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刑法总论笔记

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《刑法攻略读书笔记》

一、刑法论

1、刑法,什么样的行为是犯罪,犯罪后将受到什么样处罚。简而言之“定罪+量刑”。

刑法的机能在于保护被害人和被告人法益、法制威慑力。

2、刑法的解释。

a、平义解释,即为看山是山,看水是水。

b、扩大(缩小)解释与类推解释,前者始终在圈内范围解释,有可知性,预测性,有包含关系;后者是发现新理论,

没有预测性,没有包含关系。扩大(缩小)解释是合法的,让发条表述更清楚。扩大(缩小)解释超出公民的预测范

围是不对的。

对同一法条可以做扩大解释、也可以做缩小解释,但是不能同时做扩大、缩小解释。

c、当然解释:虽然未说明,但能够以法理作出推导。如:举重以明轻等原理.。当然解释不一定全对,他在一些情况

下可能会违背罪刑法定。

d、反对解释:对反面作出了解释,正面当然知道了。

E、类推解释:禁止类推解释,但可以有利于当事人的类推解释。把不包括发条的内容解释后包括在发条内。

3、刑法的三个基本原则。罪刑法定(法无明文规定不能罚、不为罪),罪刑相适应(重罪重罚、轻罪轻罚),平等适用。罪刑法定既要求立法者、也要求司法者。

4、管辖a、在中国境内的犯罪行为和结果都该我国来管(含航空器和船舶)。国际列车、汽车除外。

B、中国境外的犯罪,按我国刑法三年以下的可以不追究。但公务员、军人在境外犯罪必须追究。外国人在外国侵

犯我国公民的,当地法律不追究,我国不追究,他国追究且按我国法律在三年以上的我们才追究。在外国受到处罚的,回国后我们可以减轻或者免除处罚。

保护管辖:外国人在国外伤害中国人的行为,适合中国法律。

二、行为主体

1、真正的身份犯(只要求实行犯,不要求间接犯),只有是某种身份才能构成此罪,如贪污。

2、不真正的身份犯,非是某种身份才能构成此罪,但是这个身份去犯罪是属于情节从重。国家工作人员犯诬告罪。

不真正的身份犯不是要求有这个身份要求,但有了这个身份构成加重处罚。

3、单位犯罪,本身是单位犯罪,不存在是单位与员工的共同犯罪。但单位与单位,单位与单位以外的自然人有可能

是构成共同犯罪。单位注销了就追究主要在责任人的责任。他可能是不作为犯罪,如重大安全事故罪。单位犯罪是单

位整体意志的支配。单位犯罪的主体必须法人,不是自然人或者其他法人!

特别注意,只能是自然人的犯罪贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证劵诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪。单位犯罪

不可能构成上述罪状。

为单位谋取利益的行为也是单位犯罪,如财务科科长擅自作出偷税的行为,也构成。即便领导未同意,他是代表的单

位利益。

单位犯罪一般是双罚制,即罚款和处理责任人,不能没收财产。纯粹是个别领导瞎搞的,采取单罚,只处理个人,不处理单位,也就是说只处罚直接责任人,不对单位罚款。

三、行为

1、被害人自陷入风险,有风险的认识,而自陷入其中,明知有危险,而如主人追赶小偷,小偷跳河而死,那么就是

典型的被害人自陷入风险。行为人没有刑法上的危险,不构成犯罪,不负刑事责任。

2.被害人自杀的,在暴力干涉婚姻自由罪和虐待罪时属于结果加重犯。其余自杀行为不属于结果加重犯。死亡属于

结果加重犯那么行为和结果必然是因果关系。

3、拐卖儿童涉及两个侵犯,一是剥夺了父母的抚养权、二是儿童的自由安全权。

4、A、因果关系:第三者介入必须是非常异常,一般异常不算。

B、甲不知乙有血友病,甲打乙,乙因为血友病死亡。结果为甲对乙死亡有因果关系,但属于意外事件不承担刑事责

任。

5、家属(如夫妻)的违法犯罪行为无法定的阻止义务;但涉及生命危险有救助义务。

6、危害后果,凡是侵犯了法益,就一定有危害后果。别人利益受损,就一定侵害了。

四、因果关系

1、无A则无B,刑法上的因果关系,是指实行行为与现实危害结果之间的关系。

2、注意。两个情况都介入的因果关系如何处理?A、如甲乙二人都投毒(未合意),每个人单独的毒量都可以致死,

那么甲乙二人都成立故意杀人罪,都成立因果关系;B、如甲乙二人都投毒(未合意),每个人单独的毒量都不可以致死,那么甲乙二人都成立故意杀人罪,都成立因果关系;C、如甲乙二人都投毒(未合意),每个人单独的毒量都不可以致死,但被害人先吃甲的,然后再吃了乙的,这里就要考虑第三者因素的介入了。

3、行为人和被害人之间成立了因果关系,不意味着一定承担刑事责任。故因果关系和刑事责任两者不能混淆。

4、因果关系的判断标准,先行行为----到危害结果,中间是否存在介入因素。

5、因果关系错误。行为的预想效果和危害结果都不变,但是危害行为的发展过程与预想的发展过程不一致。甲想杀

乙,连开数枪,未打中,乙被吓死,按故意杀人罪论处。这是典型的因果关系错误。

五、客观阻却事由

1、见义勇为是正当防卫,正当防卫不负刑事责任,正当防卫只能是人(只能对人不能对物,包括精神病人)的不法

侵犯,这是与紧急避险的区别。防卫过当应当承担刑事责任,属于应当减轻或者免除处罚。

2、假想防卫,行为人主观认为是正当防卫,客观实际不是。主观非故意,客观上造成误会。

防卫不适时,就不适当空间和地点采取防卫,但又不是主观故意的犯罪。两者都应当承担刑责。

安装电网不能危及公共安全,过之则承担责任,未过之则属于正当防卫。防卫的核心在于保护人和财。

3紧急避险。不得已的方法,超过限度就要刑事责任,属于应当减轻或者免除处罚。保护的法益大于或者等于损害的

法益。

4被害人承诺,就是被害人叫别人那么干的,不能造成重伤或者死亡否则构成犯罪,强奸轻伤不犯罪。

5、自救行为,就是被害人难以通过法定程序难以解决而依靠自己的力量解决,这种情况无罪。如甲的车被盗,被甲

发现在A处,甲就偷回来,甲无罪,属于自救行为。注意点一是难以以法律程序解决,且有紧迫性,二是不法侵害已

经结束,这点是区分正当防卫。自救行为与正当防卫区别,前者侵害事实已经结束,后者是正在进行。(自救行为与

正当防卫和经济避险有重大区别)

6、正当防卫中的不法侵害,包含了故意、过失、意外。正当防卫对侵害人一般都没有救助的义务,但是明知不参与

救助侵害会死亡或者结果会过当时,应当救助。否则是防卫过当。

7、被害人承诺。被害人放弃私权,允许行为人侵害,不承担刑事责任。但对于身体、生命的侵害不可以承诺。被害人是没有承诺能力的,承诺无效。被害人的承诺必须是真实当时真实意思的表达,不是在胁迫等坏境下的承诺。侵

害不能超过被害人的承诺范围。

8、记忆点:骗取小孩、精神病人的钱财不是诈骗罪,是盗窃罪。

9、自救行为:通过法律程序难以获得救济,依靠自己的力量救济。如甲盗了乙的车,甲发现后反盗过来,属于自救。

自救行为不能创造出更大的法益侵害。

10、关于鉴别行为是否属于正当防卫,首先是看危害行为的攻击点是不是人!群架互殴不是正当防卫。

11、紧急避险与正当防卫的区别,在于侵害人是对方还是第三人。

12.意外事件是纯粹没有想到(没法预见且没有预见)的事情发生了,而过失犯罪是有可能预见。

六、主观要件

1、过失犯罪。两种情况疏忽大意VS过于自信,前者属于疏忽大意没有预见,后者是已经预见而胆大妄为,区别点

在于是否预见。过失犯罪是主观构成要件的不健全,有法定要求的才属于犯罪,反之无罪。

疏忽大意:不管什么原因总之案发之时没有预见。过于自信:已经预见但胆大妄为。过失犯罪都是应当预见自己的行

为可能发生危害结果,而疏忽大意、过于自信。关键点在于本身可以预见的,而现实中没有预见。意外事件是没

有可能预见,这是两者之间的重要区别。

2、意外事件和不可抗力不属于犯罪,前者属于不能预见或没有预见导致的危害后果;后者属于已经预见却是无力回

天。不服刑事责任

3、直接故意和间接故意的区别点:前者积极希望发生,主观上达到必死无疑,直接参与性;消极放任不管,让其九

死一生。两者都是故意,前者亲手干掉,后者放任不管但意识到后果。

4、A打击(方法)错误:主观认识无误,是客观缘故改变,但攻击对象或实际受害对象与之前的想法不一致。如甲

一心想杀乙,丙却撞上枪口致丙死;

B/对象错误行为人主观认识错误,甲欲杀乙,却认错了人把丙当做乙而杀之。无论法定符合说还是条件符合说都定故

意杀人罪既遂。(侵害主体为2人以上)

C因果关系错误:行为与结果存在因果关系,计划与实际行为不一致,但结果能够达到起初的计划。比如结果提前实

现、事前故意等。因果关系错误与方法错误,前者侵害主体为一人,后者为二者以上。因果关系错误不管是条件符合

说还是法定符合说都是认为故意犯罪既遂。(侵犯主体1人)

D、如何区分上述三种关系,若侵害主体为一人,可以确定是因果关系错误,按因果关系错误进行分析问题解决题目。

是侵害2个以上主体就是AB的情况,就得区别看待法定符合说与条件符合说。

6.条件符合说:指表明现象。法定符合说:指法律构成,实际危害结果。

七、主观阻却事由

1、14岁以下不犯罪,14-16岁只有暴力8种、且故意才犯罪(具体是:故意杀重伤奸抢放火炸贩毒投毒),(绑架、抢夺不算)14-18法定应当减轻或者从轻处罚。不能用死刑或者死缓。关于岁数,一定是满过才算岁数(如1990年8月1日生日,2004年8月2日后才算14岁)

2、75以上可以减轻或者从轻处罚,非故意属当定应当。75以上不能用死刑或者死缓(手段特别残忍除外)

3、完全精神病不承担刑事责任,精神病在精神正常承担刑事责任,精神病在半醉半醒之间也要担刑事责任,可以(不是应当)减轻或者从轻处罚。

4、又聋又哑、盲人犯罪,可以减轻、从轻、免除处罚。

5、认识到违法,没有认识到犯罪,成立犯罪;没有认识到违法,也没有认识到犯罪,不成立犯罪。如政府有许可,

但实际违法。当事人基于对政府的信任,不认为违法。

6、自我保护不为罪,法律不强人所难,在没有办法选择的情况不违法,也无罪。如甲盗窃,甲母不报官府,虽有包

庇之意,但不具有可期待性,人性向亲,故而无罪。

7行为无价值论,看主观,主观故意有罪,无故意无罪。

8、结果无价值论,看结果,有法益侵害性有罪(是否有结果的危害,如是否杀人打伤了人,主要看具体的结果状态),反之无罪。

9、不作为的犯罪。甲乙之间有互救的义务,但是甲乙都一并成为危害共同体,那么此时互救义务消失,不对必须的

后果负责。

八、犯罪形态

1、犯罪预备与实行阶段的中间点在于相对于罪刑“着手”,是否存在危害性。着手的判断标准在于现实、紧迫、直接的

危险。

A、犯罪预备,可以减轻、从轻、免除。恐怖犯罪不论哪个阶段都是从重处罚。

犯罪未遂,分为实行终了的未遂(主观上以为得逞而放弃,客观上未得逞)、未实行终了的未遂(外部原因,没有能

力继续而放弃)。

2、未遂犯分为终了的未遂和未实行终了的未遂。共同点都在于没有达到犯罪人的最终目的,危害结果相对良好,前

者与自己以为杀死而放弃,后者在于没有杀死但外界干预不能继续杀死了。A、未遂犯可以减轻、从轻。

3、不能犯,按照无罪处理。A、对象不能犯,对象不存在当然不能构成犯罪,如在沙漠里把草人当做仇人杀之,(为什么是沙漠,沙漠空旷无人,不可能有误伤的可能,加入草人在集市就不成立了)B、手段不能犯,其手段不能达到

犯罪目的,固然无罪,如用一把没有杀伤力的水枪杀人,又如一些迷信的诅咒。但按照常理能手段致死是未遂,如相

对人相距300,手枪射程为270米,属于未遂。总之,不能犯是没有危害性为前提的,只是存在主观恶意,这也是区

分未遂犯的区别。(没有危害后果的发生)

4、犯罪中止。减轻处罚。没有损害的免除处罚。基于同情、后悔、恶心、恐惧、害怕、熟人等心理自身心理因素(且

完全没有外界因素)的情况下而放弃犯罪的属于犯罪中止。反之犯罪人感觉有外部力量干扰而放弃犯罪是属于未遂(内心感觉不能犯罪了)。犯罪中止的核心点在内在感觉能够继续犯罪而放弃犯罪,给予外部原因放弃,哪怕外部原因是

假的也成立犯罪未遂。犯罪实施后中途后悔,必须是要采取积极且足够诚意的有效补救措施,否则成立既遂。甲杀乙,发现不是乙,停止了杀害,并送医院,属于未遂。甲以为乙是女,实施强奸行为后发现是男而放弃,成立强奸未

遂。

5、犯罪既遂。拐卖、绑架、恐怖、挪用超3个月一旦触碰就构成既遂犯罪。有些罪名不需要有危害后果即可构成,

如黑社会、煽动民族、颠覆国家政权、醉驾等。

6、拐卖罪+强奸罪=拐卖罪。绑架罪+故意杀人罪=绑架罪

7、犯罪未遂与不能犯的区别。犯罪未遂有危害结果的可能性,但由于其他原因未能实现,不能犯是整个行为过程中

都不可能实现。

8、“着手”是对法益有现实、紧迫的危害。

九、共同犯罪

概念:两人以上的共同故意犯罪(人可以指单位)。共同犯罪包含作为与不作为犯罪,共同犯罪若是非故意、非合意

那么不能定共同犯罪,只能分开单独定罪。

鉴别关键点:通过合作达到犯罪目的。

要求:共同犯罪只要合意后罪名相同即可构成,比如甲乙约定入户抢劫,但乙拦路抢劫,成立共同犯罪。

A、部分实行、全部责任。没法查清是谁,那么全部都有责任。甲乙合意杀丙,不知谁杀死了丙,定甲乙故意杀人罪

既遂。(注意,若甲乙没有合意就只能按照疑罪从无,按轻罪处理了,定故意杀人未遂)

B、共同犯罪,一人进入犯罪状态,则全部定为进入状态。除非后者采取必要有效的制止措施,如报案等。

C、约定犯罪后,一人不去又不能有效阻碍他人,而他人去了,也构成共同犯罪,两者都是既遂。(因为此事在心理上

给予了对方支持)。

D、继承的共同犯罪。先前没有合意,后来参与进来的犯罪。后来参与进来的把犯罪危害扩大于前者,前者和后者一

道承担;后来参与进来的小于前者犯罪度只承担自己的行为部分;对于分不清到底是先前干的还是后来干的,那么先

前者按重承担,后者按疑罪从无,取其轻罪。P104

E、间接正犯,借(利用)他人(无知)之手(犯罪工具)为犯罪之事,不是共同犯罪。核心点在于利用他人不知道情。甲将头痛粉欺骗乙,这是毒品,你拿去卖,因为是对象不能犯,卖后只能定诈骗罪,乙至始至终不知道有诈骗的

存在,只是错误认为是毒品而销售。故而甲乙之间是间接正犯。此类题坚持死记概念,理智分析。间接正犯的核心在

于不知情,他就是一个工具被利用,所以不负刑事责任。

F、超范围的共同犯罪。甲乙合意,实施中,甲转变类型犯罪,乙不负责。但在范围内的升级的属于共同犯罪。P121 J、教唆犯和间接正犯,教唆犯没有支配力,后者有支配力。教唆犯只有教唆之意,间接正犯在于支配之意。教唆未

成年人犯罪从重处罚。被教唆人没有按照教唆犯的意思犯罪,那么教唆犯可以从轻或者减轻处罚。

K、首要分子VS主犯。首要分子是指在聚众犯罪或犯罪集团中发挥领导作用。聚众犯罪不一定共同犯罪,只处理首

要分子。主犯是其犯罪活动中发挥注意作用,从犯发挥次要作用。从犯是相对主犯的,应当减轻从轻免除处罚。胁迫

犯应当减轻免除处罚。若身体和意志完全被剥夺那么就考虑是胁从犯的问题,它成立紧急避险。

M、施行者无罪,教唆者无罪。

N、对象犯:分为三种。1、罪名和法定刑相同,如重婚罪,构成共同犯罪。2、罪名和法定刑不同,如行贿罪、受贿

罪,构成共同犯罪。3、贩卖淫秽物品牟利罪,只处罚卖家,不处罚买家,当然也不是共同犯罪。未成年人和成年人

可以构成共同犯罪。

十、罪数

原则上一个行为只能定一个罪(发条特别规定除外),数个行为且侵犯了数个法益应为数罪并罚。除此之外都必须要有法理依据的。下面为具体分析属于一罪的具体情形。具体查阅124页笔记。

一个行

为定一

继续犯(持续犯)非法拘禁、窝藏罪入户抢劫、持枪抢劫,抢劫(强奸)致人重伤、死亡(一个行为持续着,不是单独的数个行为,这是区分继续与连续犯的区别)一个犯意、一个行为、侵害的一个法体。且持续了一段时间违法行为和违法状态一直都处于继续状态的犯罪

结果加重犯一个行为,侵害两个法益,造成两个后果,一个是基本的,一个是加重的(超出预期效果)发条没有没有设置升格法定性故意伤害罪致人死亡想象竞合犯一个行为,造成两个危害后果,取重罪而处。一个行为只能定一个罪。表面上符合两个罪名的特征杀死一个还无意中打伤一个发条竞合两个原则,重法由于轻法,特别法由于一般法。两个不同的发条规定内容相同

法条竞合:一个行为,既符合A 法,也符合B 法,采取特别法由于一般法,重法优于轻法的法理处理。如盗窃罪和盗窃墙纸罪,合同诈骗罪与诈骗罪。对象犯:行贿罪与受贿罪,重婚罪,不属于共同犯罪。P102页

两(多)个行为定一罪结合法关键点在于两个罪的行为之前不是独立的。反之就是数罪并罚。A 罪+B 罪= A 罪。原本多个独立的罪,整合起来定一罪。拐卖妇女过程中强奸妇女,只定

拐卖妇女罪。绑架后又杀人定绑架罪

集合犯数个间断的犯罪行为,但都是同类型的职业犯,营业犯非法行医罪,赌博罪,连续犯连续实施的同种数个行为均独立构成犯罪数个相同的行为持续

多次盗窃、多次贪污。累计计算

吸收犯数个相互独立的行为,且触犯不同罪名,前后行为具有连接性,前行为是后行为的必经之路,后行为是前行为发展的结果重罪吸收轻罪,实行行为吸收预备行为

盗窃枪支后持有枪支,只定盗窃枪支罪,不追究持有枪支罪牵连犯犯罪手段行为和犯罪目的行为分别触犯不同的罪名,且两者有牵连性依照重罪处(是两个犯罪行为)

私刻公章骗取国家资金,只定骗

取国家资金罪。为了。。。。而。。。不可罚行为1、小偷盗窃古玩,以为是假的就摔坏,没有侵犯新的法益2、偷了东西去销账,不具有期待性,小偷的目的在于销账得钱

先罪处特点:没有侵犯新的法益,不具有期待的可能性

十一、刑法的体系

管制3个月-2年,数罪并罚不超过3年,自由刑,紧张犯罪人进入特定的环境、接触特定的人、特定的活动。同工同酬。

羁押一日抵消2日

采取社区矫正的方式执行,不进监狱,离开居住地需批准

拘役短期自由刑,实行强制劳动改造,酌情发酬1-6个月,数罪并罚不超过1年(拘役就是劳改)

羁押一日抵消1日公安机关看守所、拘役所执行,每月可以1-2天回家有期徒刑长期自由刑,实行强制劳动改,无报酬

一般单罪6个月-15年。数罪并罚超35年的在25年以下,未超35年的20年以下(单罪之上,合并之下)

羁押一日抵消1日。减刑一次不超1年,重大立功不超2年。在大前提减刑次数不限。

监狱或其他场所

无期徒刑长期自由刑,实行强制劳动改,无报酬必须附带附加剥夺政治权利

2年后可以减刑,减为20-22年、重大立功15-20有期徒刑。

监狱或其他场所

死缓生命刑

无犯罪,两年后减为无期。有重大立功表现,两年后减为25年有期。

不能用死刑或死缓的1、18岁以下未成年,2、怀孕,3、75岁以上,手段残忍除外

累犯、暴力犯罪被判处死缓的,可以限制减刑。

死刑

生命刑

执行死刑需最高法复核

社区矫正:包括管制、假释、缓刑、监外执行(保外就医),是一种刑罚执行方式,不是监禁。社区矫

正的主管单位是司法部。要求禁止进入特定场所的只有管制、缓刑。

罚金如单位受贿罪。但对于单处罚金一般在于犯罪情节轻微表现良好都可以

犯罪犯罪向国家缴纳一定金额的金钱

人民法院任何时候可以采取强制手段收缴

主要针对单位犯罪。单位犯罪必须是刑法明确确定的罪名,没收财产应当留有个人或者家属的必要费用。一审法院执行,且一次性执行

扣除必要的正当债务,债权人主动申

剥夺政治权利只要是按照主刑被限制人身自由都是被剥夺政治权利的,拘役和有期徒刑是在获得

人身自由

之后才开始计算,即假释或刑满开始计算。无期死刑就没有必要考虑,一直处于剥夺政治权利中。管制也是在管制期间附随剥夺政治权利。必须要剥夺政治权利的有:1、死刑死缓无期,2、危害国家安全,3、严重的犯罪

数罪并罚的附加刑,A 罪1年,B 罪3年,合并4年(政治刑绝对相加)

选举权、领导权、言论自由权、企业团体领导权。随着有期徒刑的减刑,剥夺政治权利也可以减少,但不得少于1年。

驱逐出境

主刑结束,然后就开始实施附加刑

—驱逐出境

外国人

刑满之后执行

十二、刑罚裁量

累犯前提:前后两罪都为成年人,都

为故意犯罪。成功的缓刑不存在

累犯。被判处有期徒刑的,在豁免或刑满之后五年

内再有期徒刑以上的罪,成为累犯。

应当从重处罚,不能用

缓刑,不能假释,限制

减刑

两次都涉及危、恐、黑不要求5年时间

段,也不要求必须是有期徒刑,都是构

成累犯,但18岁的要求不变

自首自动投案,如实供述自己罪行

(警方未发现,主动说明真相)

主动接受司法机关的控制。供述中避重就轻,但说实话算自首。自首逃

跑又自首算自首,被抓后逃跑再自首不算自

可以从轻或者减轻,犯

罪轻的可以免除。

供述警方未掌握的犯罪事实属自首。逃

跑现场后回来自首也算自首

坦白司法机关已经掌握,嫌疑人被动应证而已。可以减轻处罚

立功揭发他人犯罪,且属实

(他人不含共同犯罪人)不一定归案才可以立功。记住对象只包括客

观构成时必须构成犯罪,不在乎年龄等的主

体因素和故意与否的主观。协助抓捕也算。

可以从轻或者减轻,重

大立功的可以免除。

在科技、生产领域做出重要贡献,抢险

也成立立功。弄虚作假不算立功。

数罪并罚1.宣判前有数罪,并罚(普通型)

2.执行中,再犯新罪(新罪型)

3.执行中,发现漏罪(漏罪型)

漏罪,先并后减

新罪,先减后并

漏旧都有,先解决旧的,就是先并后减

注意:35年以上的最高

判25年,15-35年,

最多判20年

强奸后,杀人灭口,数罪并罚

缓刑累犯和犯罪集团不能适用缓刑。

拘役的考验期不少于2个月,有

期徒刑不少于一年。禁止进入特定环境(社区矫正)。成功的缓刑

不构成累犯。缓刑,根本上将没有执行,所

以不存在“先减后并,先并后减”的概念

三年以下有期徒刑,拘

役可以用缓刑,老小孕

应当用缓刑

撤销缓刑的几种情况:1新的违法行为、

2发现漏罪、3又犯新罪。

成功的缓刑等于没有处罚过。

1、从重处罚和从轻处罚是没有中间线的,只是相对性。

2、没有规定而非要减轻处罚的,需要高法核准。

3、从重处罚的情节。P141

4、在同一违法事实上,行政拘留与折抵刑期,行政罚款可以抵消罚金。十三、刑罚的执行和消灭

减刑被判处非死刑的主刑在表现

好、有立功都可以减刑。一

般减刑由执行机关的上级法

院裁定,死缓无期由省高法

裁定,其它由中级法院裁定。重大立功、重大生产学术

贡献,见义勇检举、阻止

重大刑事案为应当减刑,

限制减刑:暴力犯罪

的限制减刑,死缓减

为无期不少于25

年,死缓减有期不少

于20年。

无期徒刑减有

期,已经执行计

入。无期徒刑减

有期,已执行不

计入,从新计算

(这是最低线,逮捕

之日起)实际执行至

少有期徒刑二分之

一。无期不少于十三

剥夺政治权利的减刑

不少于一年。死缓、无

期减刑需要省高法裁

定。

假释有期徒刑已执行一半,无期

13年表现好可以假释。特别

情况最高法核准可以提前假

释(只有指国家社会利益)。

死缓无期的假释由省高法裁

定。有期中级法院减刑因为暴力犯罪判10年以

上有期徒刑,无期永不能

假释(单罪)减刑后也不

得假释,拘役管制不存在

假释。

累犯不得假释

无期徒刑的考验期

为十年。假释与立功

无关.

假释在考验期内没

有剥夺言论出版集

会自由等权利

考验期内犯新

罪,无论何时发

现都撤销假释,

先减后并

考验期内置于不违

法,其他权利正常

化。成功的假释发现

漏罪应当另行起诉。

假释实际上是考验期,

考验不过关还有从新

蹲监狱啊。考验期的其

他权利正常

时效有期徒刑超过其所判年数都

不追究,但最多为15年。无期死刑过了20年不追

究。

非要追诉那么最高

检核准。

已立案侦查或宣判

的不在此列

特赦免刑不免罪

先并后减,判前之罪;先减后并,判后之罪

追诉时效延长:1、已经立案的,不受追诉时效的限制。2、控告(报案)的该立案而不立案的,不受追诉时效的限制。追诉中断:在追诉期限以内又犯罪的,前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。

追诉期内在犯新罪,追诉期延长,以新罪之日起计算。

十四、其它总论概念

1、真正的构成要件要素,必须具备才能构成犯罪。表明的虚伪的构成要件要素不一定具备才能构成犯罪。

2、疑罪从无,没有确定有效证据证明有罪,视为无罪。疑罪从轻,找到可以轻罪证据,但重罪没有证据不足。

3、行为对象:要求是行为之前就存在。

4、自杀,所有的自杀都是不具有因果关系的

5、轻伤、重伤的犯罪问题:一般都认为是犯罪,前者在斗殴、自愿许诺的不构成犯罪。

6.非法拘禁与绑架罪是法条竞合,不是想象竞合,按重罪,定绑架罪。

7.集团犯罪:三人以上较为固定的犯罪组织。

陈忠林《刑法总论》笔记和课后习题(含考研真题)详解(第十三章 罪数形态——第十五章 刑事责任概说)【

第十三章 罪数形态 13.1 复习笔记 【知识框架】 【重点难点归纳】 一、罪数形态概述 1.区分罪数的意义 罪数,是指犯罪的个数,即行为人所犯之罪是几个的问题。 按照罪刑法定和罪刑相适应两大基本原则的要求,犯一罪就应定一个罪名,并科处一个相应的刑罚;犯数罪原则上应定数个罪名,科处数种相应的刑罚,并按一定的原则和方法实行数罪并罚。区分是一罪还是数罪,对于正确地定罪和量刑具有十分重要的意义。 2.一罪与数罪的区分标准 罪数概述 一罪与数罪的区分标准 继续犯 想象竞合犯 实质的一罪 法条竞合 结果加重犯 一罪的种类 惯犯 法定的一罪 结合犯 连续犯 处断的一罪 牵连犯 吸收犯 数罪的概念 数罪的种类 同种数罪和异种数罪 数罪的类型 并罚的数罪和非并罚的数罪 罪数形态

(1)关于区分罪数的标准的观点主要有: ①“犯意标准说”(以犯意的个数为区分标准)。 ②“行为标准说”(以行为的个数为区分标准)。 ③“法益标准说”(以犯罪所侵犯的法益的个数为区分标准)。 (2)根据我国刑法的规定及刑法学的通说理论,区分罪数应以犯罪构成的个数为标准。 (3)根据罪刑相适应的基本原则,在对罪数的区分和处理上应特别注意掌握“禁止重复评价”即“一行为不二罚”的具体执法原则。 二、一罪的种类 所谓一罪,是指行为人所犯之罪为一个独立的犯罪。一罪的种类可分为单纯的一罪和复杂的一罪两类。 复杂的一罪从现象上看与数罪极为相似,但其实并非数罪:或者是实质的一罪(本身只有一个犯罪行为),或者是法定的一罪(本身是数个犯罪行为,但法律规定为一罪),或者是处断的一罪(本身是数个犯罪行为,但在处理时只定一罪)。 1.实质的一罪 这类情况下,行为人事实上只实施了一个刑法意义上的危害行为,由于行为本身在自然形态上难以分离开来作数个犯罪行为看待,故法律只能顺其“自然”规定为一罪,并在处理时相应地只能定一罪。 (1)继续犯 继续犯,又称持续犯,是指危害行为一经实施,原则上就已经构成犯罪,且该犯罪行为及不法状态必然在较长时间内持续的犯罪。 继续犯有两个特点:

刑法学考研-经典教材课后习题-刑法总论(上)【圣才出品】

上 编 刑法总论 第一章 刑法概述 1.如何理解广义刑法与狭义刑法? 答:(1)广义刑法 广义刑法是指一切规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律规范的总和,包括刑法典、单行刑法以及非刑事法律中的刑事责任条款(又称附属刑法规范)。 单行刑法是国家以决定、规定、补充规定、条例等名称颁布的,规定某一类犯罪及其后果或者刑法的某一事项的法律。 附属刑法,是指附带规定于经济法、行政法等非刑事法律中的罪刑规范。 (2)狭义刑法 狭义刑法即指刑法典。我国现行刑法是指1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过,1997年3月14日第八届全国人民代表大会第五次会议修订的《中华人民共和国刑法》。 2.在构建和谐社会的价值追求背景下如何理解刑法的阶级属性和社会属性? 答:(1)刑法的阶级属性 刑法的阶级性,即刑法体现了掌握国家政权的阶级意志。从刑法的产生、刑法的基本内容、刑法的功能上看,刑法是阶级社会的产物,阶级性是刑法的固有属性。在和谐社会的价值追求背景下,刑法同样体现了阶级性这一特征。这里的阶级是工人阶级领导的广大人民群众。

(2)刑法的社会属性 刑法的社会性,是指刑事法律在主要体现掌握国家政权的阶级意志的同时,在一定范围内、一定程度上也反映了社会各个阶级的某些共同利益和要求,即具有共同的意志性。刑法的社会性,体现了各个阶级的共同意志,这是和谐社会价值追求的表现之一。 (3)刑法的阶级属性与社会属性的统一 一切剥削阶级国家,包括奴隶制国家、封建制国家和资本主义国家,因国家类型不同,其刑法内容和形式各有差异。然而,一切剥削阶级国家的刑法存在共同阶级本质,即都是以生产资料私有制为基础,反映剥削阶级意志并为剥削阶级利益服务的镇压人民的专政工具。 法的阶级性实际上讲的是刑法的阶级本质,刑法的社会性实际上讲的是刑法的社会本质。所以,刑法的阶级性与社会性是统一的,统一于刑法本质。刑法的阶级本质着重从刑法与阶级、阶级斗争的联系方面来看刑法本质问题,而刑法的社会本质是从法与一般社会生活的联系来观察和描述刑法本质的。在构建和谐社会的价值追求背景下,刑法的阶级属性与社会属性形成一种辩证统一的关系。 3.我国刑法的任务是什么? 答:刑法的任务是指刑法承担的打击谁、保护谁的历史和现实使命。 我国《刑法》第2条规定:“中华人民共和国刑法的任务,是用刑罚同一切犯罪行为作斗争,以保卫国家安全,保卫人民民主专政的政权和社会主义制度,保护国有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,维护社会秩序、经济秩序,保障社会主义建设事业的顺利进行。” 由此可见,我国刑法的任务包括两个方面:一是惩罚方面,二是保护方面。二者密切

刑法总论重点总结(张明楷教材版)

刑法学备考,重点ing. 论述题:一、论刑法上的罪刑法定原则(20 分)答:罪刑法定原则是刑法三大基本原则之一,我国刑法第三条规定了罪刑法定原则:“法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪量刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。”因而,罪行法定原则的基本含义是,“法无明文规定不为罪” 、“法无明文规定不处罚” 。 现在一般认为,罪刑法定的思想基础主要是民主主义与尊重人权主义,或者说是民主与自由。 罪行法定原则的具体内容分为“形式的侧面”与“实质的侧面” 。形式的侧面,法律主义、禁止事后法、禁止类推解释、禁止不定(期)刑,是罪行法定原则的传统内容,被称为“形式的侧 面” 。法律主义是指规定犯罪及其后果的法律必须是成文的法律;法官只能根据成文法律定罪量刑。其具体要求是:规定犯罪及其后果的法律只能是立法机关指定的法律,故行政规章不能制定刑法;规定犯罪及其后果的法律必须由本国通用的文字表述;习惯法和判例法不得作为刑法的渊源。禁止事后法也即禁止溯及既往,禁止溯及既往原则源于法律的本质、也是保障国民自由的要求、既是司法原则也是立法原则。类推解释是指需要判断的具体事实与法律规定的构成要件基本相似时,将后者的法律效果适用于前者。 实质的侧面包括两个方面的内容,一是刑罚法规的明确性原则,二是刑罚法规的内容的适正的原则。后者又包含两个方面的要求:禁止处罚不当罚的行为,禁止不均衡、残虐的刑罚。明确性表示这样一种基本要求:规定犯罪的法律条文必须清楚明确,使人能确切了解违法行为的内容,准确地确定犯罪行为与非犯罪行为的范围,以保障该规范没有明文规定的行为不会成为该规范的适用的对象。禁止处罚不当罚的行为,就是指刑罚法规只能将具有处罚根据或者说值得科处刑罚的行为规定为犯罪,从而限制立法权。 实现罪刑法定原则,要求适当改变观念、司法体制的合理性、合理解释刑法、正确定罪量刑。 二、论犯罪的停止形态。 答:犯罪的停止形态主要是指犯罪的既遂及犯罪的特殊形态(犯罪预备、犯罪未遂和犯罪中止)。 犯罪预备,是指为了实行犯罪,准备工具、制造条件,但由于行为人意志以外的原因而未能着手实行犯罪的特殊形态,刑法第22 条第 1 款规定“为了犯罪,准备工具、制造条件的,是犯罪预备。”犯罪预备的四个特征为:主观上为了实行犯罪,客观上实施了犯罪预备行为,事实上未能着手实行犯罪,未能着手实行犯罪是由于行为人意志以外的原因。实施犯罪预备,构成预备犯,我国刑法对预备犯的处罚原则是“对于预备犯,可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。” 犯罪未遂,刑法第23 条第 1 款规定:“已经着手实行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的,是犯罪未遂。”犯罪未遂的特征,已经着手实行犯罪、犯罪未得逞、犯罪未得逞是由于犯罪人意志以外的原因。犯罪未遂构成未遂犯,刑法第23条第 2 款规定:“对于未遂犯,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。” 犯罪中止,刑法第24 条第 1 款规定:“在犯罪过程中,自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的,是犯罪中止。”犯罪中止存在两种情况:一是未实行终了的中止,即在预备阶段或者实行行为还没有实行终了的犯罪过程中自动放弃犯罪;二是实行终了的中止,即在实行行为终了的情况下自动有效地防止犯罪结果发生。中止的时间性、自动性、客观性和有效性是犯罪中止的成立条件。犯罪中止构成中止犯,刑法第24条第 2 款规定:“对于中止犯,没有造成损害的,应当免除处罚;造成损害的,应当减轻处罚。” 犯罪未遂和犯罪中止都是发生在犯罪过程中的特殊形态,其结果都未造成期待中的犯罪结果发生,但其原因不一样,犯罪未遂是犯罪人意志以外的原因,而犯罪中止是犯罪人意志以内的原因。 第一编刑法基础论 一、刑法解释:指对刑法规定意义的说明。刑法解释的方法,分为两大类:文理解释和论理解释。

刑法总论重点复习

c h a p t e r1刑法概说 广义刑法 广义刑法指规定犯罪,刑事责任和刑罚的一切法律,包括刑法典,单行刑法和附属刑法。 刑法的空间效力 也称刑法的地域的适用范围,指刑法在什么地域内对什么人适用。 刑法的溯及力 是指刑法生效和失效的时间以及刑法对它生效以前发生的,尚未审判或者审判尚未确定的行为是否具有溯及既往的效力。 从旧兼从轻原则 原则上适用旧刑法审理,新刑法原则上没有溯及力,但新刑法处罚较轻(有利于犯罪人)时,适用新刑法,即在这种情况下新刑法有溯及力。 指什么行为是犯罪和对这种行为处以何种刑罚,必须预先由法律明文规定的原则。 宗旨:限制司法权的滥用和保障人权。 内容(六项派生原则): 1.排斥习惯法。刑法的渊源只能是规定犯罪和刑罚的成文法。 2.禁止类推。 3.刑法无溯及效力。但根据“有利被告”原则,新法轻于旧法时,有溯及力。 4.禁止绝对的不确定刑。 5.明确性原则。 6.实体的适当原则。 论罪刑法定原则的概念、内容及其在我国刑法中的体现。 (1)概念:罪刑法定原则,指什么行为是犯罪和对这种行为处以何种刑罚,必须预先由法律明文规定的原则。 (2)罪刑法定原则的内容: ①排斥习惯法,即习惯法不能成为刑法的渊源,刑法的渊源只能是由立法机关通过的成文法,法院不能以习惯法对行为人定罪判刑,而只能以规定犯罪和刑罚的成文法作为定罪判刑的依据。 ②禁止类推。类推可能导致法官随意适用法律,侵害公民的自由权利,因之,禁止类推被认为是罪刑法定原则的一个派生原则。③刑法无溯及效力,或称事后法的禁止。即允许根据行为后施行的刑法处罚刑法施行前的行为。④禁止绝对的不确定刑。绝对的不确定刑,指法律未明文规定确定的刑罚,由于这种情况违反罪刑法定原则而被禁止。⑤明确性原则。⑥实体的适当原则。指刑法规定的犯罪和刑罚都应认为适当的原则。 (3)立法体现:①我国刑法采取成文法而排斥习惯法,习惯法不是我国刑法的渊源,1997年刑法对罪刑法定原则的表述,不仅要求犯罪法定化,而且要求刑罚法定化。②我国刑法废止了类推制度。③我国刑法关于溯及力问题上采取从旧兼从轻原则。④我国刑法分则没有规定不确定刑,除个别情况规定的是绝对确定的法定刑外,绝大多数规定的都是相对确定的法定刑。⑤我国立法机关对明确原则相当重视。⑥我国刑法第13条明文规定了犯罪的定义,同时规定“但是情节显着轻微危害不大的,不认为是犯罪”,为我们判断犯罪的规定是否适当提供了科学的标准。chapter 3 犯罪构成 犯罪构成 是我国刑法规定的,决定某一具体行为的社会危害性及其程度而为该行为构成犯罪所必须具备的一切客观要件和主观要件的有机统一整体。

陈忠林《刑法总论》笔记和课后习题(含考研真题)详解(第一章 刑法规范概述——第三章 刑法的效力范围)

第一章 刑法规范概述 1.1 复习笔记 【知识框架】 【重点难点归纳】 一、刑法与刑法规范 1.刑法的概念 (1)英美、大陆法系国家的刑法概念 ①英美法系国家,称刑法为“犯罪法”,一般都倾向于以刑法调整的行为即犯罪成立的条件及后果来说明刑法所包含的内容,认为刑法是处罚犯罪的公法规范。 刑法的概念 刑法与刑法规范 刑法的政治属性 刑法的性质 刑法的法律属性 中华人民共和国以前的中国刑法 中国刑法的发展概况 中华人民共和国刑法的发展 刑法的价值根据 刑法的根据 刑法的宪法根据 刑法的实践根据 刑法渊源的含义 刑法的渊源 刑法的直接渊源 刑法渊源的类型 刑法的间接渊源 刑法解释的含义 启蒙思想家反对解释刑法的理由 刑法解释的必要性与特殊性 刑法解释的必要性 刑法解释的特殊性 刑法的解释 主观主义的刑法解释论 刑法解释的基本立场 客观主义的刑法解释论 刑法解释的效力分类 刑法解释的种类 刑法解释的方法分类 刑法规范概述

②大陆法系国家,在19世纪后开始将“刑法”称为“刑罚法”,一般倾向于以刑法特有的制裁措施来划定刑法的范围,视刑法为规定刑罚的法律规范。 (2)我国刑法理论中的刑法概念 我国刑法理论在界定刑法的内涵时,一般都比较注意将法的阶级属性与刑法特殊的内容相结合。 在法的阶级属性方面,我国刑法学界一般将刑法归入“掌握国家政权的统治阶级为了维护本阶级的阶级利益和统治秩序,以国家的名义颁布的”法律规范的范畴。 就刑法的特殊内容而言,基于对“刑法”这一概念中“刑”字的不同理解,我国刑法教科书中通常有以下三种界定“刑法”的方式: ①将“刑法”中的“刑”理解为“刑罚”,认为“犯罪与刑罚构成刑法的主要内容”,并据此将刑法界定为“规定犯罪与刑罚的法律规范的总和”。在很长时期内,这一定义曾是我国刑法学界的通说。 ②以“刑事责任”是介于犯罪与刑罚之间的一个独立的范畴为据,认为“刑法”中的“刑”应该包括“刑事责任”和“刑罚”两个方面的内容,所以,只有将刑法定义为“规定犯罪、刑事责任与刑罚的法律”,才可能全面地揭示刑法应有的主要内容。 ③以“刑罚只是实现刑事责任的方式之一”为基础,将“刑法”中的“刑”解读为“刑事责任”,所以,刑法应该是“规定犯罪及其刑事责任的法律规范的总和”。 严格地说,以上三种表述方式并没有实质差别,经过解释后,都可以从不同的角度说明刑法的主要内容。但是,“刑法是规定犯罪与刑罚的法律规范的总和”这一传统的表述方式,似乎能较好地揭示刑法的主要内容。 (3)刑法规范特有的内容 目前我国刑法理论主流关于刑法的定义,实际上只是广义的刑事法的定义,而不是作为

2020年考研:法学刑法学重要考点

2020年考研:法学刑法学重要考点第一章绪论 1、罪刑法定原则的基本内容与体现 2、刑法的效力范围 第二章犯罪概念 1、犯罪的定义 2、犯罪的基本特征 第三章犯罪构成 1、犯罪构成的概念及内容 2、犯罪构成的共同要件 3、犯罪客体与犯罪对象的联系和区别。 4、危害行为 5、广义的危害结果和狭义的危害结果;危害结果在刑法中的意义 6、因果关系对承担刑事责任的意义及因果关系的认定 7、我国刑法对刑事责任年龄的四分法规定(已满14周岁不满16周岁的;已满14周岁不满18周岁的) 8、司法解释中对未成年人刑事责任的规定(已满14周岁不满16周岁的人偶尔与幼女发生性行为,情节轻微,未造成严重后果的,不认为是犯罪;已满14周岁不满16周岁的人盗窃、诈骗、抢夺他人财物,为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭证据,当场使用暴力,故意伤害致人重伤或者死亡,或者故意杀人的,理应分别以故意伤害罪或者故意杀人罪定罪处罚)

9、单位犯罪主体 10、无罪过事件:意外事件、不可抗力 11、直接故意和间接故意的异同 12、犯罪过失的种类:疏忽大意的过失和过于自信的过失 13、法律上的理解错误的概念、表现形式及评价 14、事实上的理解错误分为:客体错误、对象错误、手段错误、行为偏差、因果关系错误 第四章正当化事由 1、正当防卫的概念和成立条件 2、特别防卫 3、防卫过当及其刑事责任 4、紧急避险的概念和成立条件 5、紧急避险与正当防卫的区别 6、避险过当及其刑事责任 7、避险过当的概念 8、避险过当的基本特征 9、避险过当的刑事责任 第五章故意犯罪的停止形态 1、过失犯罪、间接故意犯罪不存有犯罪的预备、未遂和中止 2、犯罪既遂的形态 3、实害犯、危险犯、行为犯的定义及其特征。

2019年电大刑法学考试必备重要知识点

刑法学(1) 填空题 1.根据解释的效力不同,刑法解释可以分为(立法解释)、(司法解释)和(学 理解释)。 2.我国刑法规定的基本原则有(罪行法定原则)、(使用刑法人人平等原则) 和(罪责刑相适应原则)。 3.享有(外交特权)和(豁免权)的外国人的刑事责任问题,通过外交途径 解决。 4.我国刑法解决溯及力的问题的原则是(从旧兼从轻)。 5.犯罪行为的两种基本表现形式是(作为)和(不作为)。 6.(已满14周岁,不满16周岁)的人犯罪,应当不负完全刑事责任;(年 满16周岁)的人犯罪,应当负完全刑事责任。 7.犯罪的故意有两种类型,即(直接故意)和(间接故意)。 8.有期徒刑的期限,为(6个月)以上(15年)以下。 9.对于中止犯,没有造成损害的,应当(免除处罚);造成损害的,应当(减 轻处罚)。 10.累犯分为(一般累犯)和(特别累犯)。 11.刑法学的研究对象是刑法及其所规定的(犯罪、刑事责任和刑罚)。 12.犯罪的本质特征在于它是(危害社会行为)。 13.(同类客体)是刑法对犯罪行为进行科学分类的基本依据。 14.又聋又哑的人或者盲人犯罪,可以(从轻、减轻或者免除)处罚。 15.根据我国刑法规定,对于预备犯,可以比照既遂犯(从轻、减轻或者免除) 处罚。 16.被教唆的人没有犯被教唆的罪,对教唆者可以(从轻或者减轻处罚)。 17.被判处有期徒刑以上的刑罚的犯罪分子,刑罚执行完毕或者赦免以后,在 (5年)以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的是累犯。 18.数罪并罚时,拘役最高不能超过(1年)。 19.王某因故意杀人罪、盗窃罪,分别被判处死刑和有期徒刑6年,判处罚金 5万元。决定执行刑罚时,应当采取(吸收原则和并科原则)。 20.犯罪行为又连续或继续状态的,追诉期限从(犯罪行为终了)之日起计算。 21.按照罪责刑相适应原则的要求,刑罚的轻重应当与(所犯罪行)和(承担 刑事责任)相适应。 22.我国刑法解决空间效力的原则是以(属地原则)为基础,兼采(熟人原则)、 (保护原则)和(普遍原则)的合理因素。 23.我国刑法规定的相对负刑事责任的年龄阶段为(已满14周岁,不满16周岁)。 24.以共同犯罪故意形成的时间为标准,共同犯罪分为(事前有通谋)和(事 前无通谋)。 25.拘役的期限,为(1个月)以上(6个月)以下。 26.对犯罪分子裁量刑罚时,必须遵循(以事实为根据)、(以法律为准绳)的 原则。 27.对于(累犯)不适用缓刑和假释。 28.有期徒刑的假释考验期限为(没有执行完毕的刑期)。 29.在人民检察院、公安机关、国家安全机关(立案侦查)或者在人民法院(受 理案件)以后,逃避侦查或者审判的,不受追诉期限的限制。 30.刑法第93条规定“本法所称国家工作人员,是指国家机关中从事公务的 人员”。这种情况属于(立法解释)。 31.某甲意图毒死某乙,误将白糖当作砒霜拌入某乙所要吃的食物内,某乙吃 后平安无事。在这种情况下,某甲的行为属于(犯罪未遂)。 32.一行为触犯数个刑法条文、数个罪名,实际上只构成一罪的情况,在刑法 理论上称为(想象竞合犯)。 33.死刑不适用于(犯罪时不满18周岁的人、审判时怀孕的妇女)。 34.对于被判处(死刑、无期徒刑)的犯罪分子,应当剥夺政治权利终身。 35.判处罚金应当根据(犯罪性质)决定罚金数额。 36.虽然犯罪分子不具有刑法规定的减轻处罚情节,但根据案件的特殊情况, 判处法定最低刑还是过重时,经(最高人民法院核准),也可以在法定刑以内判处刑罚。 37.法定最高刑为10年有期徒刑的犯罪,追诉期限为(15年)。 38.在我国,有权对刑法规范的含义进行司法解释的机关是(最高人民法院) 和(最高人民检察院)。 39.刑法上的因果关系是指(危害行为)与(危害结果)之间的因果关系。 40.已满(14周岁)不满(16周岁)的人,犯故意杀人罪、强奸、抢劫、放 火……罪的,应当负刑事责任。 41.(间歇性)的精神病人在(间歇期)的时候犯罪,应当负刑事责任。 42.行为虽然在客观上造成了损害结果,但不是出于行为人的(故意)或者(过 失),而是由于不能预见的原因所引起的,因而不认为是犯罪的情况,刑法理论上成为意外事件。 43.防卫过当是指在实行正当防卫过程中(明显)造成不法侵害人(重大损失), 因而依法应当负刑事责任的行为。 44.对于教唆犯,应当按照他(在共同犯罪中所起的作用)处罚;教唆不满18 周岁的人犯罪的应当(从重)处罚。 45.刑罚的目的在于预防犯罪,包括(一般预防)和(特殊预防)。 46.我国刑法对数罪并罚基本上是采取限制加重原则,同时兼采(吸收原则) 和(并科原则)中的合理因素。 47.对于组织、领导犯罪集团的首要分子,按照(集团所犯的)全部罪行处罚。 48.管制的最低期限是(3个月)。 49.死刑缓期执行减为无期徒刑的条件是(没有故意犯罪)。 缓刑不适用于(被判处管制、构成累犯)的犯罪分子。 名词解释: 1.刑法学:是研究刑法及其反规定的犯罪、刑事责任和刑罚的科学。 2.刑法:是关于犯罪、刑事责任和刑罚的法律。 3.刑法体系:指刑法的组成和结构。 4.刑法解释:指对刑法规范含义的阐明。 5.立法解释:是由立法机关对刑法的含义所作的解释。 6.学理解释:是由国家宣传机构、社会组织、教学科研单位或专家学者从学理上 对刑法含义所作的解释。 7.司法解释:是由司法机关对刑法的含义所作的解释。 8.罪刑法定原则:行为之定罪处刑,以行为时法律有明文规定者为限。 9.罪责刑相适应原则:刑罚的轻重,应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任 10.刑法空间效力:指刑法对地域和对人的效力。 11.属地原则:以地域为标准,凡是在本国领域内犯罪,无论是本国人还是外国人, 都适用本国刑法,反之,在本国领域犯罪,都不适用本国刑法。 12.属人原则:以人的国籍为标准,凡是本国人犯罪,不论是在本国领域内还是在 13.保护原则:以保护本国利益为标准,凡侵害本国国家或公民利益的,不论犯罪 人是本国人还是外国人,也不论犯罪地在本国内还是外,都适用。 14.普遍原则:以保护国际社会的共同利益为标准,凡发生国际条约所规定的侵害 国际社会共同利益的犯罪,不论犯罪人是本国人还是外国人,也不论犯罪地在本国还是外,都适用本国刑法。 15.刑法溯及力:指刑法生效后,对于其生效以前未经审判或判尚未确定的行为是 否适用的问题。 16.从旧原则:按照行为时的旧法处理,新法没有溯及力。 17.从新原则:按照新法处理,新法有溯及力。 18.从新兼从轻原则:新法原则上有溯及力,但旧法不认为是犯罪或处刑较轻的, 19.从旧兼从轻原则:新法原则上没有溯及力,但新法不认为是犯罪或处刑较轻的, 按新法处理。 20.犯罪构成:指刑法规定的决定某一具体行为的社会危害性其程度,而为该待业 21.犯罪客体:指我国刑法所保护而为犯罪行为所危害的社会关系,是行为构成犯 22.一般客体:指我国刑法所保护的社会主义社会制度下社会关系的整体。 23.同类客体:指某一类犯罪行为所共同危害的我国刑法所保护的社会关系的某一 部分或某一方面。 24.直接客体:指某一犯罪行为所直接危害的我因刑法所保护的社会关系,即我国 25.犯罪对象:指犯罪待业所直接作用的具体人或具体物。 26.犯罪客观方面:指犯罪活动的客观外在表现。 27.危害行为:指表现人的意志或意识并且对社会有害的行为。 28.作为:指犯罪人用积极的行为所实施的刑法所禁止的危害社会行为,即刑法禁 29.不作为:指犯罪人有义务实施并且能够实施某种积极的行为而未实施的行为。 30.危害结果:有广义和狭义,广义指由被告人的危害行为所引起的一切对社会的 损害,包括危害行为的直接结果和间接结果。狭义指用为犯罪构成要件的结果,也就是对直接客体所造成的损害。 31.犯罪主体:指实施危害社会的行为、依法应当负刑事责任的自然人和单位。 32.刑事责任能力:指行为人构成犯罪和承担刑事责任所必需的,行为人具备的刑 法意义上辨认和控制自己行为的能力。 33.刑事责任年龄:指法律所规定的行为人对自己实施的刑法所禁止的危害社会行 为负刑事责任必须达到的年龄。 34.犯罪特殊主体:指刑法所规定的影响行为人刑事责任的行为人人身方面特定的 35.单位犯罪:相对于自然人犯罪而言的一个范围。 36.犯罪主观方面:指犯罪主体对自己行为的危害社会结果所持的心理态度。 37.犯罪的故意:指行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或放 38.直接故意:指行为人明知自己的行为必然或可能发生危害社会的结果,并且希 39.间接故意:指行为人明知自己的行为可能发生危害社会的结果,并且放任这种 结果发生的心理态度。 40.犯罪的过失:指行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果,因为疏 避免的心理态度。 41.过于自信的过失:指行为人预见到自己的行为可能发生危害社会的结果,但轻 信能够避免,以致发生这种结果的心理态度。 42.疏忽大意的过失:指行为人应当预见到自己的行为可能发生危害社会的结果, 因疏忽大意而没有预见,以致发生这种结果的心理态度。 43.意外事件:行为然在客观是造成了损害结果,但不是出于行为人的故意或过失, 44.犯罪目的:指行为人希望通过实施犯罪行为达到某种危害社会结果的心理态度。 45.犯罪动机:指刺激犯罪人实施犯罪行为以达到犯罪目的的内心冲动或内心起因。 46.正当防卫:指为了使国家、公共利益、本人或他人的人身、财产和其他权利免 受正在进行的不法侵害而对不法侵害者所实施的不明显超过必要限度的损害行为。 47.防卫过当:指在实行正当防卫过程中,违反正当防卫的限度条件,明显超过必 要限度给不法侵害人造成重大损害,因而依法应当承担刑事责任的行为。 48.特别防卫权:对正在进行行?、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人 不负刑事责任。 49.紧急避险:指为了使国家、公共利益、本人或他人的人身、财产和其他权利免 .

张明楷刑法学笔记

张明楷刑法学笔记 绪论 一、刑法学与刑事法学 最广义的刑法学是研究犯罪及其法律后果的一切学科,研究对象包括实体的刑法规范,犯罪原因与对策、刑事诉讼程序、刑罚的执行内容等(即刑事法学)。 广义的刑法学是指解释现行刑法(刑法解释学)、研究刑法历史(刑法史学)、比较不同刑法(比较刑法学)的学科。 狭义的刑法学,仅指刑法解释学。 19世纪以前的刑法学是指刑事法学。 一、刑法解释学与刑法哲学的关系 刑法解释学以解释现行刑法为主要任务,刑法哲学以研究刑法关于犯罪及其法律后果的规定的哲学基础为主要任务二者的关系是:离开哲学的解释学没有哲学基础,容易出现就事论事的解释,难以使刑法学深入发展,离开刑法解释学的刑法哲学,由于未涉及刑法的具体规定容易出现空泛的议论,难以适用于司法实践,诚所谓“没有诠释的议论是空泛的,没有分析的诠释是盲目的。” 三、学派之争与学术发展 (一)旧派与新派的产生 一)旧派分为前期旧派和后期旧派 前期旧派是18世纪中后期到19世纪前半期的旧派,这一时期的旧派刑法理论以社会契约论、自然法理论为基础,具体表现为否定封建刑法,封建刑法的特点有: 1、干涉性 2、恣意性 3、身份性 4、残酷性 上述四特点的成因在于国家权力的集中性、庞大性与绝对性。 代表人物及其主要观点: 1、贝卡利亚:国家权力是市民在最小限度内提供的自由组成,一份份最少量自由的结晶形 成刑罚权,刑罚超过了保护集存的公共利益这一需要,他本质上就是不公正的。——排除恣意性,刑罚越公正,君主为臣民保留的安全就越神圣不可侵犯,留给臣民的自由就越多———排除干涉性,以死刑证明法律的严峻并无益处——排除严酷性。 2、费尔巴哈:限制国家刑罚权。1)、罪刑法定原则2)、科刑以行为为标准而非行为人标准费尔巴哈最大的功绩在于将罪刑法定主义、法律与伦理严格区别的思想纳入刑法理论体系之中。 3、边沁:国家权力具有无限性和不可分割性,但国家权力必须受其存在目的——保证臣民的福利的限制。为此,他主张四种其情况下不适用刑法1、不存在现实之罪时2、不会产生好效果时3、通过更温和的手段同样可行时, 4、刑罚之恶超过罪行之恶时 边沁反对肉刑,认为,死刑不是唯一能够抑制杀人欲望的刑罚,对轻微之罪不得适用死刑。 3、泷川幸辰:刑法存在的理由在于它是犯人的大宪章。 概言之,前期旧派基本上都主张自由意志、行为主义、道义的责任、报应刑、一般预防。后期旧派:是在前期旧派反驳新派的基础上而形成的 二)新派 新派产生的原因: 1、二次工业革命带来的社会的、经济的变化,反映在犯罪领域,犯罪率上升,累犯特别是 常习犯、少年犯急剧增加,德国的当时的刑法对此现象未作考虑,从而在新的犯罪现

《刑法总论》复习知识点整理

《刑法总论》复习知识点 第1——2章刑法概述 一、刑法概念:国家有权机关制定的关于犯罪、刑事责任及刑罚的法律规范的总称。 二、分类:广义刑法/狭义刑法、普通刑法/特别刑法 三、渊源:刑法典、单行刑法、附属刑法 四、特征:调整对象不特定性、最后手段性、最严厉的强制性 五、机能:规制机能(评价机能+导向机能)、保护机能、保障机能 第3章刑法的基本原则 一、刑法基本原则概述 贯穿全部刑法规范、具有指导和制约全部刑事立法和刑事司法意义,并体现我国刑事法制的基本精神的准则。 二、主要内容 1、罪刑法定原则 (1)定义:法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。 (2)定义理解:“法无明文规定不为罪”“法无明文规定不处罚” (3)罪刑法定的理论基础:传统理论基础(自然法、三权分立、心理强制)、现代理论基础(民主主义、尊重人权) (4)罪刑法定的派生原则: 形式侧面:排斥习惯法;禁止溯及既往;禁止类推解释;禁止不定期刑 实质侧面:明确性原则;刑罚内容适当原则;禁止处罚不当罚的行为;禁止残虐、不均衡的刑罚 2、罪刑相适应原则 (1)定义:刑罚的轻重,应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。(2)定义理解:犯多大的罪,就应承担多大的刑事责任,重罪重罚,轻罪轻罚,罪责相称,罚当其罪。 (3)罪刑均衡的理论演进 旧派:同态复仇,等量报复;新派:刑罚个别化;折中:罪责刑相适应 (4)罪刑相适应原则的含义 刑罚的轻重,与犯罪分子所犯罪行相适应; 刑罚的轻重,与犯罪分子承担的刑事责任相适应。 3、刑法面前人人平等原则 (1)定义:对任何人犯罪,在适用法律上一律平等。不允许任何人有超越法律的特权。 (2)内容:定罪平等;量刑平等;行刑平等 第4章刑法效力论 一、刑法的空间效力

刑法学知识点整理

刑法学 导论 一、名词解释 1、刑法学:广义上,是指以刑法的规范与实务为研究对象,研究刑法所规定的犯罪、刑事责任与刑罚及其适用中的问题的科学,是法学的一个分支学科,属于应用法学的范畴。 狭义上,是指以实体刑法规范为研究对象,对现行刑法进行解释,并阐述其哲学基础,研究其发展历史与立法根据,比较不同刑法的学科。(刑法解释学、刑法哲学或理论刑法学、刑法史学、比较刑法学) 2、刑法学的理论体系:是指依据一定的知识原理、原则,将刑法学的具体研究对象加以排列组合,形成有机统一的理论结构形式。 二、简答题 1、刑法学研究的方法论基础 2、具体研究方法 第一章刑法概说 一、名词解释 1、刑法:(1)指掌握政权的阶级即统治阶级为了维护本阶级在政治上的统治和在经济上的利益,根据自己的意志,规定哪些行为是犯罪和应负刑事责任,并对犯罪人予以何种刑罚制裁的法律。(内涵) (2)广义上,指所以规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律规范的总和,包括刑法典、刑法修正案、单行刑法、附属刑法等;狭义上,仅指刑法典和刑法修正案。(含义) 2、刑法典、刑法修正案、单行刑法、附属刑法 3、刑法体系:(1)广义上,指刑法的各种渊源及其相互关系。 (2)狭义上,指刑法典的体系,即刑法典的组成和结构。 (3)我国刑法典的体系,编、章、节、条、款、项、段、但书

4、刑法解释:(1)指对刑法规定含义的说明。对象是刑法规定,目的是为了准确理解和适用刑法。(概念) (2)文字具有多义性和发展性、法律具有抽象性、立法者的思维局限造成的法律缺陷、刑法具有相对稳定性不能朝令夕改。为了使刑法规定能够适应不断变化的社会形势,需要对刑法法条进行规范化解释。(必要性) (3)是连接立法与司法的桥梁纽带,有助于正确把握刑法规定的含义精神,有利于刑法的统一实施,有助于克服刑法自身存在的缺陷促进其发展完善。(重要性) 5、刑法解释: (1)根据效力:立法解释、司法解释、学理解释 (2)根据方法:文理解释、论理解释(扩张解释、限制解释、当然解释)【各解释的相关概念】 二、简答题 1、刑法的性质? (1)阶级性质:维护统治阶级利益,作为统治阶级的专政工具存在。 (2)法律性质:规定内容的特定性、调控范围的广泛性、制裁手段的严厉性、处罚范围的不完备性、部门法律的谦抑性。 2、刑法的分类? 广义刑法与狭义刑法、普通刑法与特别刑法、形式刑法与实质刑法、伦理刑法与行政刑法、国内刑法与国际刑法。 (具体概念) 3、刑法的创制根据? (1)上位法根据:宪法 (2)我国同犯罪作斗争的具体经验和实际情况。 4、刑法立法的目的、任务及功能? (1)惩罚犯罪,保护人民 (2)惩罚是手段,保护各种法益是目的 (3)保卫国家安全、人民民主专政和社会主义制度;保护社会主义的经济基础;保护公民的各项权利;维护良好的社会秩序和安定的生活局面。 (4)行为规制功能、法益保护功能、自由保障功能 第二章刑法的基本原则 一、名词解释 1、刑法基本原则:(1)指贯穿整个刑法、具有指导和制约全部刑事立法和刑事

刑法总论笔记

刑法总论笔记 第一章概述 第一节概念和性质 一.概念 1.规定犯罪,刑罚和刑事责任的部门法 2.广义和狭义之分 (1)狭义:刑法典 (2)广义:除狭义的刑法典外,还包括单行刑法和附属刑法 ——①单行刑法指的是最高立法机关在某一个或几个方面修改,补充刑法典的刑法规范②附属刑法指的是在其他刑事法律当中涉及犯罪,刑罚和刑事责任的条款 3.刑法修正案:对刑法典的某些条款进行修正补充后,未破坏刑法典统一性,并且直接纳入刑法典二.性质 1.阶级性质:刑法属于历史范畴,其性质由国家的性质决定 2.法律性质:特点有二—— 调整的社会关系更为广泛:①其他法律部门的保护法和后盾②调整方法不同(刑罚) 严厉性更强 第二节刑法的创制和发展 一.创制 1.高铭暄《新中国刑法的孕育与诞生》 2.1979年,第一部刑法典颁布,遵循“宜粗不宜细”的指导思想 二.全面发展1997年 第三节刑法的制定根据 刑法典第一条 一.法律根据:宪法——具体要求 1.刑法必须依据宪法的精神和原则来制定,修改和补充 2.刑法的规定及其解释不得与宪法相抵触否则失去效力 3.刑法的规定必须是宪法规定的具体化和法律化 4.刑事立法必须根据宪法所规定的立法权限和程序进行 二.实践根据:既不能凭主观臆断,也不能照搬前人或外国现成的东西 第四节刑法的任务(机能,作用) 刑法典第二条 一.惩罚犯罪与保护人民的统一:前者是手段,后者是目的 1.保护国家根本政治制度(首要任务) 2.保护国家经济制度 3.保护公民权利,人身权利和其他权利 4.维护社会秩序和经济秩序 二.保障机能与保护机能的统一 1.保障机能:保障无罪的人不受追究;保障犯罪的人不受法外刑 2.保护机能:对犯罪人给予刑罚的目的在于保护社会免受犯罪侵害 第五节刑法体系 一.则:总则,分则和附则(编) 二.章,节,条,款,项,段(前段,中段,后段;前段,后段) 三.但书:补充前段;前段的例外;对前段的限制 四.附则:刑法典第四百五十二条试行日期;界定该刑法典与之前单行刑法的关系

刑法总论重点总结张明楷教材版

刑法学备考,重点ing. 论述题:一、论刑法上的罪刑法定原则(20分) 答:罪刑法定原则是刑法三大基本原则之一,我国刑法第三条规定了罪刑法定原则:“法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪量刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑.”因而,罪行法定原则的基本含义是,“法无明文规定不为罪”、“法无明文规定不处罚”。 现在一般认为,罪刑法定的思想基础主要是民主主义与尊重人权主义,或者说是民主与自由. 罪行法定原则的具体内容分为“形式的侧面"与“实质的侧面”。 形式的侧面,法律主义、禁止事后法、禁止类推解释、禁止不定(期)刑,是罪行法定原则的传统内容,被称为“形式的侧面”.法律主义是指规定犯罪及其后果的法律必须是成文的法律;法官只能根据成文法律定罪量刑.其具体要求是:规定犯罪及其后果的法律只能是立法机关指定的法律,故行政规章不能制定刑法;规定犯罪及其后果的法律必须由本国通用的文字表述;习惯法和判例法不得作为刑法的渊源。禁止事后法也即禁止溯及既往,禁止溯及既往原则源于法律的本质、也是保障国民自由的要求、既是司法原则也是立法原则.类推解释是指需要判断的具体事实与法律规定的构成要件基本相似时,将后者的法律效果适用于前者。 实质的侧面包括两个方面的内容,一是刑罚法规的明确性原则,二是刑罚法规的内容的适正的原则。后者又包含两个方面的要求:禁止处罚不当罚的行为,禁止不均衡、残虐的刑罚。明确性表示这样一种基本要求:规定犯罪的法律条文必须清楚明确,使人能确切了解违法行为的内容,准确地确定犯罪行为与非犯罪行为的范围,以保障该规范没有明文规定的行为不会成为该规范的适用的对象。禁止处罚不当罚的行为,就是指刑罚法规只能将具有处罚根据或者说值得科处刑罚的行为规定为犯罪,从而限制立法权。 实现罪刑法定原则,要求适当改变观念、司法体制的合理性、合理解释刑法、正确定罪量刑. 二、论犯罪的停止形态. 答:犯罪的停止形态主要是指犯罪的既遂及犯罪的特殊形态(犯罪预备、犯罪未遂和犯罪中止)。 犯罪预备,是指为了实行犯罪,准备工具、制造条件,但由于行为人意志以外的原因而未能着手实行犯罪的特殊形态,刑法第22条第1款规定“为了犯罪,准备工具、制造条件的,是犯罪预备.”犯罪预备的四个特征为:主观上为了实行犯罪,客观上实施了犯罪预备行为,事实上未能着手实行犯罪,未能着手实行犯罪是由于行为人意志以外的原因。实施犯罪预备,构成预备犯,我国刑法对预备犯的处罚原则是“对于预备犯,可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。" 犯罪未遂,刑法第23条第1款规定:“已经着手实行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的,是犯罪未遂。”犯罪未遂的特征,已经着手实行犯罪、犯罪未得逞、犯罪未得逞是由于犯罪人意志以外的原因。犯罪未遂构成未遂犯,刑法第23条第2款规定:“对于未遂犯,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚." 犯罪中止,刑法第24条第1款规定:“在犯罪过程中,自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的,是犯罪中止.”犯罪中止存在两种情况:一是未实行终了的中止,即在预备阶段或者实行行为还没有实行终了的犯罪过程中自动放弃犯罪;二是实行终了的中止,即在实行行为终了的情况下自动有效地防止犯罪结果发生。中止的时间性、自动性、客观性和有效性是犯罪中止的成立条件.犯罪中止构成中止犯,刑法第24条第2款规定:“对于中止犯,没有造成损害的,应当免除处罚;造成损害的,应当减轻处罚。" 犯罪未遂和犯罪中止都是发生在犯罪过程中的特殊形态,其结果都未造成期待中的犯罪

刑法学知识点整理讲解学习

学刑理整点识知法.刑法学 导论 一、名词解释 1、刑法学:广义上,是指以刑法的规范与实务为研究对象,研究刑法所规定的 犯罪、刑事责任与刑罚及其适用中的问题的科学,是法学的一个分支学科,属于 应用法学的范畴。 狭义上,是指以实体刑法规范为研究对象,对现行刑法进行解释,并阐述其哲学 基础,研究其发展历史与立法根据,比较不同刑法的学科。(刑法解释学、刑法 哲学或理论刑法学、刑法史学、比较刑法学) 2、刑法学的理论体系:是指依据一定的知识原理、原则,将刑法学的具体研究 对象加以排列组合,形成有机统一的理论结构形式。

二、简答题 1、刑法学研究的方法论基础 2、具体研究方法 第一章刑法概说 一、名词解释 1、刑法:(1)指掌握政权的阶级即统治阶级为了维护本阶级在政治上的统治和在经济上的利益,根据自己的意志,规定哪些行为是犯罪和应负刑事责任,并对犯罪人予以何种刑罚制裁的法律。(内涵) (2)广义上,指所以规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律规范的总和,包括刑法典、刑法修正案、单行刑法、附属刑法等;狭义上,仅指刑法典和刑法修正案。(含义) 2、刑法典、刑法修正案、单行刑法、附属刑法 3、刑法体系:(1)广义上,指刑法的各种渊源及其相互关系。 (2)狭义上,指刑法典的体系,即刑法典的组成和结构。 )我国刑法典的体系,编、章、节、条、款、项、段、但书3(. 4、刑法解释:(1)指对刑法规定含义的说明。对象是刑法规定,目的是为了准确理解和适用刑法。(概念) (2)文字具有多义性和发展性、法律具有抽象性、立法者的思维局限造成的法律缺陷、刑法具有相对稳定性不能朝令夕改。为了使刑法规定能够适应不断变化的社会形势,需要对刑法法条进行规范化解释。(必要性) (3)是连接立法与司法的桥梁纽带,有助于正确把握刑法规定的含义精神,有利于刑法的统一实施,有助于克服刑法自身存在的缺陷促进其发展完善。(重要性) 5、刑法解释: (1)根据效力:立法解释、司法解释、学理解释 (2)根据方法:文理解释、论理解释(扩张解释、限制解释、当然解释) 【各解释的相关概念】 二、简答题 1、刑法的性质? (1)阶级性质:维护统治阶级利益,作为统治阶级的专政工具存在。 (2)法律性质:规定内容的特定性、调控范围的广泛性、制裁手段的严厉性、处罚范围的不完备性、部门法律的谦抑性。

高铭暄刑法总论重点笔记精编版

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第一章刑法概说 ·概念:规定犯罪、刑事责任和刑法的法律。 ·分类:广义与狭义、普通与特别。 ·性质:1. 阶级性质:刑法的阶级本质有国家的阶级本质决定。 2. 法律性质:·刑法所保护的社会关系的范围更广泛。刑法是其他部门法的保护法。 ·刑法的强制性罪严厉。刑法直接与犯罪作斗争。 ·创制:1980年1月1日施行。 ·完善:修订的刑法典 1.实现了刑法的统一性和完备性。 2.贯彻了刑事法治原则和加强刑法保障功能。 3.立足本国国情与适当借鉴国外先进经验相结合。 修改特点:1.及时回应经济和社会发展的需要,注重对当前经济和社会领域中 重要问题的刑法规则。 2.确立了刑法修正案作为刑法修改方式的基本地位。(我 国唯一刑法单行法:《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法 买卖外汇犯罪的决定》) ·制定刑法的根据:法律根据:宪法 实践根据:我国同犯罪作斗争的具体经验及实际情况(适 当超前性) ·刑法保护:1. 国家安全、人民民主专政的政权和社会主义制度 2. 社会主义的经济基础(·经济基础:与一定社会历史阶段的生 产力水平相适应的生产关系的总和) =对以公有制为主体的多种所有制和社会主义市场经济的保护 3. 公民的人身权利、民主权利和其他权利(我国人民民主性质决定) ·人身权利:与人身有关的各项权利。(侵犯公民的人身权利的犯罪是侵犯公民个人权利犯罪中最严重的犯罪) ·民主权利:依法参加国家管理和社会政治生活的权利。 4. 维护社会秩序。 ·体系:概念:指刑法典的组成和结构。 组成:三个部分 总则:一般原理原则的规范体系(认定犯罪、确定责任和适用刑罚所 必须遵守的共 同规则) 组成分则:具体犯罪和具体法定刑的规范体系(解决具体定罪量刑问题的 标准) 附则:2个内容1.修订后刑法施行日期 2.修订后刑法与以往单行法的关系、某些单行法的废 止/失效 结构:·条文、款(另起一行)、项((一)、(二))、前后中段/第一二三 段 ·“但书”表示的三种情况——对前段的补充、例外、限制 ·刑法解释:刑法解释按其效力分为三种:立法解释、司法解释、学理解释。

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