任,包括停止侵权行为、支付赔偿金等。
侵犯著作权星黛露裁判文书(原创实用版)目录一、著作权概述二、星黛露案例介绍三、案例分析四、著作权保护的重要性五、结论正文一、著作权概述著作权,又称版权,是指作者对其文学、艺术和科学作品享有的财产权和人身权。
在我国,著作权法的主要目的是保护作者的创作权益,促进文化、科技和艺术的发展。
著作权包括发表权、署名权、修改权、保护作品完整权、复制权、发行权、出租权、展览权、表演权、放映权、广播权、信息网络传播权、摄制权、改编权、翻译权、汇编权以及其他应由著作权人享有的权利。
二、星黛露案例介绍星黛露,是迪士尼公司创作的一部动画片。
在该作品中,迪士尼公司对星黛露的形象进行了独特的设计,并赋予了其丰富的个性特征。
然而,在市场上,出现了一些未经授权的星黛露形象产品,这引发了一场关于著作权的纠纷。
三、案例分析在这个案例中,迪士尼公司作为星黛露的著作权人,主张其著作权受到了侵犯。
根据我国著作权法规定,未经著作权人许可,他人不得使用著作权人的作品,否则将构成侵权。
在本案中,未经迪士尼公司许可,擅自使用星黛露形象进行生产和销售的行为,侵犯了迪士尼公司的著作权。
四、著作权保护的重要性著作权保护对于文化创意产业的发展具有重要意义。
首先,著作权保护能够激励作者创作更多优质的作品,推动文化创意产业的发展。
其次,著作权保护有助于维护作者的合法权益,使作者能够从其作品中获得应有的经济利益。
最后,著作权保护有助于维护市场秩序,防止不正当竞争,促进产业良性发展。
五、结论综上所述,著作权保护对于文化创意产业的发展具有重要意义。
从星黛露案例中,我们可以看到著作权保护的重要性。
第1篇一、引言商标是商品或服务来源的标志,具有识别商品或服务来源、指示商品或服务质量、广告宣传等功能。
我国《商标法》明确规定,商标专用权受法律保护,任何单位或个人不得侵犯他人注册商标专用权。
然而,在市场经济中,商标侵权行为屡见不鲜,严重损害了商标权人的合法权益。
本文将以一起商标侵权案例为切入点,对商标侵权行为的法律认定、法律责任及维权途径进行探讨。
二、案例背景2018年,我国某知名饮料公司(以下简称“原告”)发现,市场上存在多家企业生产的饮料产品与原告的注册商标相似,且这些产品在包装、宣传等方面与原告产品高度相似,容易导致消费者混淆。
原告认为,这些企业的行为侵犯了其注册商标专用权,遂向法院提起诉讼。
三、案例法律分析1.商标侵权行为的认定根据我国《商标法》第五十七条的规定,商标侵权行为主要包括以下几种:(1)未经注册商标所有人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的;(2)销售侵犯注册商标专用权的商品的;(3)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;(4)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;(5)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。
在本案中,被告生产的饮料产品与原告的注册商标在包装、宣传等方面高度相似,容易导致消费者混淆,符合《商标法》第五十七条第(1)项规定的商标侵权行为。
2.商标侵权行为的法律责任根据我国《商标法》第五十八条的规定,商标侵权行为应承担以下法律责任:(1)停止侵害;(2)消除影响;(3)赔偿损失;(4)罚款;(5)吊销营业执照;(6)其他法律责任。
在本案中,法院判决被告停止侵权行为,消除影响,并赔偿原告经济损失。
3.维权途径针对商标侵权行为,商标权人可以采取以下维权途径:(1)协商解决:商标权人可以与侵权方进行协商,要求其停止侵权行为,并赔偿损失;(2)请求行政保护:商标权人可以向工商行政管理部门投诉,请求其依法查处侵权行为;(3)提起诉讼:商标权人可以向人民法院提起诉讼,要求侵权方承担法律责任。
迪士尼知识产权案例引言知识产权是指在思想、文化、科学、技术、艺术等领域中所创造的各种智力成果的权利,包括专利权、商标权、著作权等。
迪士尼公司是全球著名的娱乐公司,拥有众多知名的动画电影作品和角色,同时也面临着各种有关知识产权的案件。
本文将深入探讨迪士尼相关知识产权案例,包括著作权、商标权以及专利权方面的案例。
著作权案例1. 迪士尼动画电影案件迪士尼公司创作并发行了诸多经典的动画电影,如《狮子王》、《美女与野兽》等。
在市场上取得了巨大成功的同时,也引发了一系列的著作权纠纷。
例如,与其他制片公司之间的合作中,关于作品创作权以及版权的归属问题常常成为争议焦点。
迪士尼公司通过严谨的合同法律条款以及版权保护措施来维护自己动画电影的著作权。
2. 迪士尼角色形象案件迪士尼的角色形象是其品牌形象的核心,包括米老鼠、唐老鸭等经典角色。
在市场上,仿制品、盗版产品层出不穷,其中一些甚至与迪士尼正版产品相媲美。
为了保护自己的形象权益,迪士尼公司积极采取法律措施打击侵权行为,维护了自己角色形象的独特性,保证了品牌的价值和知名度。
商标权案例1. 迪士尼商标案件迪士尼品牌以其独特而又多样的商标形象受到广大消费者的喜爱。
然而,一些企业和个人利用迪士尼商标的知名度来销售自己的产品,从而侵犯了迪士尼的商标权益。
迪士尼公司通过商标注册、监测以及法律诉讼来维护自己的商标权,保证消费者能够购买到正版的迪士尼产品。
2. 迪士尼主题公园案件迪士尼主题公园是迪士尼公司的核心业务之一,包括迪士尼乐园、迪士尼海洋公园等。
然而,一些未经授权的企业或个人在中国及其他国家建立了仿冒的迪士尼主题公园,侵犯了迪士尼的商标权益。
迪士尼公司通过法律手段对这些仿冒迪士尼主题公园进行打击,保护了自己在主题公园领域的商标权。
专利权案例1. 迪士尼技术专利案件除了动画电影和商标等知识产权外,迪士尼公司在科技领域也有一些创新并获得了相关专利。
例如,迪士尼公司在虚拟现实技术、3D影像技术等方面进行了深入研究,并获得了一系列专利。
商标侵权案件的典型案例范本
商标侵权案件的典型案例范本可能包括以下内容:
原告:某知名品牌公司,持有该品牌的商标注册权。
被告:某网店经营者,未经授权销售标有原告商标的商品。
原告指控被告侵犯其商标权,因为被告销售的商品上使用了与原告注册商标相似的标志,导致消费者误认被告销售的商品为原告的产品。
原告要求被告停止侵权行为,赔偿损失,并公开道歉。
被告则辩称,其销售的商品上使用的标志与原告注册商标并不相似,不会导致消费者误认。
此外,被告还表示,其销售的商品是从合法的渠道进货的,所以不应当承担侵权责任。
法院审理后认为,被告销售的商品上使用的标志与原告注册商标相似,容易导致消费者误认。
被告未能提供证据证明其销售的商品是合法的,因此认定被告构成商标侵权。
法院判决被告停止侵权行为,赔偿原告损失,并公开道歉。
以上是一个商标侵权案件的典型案例范本,具体案件可能因涉及的商标、侵权行为、法律依据等方面有所不同而有所差异。
【经典】知识产权侵权案例分析1. 引言知识产权侵权案件在现代社会中屡见不鲜,对于保护创新和知识产权的重要性愈发凸显。
本文将对一些经典的知识产权侵权案例进行分析,以期提供对该领域的更深入了解。
2. Apple vs. Samsung这是近年来备受关注的一起知识产权侵权案件。
苹果公司控告三星公司侵犯其方式设计和软件专利。
案件涉及到两家公司的智能方式产品,在市场上竞争激烈。
法院最终判决认定三星侵犯了苹果的专利权,需要支付巨额赔偿。
这一案例引发了对于知识产权保护的广泛讨论,也警示了企业在竞争中应更加重视知识产权的保护。
3. Disney vs. China迪士尼与中国之间的知识产权纠纷是一起典型案例。
在中国,迪士尼公司一直以来都面临着盗版和侵权问题,许多侵权产品在市场上流通。
迪士尼采取了一系列的举措来保护其知识产权,包括与中国当局合作打击盗版,加强市场监管等。
侵权问题依然存在,这显示了跨国公司在发展中国家保护知识产权的挑战。
4. Nike vs. New Balance这一案例是一场关于商标侵权的纠纷。
Nike公司指控New Balance公司侵犯其商标权,通过生产和销售一款与Nike鞋子相似的产品。
这一案件引发了对商标保护的讨论。
法院最终判决认定New Balance公司侵权,并需要支付赔偿。
这一案例突显了商标保护的重要性,在商业竞争中,企业需要积极保护自己的商标权益。
5.以上案例只是众多知识产权侵权案例中的一部分,但它们展示了知识产权保护的重要性和复杂性。
在全球化和技术发展的浪潮下,知识产权的保护需要跨国公司、政府和法律机构的共同努力。
对于企业而言,建立健全的知识产权保护机制是至关重要的,只有这样才能有效地保护自己的知识产权并促进创新。
政府应加大对知识产权的保护力度,加强执法力度,使侵权者付出应有的代价。
,知识产权保护是现代社会中不可忽视的重要问题。
只有通过合作和共同努力,才能实现知识产权的全面保护,为创新和创造价值的人提供公平的竞争环境。
商标侵权纠纷案例分析一、案例背景国内公司A是一家知名化妆品生产商,产品销售遍及全国各地。
该公司在多年的发展中,积累了一定的声誉,并注册了自己的商标,成为该公司宝贵的资产。
天,公司A发现有一家新成立的化妆品公司B在生产和销售类似产品,并使用与公司A注册商标相似的商标,涉嫌侵犯公司A的商标权益。
公司A随即向法院提起了商标侵权纠纷诉讼。
二、案件分析1.商标权2.商标侵权3.违反《商标法》根据我国《商标法》的规定,商标的注册人对其商标享有专有权,他人未经许可不得使用相同或相近的商标。
对于商标侵权行为,商标法规定了相应的法律责任和赔偿方式。
公司A所起诉的商标侵权纠纷案件,正是根据《商标法》的规定。
三、案件结果根据证据和法律规定,法院最终判决公司B在生产和销售的产品上停止使用与公司A注册商标相似的商标,并赔偿公司A的经济损失和维权费用。
这一判决有效维护了公司A的商标权益,并对侵权行为进行了惩罚。
四、案例启示1.重视商标保护商标是企业的核心资产之一,具有重要的价值和意义。
企业应当重视商标保护,及时注册商标,并积极维护自己的商标权益。
2.定期监测侵权行为企业需要定期监测市场上的相关产品,防止他人利用相似或相同的商标进行侵权。
一旦发现侵权行为,应立即采取法律措施,维护自己的权益。
3.合规运营企业在生产和销售产品时,应遵守相关法律法规,不得侵犯他人的知识产权。
同时,在设计和使用商标时,应避免与他人商标相似,以免构成商标侵权。
4.依法维权一旦发现商标侵权行为,企业应积极主动地维护自己的权益,向法院提起诉讼。
只有在法律的保护下,企业的商标权益才能得到有效保护。
五、结论商标侵权纠纷案例是现实生活中常见的知识产权问题之一、企业应该通过加强内部管理,提高对知识产权的重视程度,及时注册商标并合规运营,以维护自己的商标权益。
同时,对于侵权行为,企业要敢于维权,依法维护自己的权益,避免不当利益的流失。
侵犯商标权纠纷案件判决书案号:XXXXX原告:XXX商标所有权人被告:XXX侵权方一、案件背景原告是XXX商标的所有权人,原告声称被告侵犯了其商标权。
根据原告提供的证据,原告与被告之间存在商标权纠纷,需要法院做出公正的裁决。
二、案件事实1. 原告的商标权原告提供了相关证据,证明其是XXX商标的合法所有人,拥有该商标在相关领域内的独占权。
商标权的认定具有法律效力。
2. 被告的侵权行为根据原告提供的证据,可以明确被告在未经授权的情况下,擅自使用了原告的商标。
被告的行为已经构成了对原告商标权的侵犯。
三、法律依据1.《中华人民共和国商标法》第十七条:商标注册人对其注册的商品使用权,受法律保护。
2.《中华人民共和国商标法》第五十二条:他人未经注册商标人许可,擅自使用与注册商标相同或者近似的标志,容易导致对公众产生误认的,应当承担停止侵害的责任。
三、判决结果根据上述事实和法律依据,本法院做出以下判决:1. 命令被告立即停止使用与原告商标相同或近似的标志,并立即停止对原告商标的侵权行为;2. 被告将已经生产或销售的存在侵权的商品立即下架、销毁,不能流入市场;3. 被告赔偿原告因被告侵犯商标权而遭受的经济损失,包括但不限于相关维权费用、律师费用等,总计人民币XXX元;4. 全案诉讼费用由被告承担。
四、裁定执行本判决自公告之日起生效。
对于不服本判决的一方,可以在判决生效之日起十五日内向本法院递交上诉状,逾期将不再受理。
五、附则本判决书由本法院执行,并公告于指定的媒体上。
审判长:XXX审判员:XXX日期:XXXX年XX月XX日。
商标侵权诉讼案例分析
一、案情介绍
某公司注册商标“ABC”用于其特定商品销售,但发现市场上竟出现
了一款极其相似的商标“ABD”,并且被用于同类商品销售。
为维护自
身合法权益,该公司提起商标侵权诉讼。
二、商标侵权认定
根据《中华人民共和国商标法》,商标权人对其已注册的商标享有
专有权利,他人不得擅自使用相同或近似的商标。
在实际生产经营中,若他人使用与其商标近似的商标,容易引起消费者混淆,从而造成不
正当竞争。
在本案中,被告使用的商标“ABD”与原告商标“ABC”存在
较高的相似度,易使消费者误认为两者有关联,严重侵犯了原告的商
标专有权。
三、侵权行为后果
商标侵权行为不仅会损害原告的商标权益,还会影响市场秩序和行
业健康发展。
被告在未获得原告许可的情况下使用相似商标销售商品,不仅丧失了公平竞争的基础,还损害了原告在市场中的知名度和声誉。
因此,法院应当对被告进行相应的法律制裁,以维护市场秩序和保护
商标权益。
四、案件结果及启示
经过法院审理,裁定被告立即停止使用商标“ABD”,赔偿原告一定
金额的损失,并承担诉讼费用。
这一判决不仅为原告讨回了应有的权益,也向其他潜在侵权者释放了明确的法律信号:商标侵权不容忽视,一经发现将受到法律的惩罚。
五、结语
商标侵权诉讼案例反映了我国在保护知识产权方面的重视程度,也
提醒广大企业和商家要加强自身的知识产权保护意识,规范经营行为,避免因商标侵权而遭受不必要的法律风险。
希望通过此案的分析,能
够引起更多人对知识产权保护的关注,推动国家知识产权事业的进一
步发展。
商标权案例分析【篇一:商标权案例分析】一、假冒 nike 、 adidas 商标专用权案件上海纪洪服饰有限公司自2003年3月起,未经商标注册人的许可,擅自在上海市闵行区吴泾镇生产加工 nike 、 adidas 等品牌服装15,000余件,非法经营额达177,368元。
经查,使用在商标注册用商品和服务国际分类第25类服装等商品上的 nike 商标,是(美国)耐克国际有限公司的注册商标;使用在相同国际分类服装商品上的 adidas 商标,是(德国)阿狄达斯萨洛蒙有限公司的注册商标。
上述商标专用权受法律保护。
上海市工商行政管理局闵行分局认为,当事人行为属于《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第(一)项和《中华人民共和国商标法》第五十二条第(一)项规定的行为。
根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十一条第一款和《中华人民共和国商标法》第五十三条的规定,决定对当事人作出如下处罚:一、责令立即停止侵权行为;二、没收侵权商品;三、罚款人民币18万元整。
二、侵犯彩虹商标专用权案件上海界龙食品有限公司自2003年12月起,未经商标注册人的许可,擅自生产彩虹牌果软糖59.945吨,其中售出43.7吨,共获取非法经营额52万元。
经查,使用在商标注册用商品和服务国际分类第30类非医用糖果等商品上的彩虹商标,是(美国)马斯公司的注册商标,该商标专用权受法律保护。
上海市工商行政管理局浦东分局认为,当事人的行为属于《中华人民共和国商标法》第五十二条第(一)项规定的商标侵权行为。
根据《中华人民共和国商标法》第五十三条的规定,决定对当事人作出如下处罚:一、令立即停止侵权行为;二、没收侵权商品16吨;三、罚款人民币10万元整。
三、侵犯 honda 商标专用权案件无锡市鸿达铝业有限公司2003年1月1日起,未经商标注册人的许可,擅自在摩托车配件上使用与 honda 近似的 hongda 商标。
至案发时,当事人已经销售价值达43万元的摩托车配件。
汕头海关:侵权迪士尼玩具难越国门
据悉,现在很多玩具厂家都为了能够赚取更多的利润,不惜冒险去仿冒品牌玩具,欺骗消费者。
据玩具谷了解到,2013年11月20日,揭东县某公司向汕头海关驻港口办事处申报出口塑料玩具一批。
经查,其中的300个玩具滑板车标有“DISNEY”商标,由于经营单位无法提供合法使用“DISNEY”商标权的授权证明,汕头海关遂将上述货物情况依法通知“DISNEY”商标权利人迪士尼公司,权利人认为上述货物属于侵权,并于规定的期限内向汕头海关提出扣留货物申请。
依据权利人提出的申请,汕头海关于2013年12月30日对上述涉嫌侵权的300个玩具滑板车予以扣留。
迪士尼侵权的认定标准迪士尼是全球最著名的娱乐公司之一。
其品牌形象和知名度在全球范围内都非常高。
然而,由于其特有的动画形象和角色,该公司也因版权问题而备受争议。
在判断迪士尼侵权问题时,有一些认定标准需要遵循。
本文将针对这些标准进行详细的讲解。
第一步,判断侵权对象是否具有版权保护。
在判断侵权问题之前,我们需要确认侵权对象是否获得了版权保护。
侵权对象可能是电影、音乐、书籍、图像,甚至是商标等。
如果侵权对象没有版权保护,那么其就不受保护,也无法索赔。
迪士尼的角色和形象大多数都获得了版权保护,不得在未获得授权的情况下使用或复制。
第二步,判断涉案对象是否相似。
在认定侵权问题时,需要比较涉案对象是否相似。
这包括外观、名称、功能、品牌形象、商标等。
如果两者相似,则可能被认为侵犯了版权。
在判断迪士尼侵权问题时,我们需要比较涉案对象是否相似,比如说:有无使用迪士尼的角色或形象;有无使用迪士尼的品牌形象或标志;有无复制迪士尼的电影或音乐等。
第三步,分析是否存在版权侵犯意图。
在认定侵权问题时,也需要考虑是否存在侵权意图。
如果是无意使用或拥有相似对象,那么不应认为其侵权。
但是,如果知道使用实际上是非法的,却不仅仅是无意之失,第四步,考虑是否存在商标侵犯。
商标是一个独特的标志,用于识别一个公司、品牌或产品。
如果使用了具有商标保护的迪士尼品牌形象、商标等,则可能侵犯迪士尼的商标。
总结:迪士尼侵权案件需要遵循以上的认定标准。
不得在未获得授权的情况下使用或复制迪士尼的形象、角色、电影、音乐等,也不得使用迪士尼的商标。
迪士尼公司可以通过法律程序去保护其版权及商标权利。
因此,在进行各类相关操作之前,需要仔细考虑是否存在可能侵犯到迪士尼知识产权的风险。
迪士尼商标侵权案解析案情2015年6月中旬,迪士尼商标注册人委托某代理公司向上海市工商局检查总队投诉,举报维也纳酒店(迪士尼店)在招牌、官网等媒介上加入“迪士尼”字样作为名称开展经营活动。
迪士尼商标注册人认为,维也纳酒店使用“迪士尼”字样的行为会对消费者造成混淆,损害迪士尼商标的商誉,侵犯迪士尼注册商标专用权。
接到举报后,办案人员随即展开调查,发现在浦东新区范围内有5家维也纳酒店在名称中使用“迪士尼”字样。
为明确上述酒店的具体位置和违法情况,办案人员实地排查,发现有使用“迪士尼”“迪士尼乐园”“迪士尼大道”字样等多种情况,同时发现上述酒店在招牌、酒店官方网站、第三方网站、电子显示屏等媒介上以“迪士尼”字样发布信息。
经查,维也纳酒店系连锁加盟酒店,由物业的业主方委托维也纳国际酒店管理有限公司经营管理(下称维也纳公司)。
维也纳公司接受委托后授权业主方使用维也纳品牌并派驻管理团队负责酒店的经营管理,向业主方承诺一定的客房入住率。
维也纳公司则向业主方收取加盟费、品牌使用费、管理团队薪金等费用。
自2015年起,上述酒店的店长为提高入住率,分别向维也纳公司提出申请并获得批准,在酒店名称中加入“迪士尼”字样,以维也纳酒店迪士尼店、维也纳酒店周浦迪士尼乐园店等名称开展经营。
经调查取证,执法机关依据《商标法》第五十七条第(二)项于11月下旬对维也纳公司作出罚款10万元的行政处罚,对上述酒店的业主方作出责令整改的行政处罚。
目前此案罚款已缴纳到位。
争议(一)法律适用在案件办理过程中,办案人员对此案应适用《商标法》还是《反不正当竞争法》产生不同意见。
认为应适用《反不正当竞争法》的主要理由是:维也纳公司在宣传时使用“迪士尼”字样是对自己旗下酒店位置的虚假表示,消费者在选择酒店时会产生维也纳酒店在迪士尼乐园附近的错误理解,酒店可以吸引更多消费者入住,在竞争中获得优势,属于《反不正当竞争法》第九条规定的不正当竞争行为。
认为应适用《商标法》的理由是:1.选择适用《商标法》还是《反不正当竞争法》应考虑当事人的主观故意及危害后果。
维也纳公司将与他人注册商标相同的商标使用在同类服务上,这是《商标法》明确禁止的行为。
2.维也纳公司的行为暗示其酒店与迪士尼乐园在地理位置上存在联系,容易造成混淆误认,使消费者以为维也纳公司的酒店在迪士尼乐园附近。
3.维也纳公司的行为暗示其与迪士尼乐园的投资主体存在关联。
商标的作用是区分商品或服务的来源,维也纳公司使用迪士尼注册商标作为酒店名称的一部分,存在使消费者对服务来源产生混淆的可能性。
从主观来看,维也纳公司是为了攀附迪士尼商标的声誉以提高自身知名度,从主观故意到危害后果都符合《商标法》规定的侵权行为。
(二)是否合理使用在案件办理过程中,有人提出,迪士尼乐园作为这一区域内知名度最高的项目,已成为该区域的通用地名。
根据《商标法》第五十九条第一款“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”的规定,维也纳公司在酒店名称中使用“迪士尼”字样是表示地理位置,可视为商标的指示性合理使用。
办案机构认为上述行为不构成商标的合理使用。
结合《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》,办案机构认为,商标的合理使用应当遵循以下原则:1.善意原则。
在使用他人注册商标时不能作为自己的商标使用,不能带有搭便车、诋毁竞争对手的目的和行为。
在本案中,维也纳公司将“迪士尼”字样加入酒店名称中的行为,已构成商标意义上的使用。
2.必要原则。
使用他人注册商标应有充分正当理由,应用于说明或描述自己的产品,例如表明产品特点或其他特征。
在本案中,维也纳公司的酒店实际位于康桥、惠南等地,且在名称中已表明地名,并无使用“迪士尼”字样的必要性。
3.合理原则。
使用他人注册商标应具备合理性,不能使消费者对商品或服务来源产生混淆,误认为购买的是商标注册人生产的商品或提供的服务。
对酒店等服务企业来说,在对外宣传、开展经营时,酒店名称发挥的作用就是表明主体身份,是区别不同服务提供者的关键因素。
对消费者来说,酒店名称也是选择相关服务时首要的参考因素。
在本案中,办案人员通过走访地名办公室等机构得知,“迪士尼”“迪士尼乐园”并非经法律确认的地名,涉案酒店在名称中使用上述文字实质是暗示自己与迪士尼公司存在某种特定的商业联系,会使消费者误认为维也纳酒店是经过迪士尼公司认证或授权的。
维也纳公司与迪士尼公司不存在投资关系,也未经迪士尼公司认证授权,其在酒店名称中加入“迪士尼”等字样,不构成商标的合理使用。
(三)违法行为定性在本案中,维也纳公司的行为是构成《商标法》第五十七条第(一)项规定的“在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的”情形,还是构成第五十七条第(二)项规定的“在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的”情形?办案人员对此问题展开讨论。
《商标法》第五十七条第(一)项规定的是“在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标”,维也纳公司旗下酒店提供的服务,与迪士尼公司的迪士尼和迪士尼乐园商标获得核准注册的“供膳寄宿处、饭店”等服务类别相同(第43类)。
维也纳公司将“迪士尼”“迪士尼乐园”字样添加到酒店名称中,以“维也纳酒店迪士尼店”“维也纳酒店周浦迪士尼乐园店”作为酒店名称,虽然“迪士尼”“迪士尼乐园”字样的字体外观与迪士尼公司的注册商标完全一致,但酒店名称中主要部分仍然是“维也纳酒店”,与迪士尼商标存在差异,不属于相同商标。
因此,办案机构认为维也纳公司的行为属于《商标法》第五十七条第(二)项规定的在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,容易导致混淆的情形。
根据前文所述,维也纳公司的行为容易对消费者造成地理位置和投资主体间关系的混淆误认,但维也纳公司无法提供与迪士尼公司同等的服务,客观上会损害迪士尼商誉,侵犯迪士尼商标专用权。
(四)违法主体认定本案主体涉及酒店的业主方与管理方,究竟应追究哪一方的责任也成为办案人员需要面对的问题。
对此,办案人员有两种不同观点。
一种观点认为应该追究业主方的责任:根据委托代理的法律关系,代理人行为所产生的法律后果应由被代理人承担,本案中业务方为被代理人,维也纳公司是代理人,维也纳公司侵犯迪士尼公司商标权利的行为责任应由业主方承担。
办案机构采用的是第二种观点,即管理方维也纳公司应承担主要责任。
通常来说,业主方是被代理人,维也纳公司是代理人,但在实际经营过程中维也纳公司才是起主导作用的。
在本案中,从犯意的产生到违法行为的具体实施,均由维也纳公司作出。
据了解,是维也纳公司派驻酒店的店长提出在名称中使用“迪士尼”字样的想法,并向维也纳公司提出申请,维也纳公司经过审核后同意店长的申请。
业主方在携程网等第三方网站上以侵权名称发布信息,没有制止维也纳公司的违法行为,应负次要责任。
(五)违法经营额计算服务商标侵权行为中违法经营额的认定,一直是商标侵权案件中的热点难点问题。
根据《商标法》第六十条的规定,违法经营额5万元以上的,可以处违法经营额5倍以下的罚款,没有违法经营额或者违法经营额不足5万元的,可以处25万元以下的罚款。
此条规定与旧《商标法实施条例》相比,取消了“非法经营额无法计算的”相关表述,对确定案件的违法经营额提出了更高的要求。
参考《商标法实施条例》第七十八条第(五)项“计算商标法第六十条规定的违法经营额,可以考虑下列因素:……(五)侵权人因侵权所产生的营业收入”的规定,服务商标侵权的违法经营额指的是侵权人因侵权所产生的营业收入,因此承办人员需要对侵权行为人的业务进行筛选,区分出涉及侵权行为的相关营业收入。
在实际情况中,“没有违法经营额”存在两种情形,一种是在实际中没有发生经营行为,不存在任何经营额,自然也就不存在违法经营额。
另一种是客观存在经营收入,但是在经营过程中,侵权行为糅合在合法经营行为中,无法区分出涉及侵权行为的经营收入,若将侵权人的全部收入都视为违法经营额处以罚款,有失公允。
在本案中,维也纳公司在酒店名称中实际同时表明了维也纳酒店的主体身份,消费者中存在指定选择维也纳酒店的情况。
另外在维也纳公司实施侵权行为以前便有相关住宿协议的客户单位,这一部分营业收入自然与侵权行为无关。
由于缺乏直接证据证明维也纳公司因实施侵权行为而获取的营业收入,故推定其没有违法经营额,按照《商标法》第六十条的规定可处25万元以下罚款,综合其行为及后果,最终处以10万元罚款。
(六)关于迪士尼大道店的定性本案中当事人将一酒店名称变更为“维也纳国际酒店康桥迪士尼大道店”,其中迪士尼大道是由浦东新区地名管理办公室核准的路名(《关于转发上海市地名管理办公室〈关于批准命名迪士尼大道等十条道路的通知〉的通知》)。
当事人在酒店名称中使用迪士尼大道属于《商标法》第五十九条第一款规定的合理使用情形。
当政府命名“迪士尼大道”后,“迪士尼大道”就成为公共路名。
当事人使用“迪士尼大道”字样并不构成对迪士尼注册商标权的侵犯。
由于迪士尼大道长度有限,当事人酒店实际位于秀浦路中,并不在迪士尼大道上,在地理位置上与迪士尼大道没有关系,在排除商标侵权的情况下,当事人的行为构成不正当竞争,办案机构采用行政指导书的方式建议其改正。
上海市工商局检查总队吴昊维也纳酒店侵犯迪士尼商标权查处记去年10月,国家工商总局下发《关于开展保护“迪士尼”注册商标专用权专项行动的通知》,决定在全国开展迪士尼商标保护行动。
现阶段,全国各地工商、市场监管部门都已启动此项工作。
上海市作为即将开放的迪士尼乐园和度假区所在地,尤为重视迪士尼商标专用权保护工作。
上海市工商局把迪士尼商标保护作为打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作的重要内容,查处了一系列侵权案件。
其中,2015年中旬由我所在的上海市工商局检查总队查处的维也纳酒店侵犯迪士尼商标权案件较为典型,我在这里与大家分享交流。
2015年6月,我队接到举报,反映位于浦东新区的维也纳国际酒店在门店招牌、酒店官网、酒店大堂电子显示屏等经营场所使用了“维也纳国际酒店(迪士尼店)”字样,侵犯了迪士尼公司的迪士尼商标专用权。
办案人员对举报信息进行了分析,并在对举报信息进行筛查的时候,发现多家维也纳旗下酒店存在使用“迪士尼”“迪士尼乐园”字样的行为。
随后,我队通过查询维也纳酒店官网、携程网、去哪儿网等,确认了上述情况。
对于维也纳酒店的行为是否构成侵犯注册商标专用权行为,我队进行了多次探讨。
我们发现,在很多情况下,连锁酒店在命名时会加入周边道路、景点的名称作为其名称的一部分。
这种做法一方面是为了将自身与众多同品牌的连锁酒店进行区别,另一方面是为了在一定程度上帮助顾客了解该酒店的地理位置。