模块七:《工业产权法》案例分析及习题参考答案
- 格式:doc
- 大小:31.50 KB
- 文档页数:2
工业产权法案例案例1四川刘某等三人发明了纯稻草制作饲料技术,1989年获得国家专利局授予发明专利,但刘某发现该技术的实施过程中必须使用的稻草发酵技术,也已获得国家专利,但该专利的所有者某饲料公司将该专利技术长期搁置未使用,该饲料公司不同意将稻草发酵技术的使用权转让给刘某等人,也不许可刘某等使用该专利.问题:本案中刘某等应该如何解决这个问题呢(P149)分析:刘某等可以向国家专利局申请强制实施许可因为,某饲料公司持有稻草发酵技术,但将其长期搁置,没履行《专利法》第52条规定的实施专利的义务,如果搁置已达3年,根据第52条规定,任何具备实施条件的单位都可申请该专利的强制许可.刘某等人的纯稻草制造饲料技术这一专利比稻草发酵技术先进,其实施又有赖于前一技术的实施,因此刘某等有权向国家专利局申请稻草发酵技术的强制许可,但专利局颁发强制许可后,刘某等仍应与饲料公司签订实施许可合同,并支付专利使用费.案例2刘某设计的"节能型煤气灶",2000年1月被国家专利局授予实用新型专利.2001年,刘某与北京某厂签订了北京地区的独家许可协议.2002年,刘某又与天津某厂签订了普通许可协议.2003年上海某厂未经刘某同意擅自生产了"节能型煤气灶",在北京等各大城市销售.刘某于是向法院起诉,要求上海厂停止侵害,赔偿损失.法院受理后,将北京厂和天津厂列为共同原告.问题:北京厂和天津厂是否应列为共同原告为什么分析:北京厂因拥有独家许可权利,具有排他性.上海厂的行为既侵犯了专利权人的权利,也侵害了北京厂的排他权,因此,北京厂作为共同原告是对的.而天津厂只是获得普通许可,没有排他的权利,所以将天津厂作为共同原告是不恰当的.案例3许某曾任青山煤矿工程师,负责坑道消烟除尘研究工作,1988年10月退休。
90年5月,许利用过去工作积累的资料,研究出“消烟除尘空气净化器”,在某铜矿坑道试验使用效果极佳。
河南郑州市富熙营养剂厂向商标局申请在果脯等商品上注册“同心”商标。
商标局经审查,初步审定并公告。
宁夏某单位认为商标“同心”是宁夏回族自治区同心县的行政区划名称,不得作为商标注册。
问题:“同心”是否可以作为注册商标?可以。
县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。
但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效。
案例二1994年2月,某市制药厂研制出两种人用抗菌药,分别以“宝泉”和“无敌”为商标。
制药厂生产经营管理不善,两种药品虽然疗效不错,但却少为人知,造成了药品大量积压。
为了扭亏为盈,制药厂决定转让这两个商标,几经周折,1998年3月制药厂与某药品开发公司签订了“宝泉”和“无敌”抗菌药商标转让的两份合同。
1996年4月,药品开发公司依照两份商标转让合同的规定,付清了商标转让费,随即开始使用“宝泉”和“无敌”商标。
问题:1、“宝泉”和“无敌”能否作为商标名称?2、“宝泉”和“无敌”商标转让合同是否有效?为什么?1、宝泉可以,无敌不行。
第十条下列标志不得作为商标使用(七)夸大宣传并带有欺骗性的;这里必须指出人用药品商标目前已不再被要求强制注册。
2、商标专用权作为一种无形资产在转让中可以使专用权人获得收益,同时商标专用权的转让还可以使商标的效用在最大限度内得以发挥。
基于此,商标法规定商标权人有权转让其注册商标,但转让注册商标还应遵守法定形式要件。
《商标法》第25条规定:“转让注册商标的,转让人和受让人应当共同向商标局提出申请。
受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。
”本案中,“无敌”商标未经注册,不能使用,其转让合同无效;“宝泉”商标虽经注册,但在转让时,未以商标局审查批准,也应认定转让合同无效。
1993年7月,狗不理包子饮食公司取得中华人民共和国工商行政管理局第138850号狗不理牌商标注册证。
1994年1月7日,高某与某饭店法定代表人陶某订立合作协议一份,建立以经营天津正宗狗不理包子为主的餐馆,由陶某负责提供经营场所,高某负责提供并传授技术,同时负责正宗天津狗不理包子名称宣传。
工业产权法课后习题答案工业产权法课后习题答案随着工业技术的不断发展和创新,工业产权的保护和管理显得尤为重要。
工业产权法是维护创新和促进经济发展的法律基础。
以下是对工业产权法课后习题的解答,希望能对读者有所帮助。
一、简答题1. 工业产权的基本属性是什么?工业产权的基本属性包括排他性、时限性和地域性。
排他性意味着权利人对其工业产权享有独占的权利,其他人不得侵犯;时限性指的是工业产权享有一定的保护期限;地域性则表示工业产权在特定的地理范围内有效。
2. 工业产权的保护对象有哪些?工业产权的保护对象主要包括专利权、商标权、著作权和商业秘密等。
专利权保护发明、实用新型和外观设计;商标权保护商品的标识;著作权保护文学、艺术和科学作品;商业秘密保护商业信息和技术秘密。
3. 工业产权的保护程序有哪些?工业产权的保护程序主要包括申请、审查和登记三个步骤。
权利人首先需要向专利局等相关机构提交申请,接着由专业人员进行审查,最后在符合条件的情况下进行登记,获得法律保护。
4. 什么是专利权的实施许可?专利权的实施许可是指专利权人将其专利权授权给他人使用的行为。
专利权人可以与他人签订许可协议,允许其使用专利权,并获得相应的许可费用。
实施许可有助于促进技术交流和合作,推动创新的应用和发展。
5. 商标的使用期限是多久?商标的使用期限为10年,自商标注册之日起计算。
商标注册人可以在商标到期前申请续展,每次续展期限也为10年。
商标的使用期限和续展期限的合理管理对于维护商标权益至关重要。
二、案例分析某公司开发了一种新型的电子产品,拥有了相应的专利权。
然而,该公司发现有其他公司在未经许可的情况下生产和销售类似的产品。
该公司不知道如何保护自己的专利权,请为该公司提供建议。
针对该情况,该公司可以采取以下措施来保护自己的专利权:1. 发送警告信:该公司可以向侵权公司发送警告信,明确指出其侵犯了该公司的专利权,并要求其立即停止侵权行为。
警告信可以起到提醒和警示的作用,有可能使侵权公司意识到其行为的违法性。
《经济法》课后习题第十四章工业产权法律制度(含答案《经济法》课后习题第十四章工业产权法律制度(含答案)发布人:发布日期:2010-06-01 14:53 共 247人浏览[] [] []一、单项选择题1.甲国有企业职工张某在本职工作中完成一项新的外观设计,甲企业申请并获得了外观设计专利权。
根据专利法律制度的规定,下列表述中,正确的是()。
A.甲企业应当自专利权公告之日起3个月内发给张某奖金,奖金最低不少于1000元B.甲企业可以将发给张某的奖金计入成本C.在专利权有效期限内,甲企业每年应当从实施该项外观设计专利权所得利润纳税后提取不低于2%作为报酬支付给张某,或者参照上述标准,发给张某一次性报酬D.如果甲企业许可乙企业实施该项专利,则甲企业应当从收取的使用费中提取不低于5%作为报酬支付给张某【答案】B【知识点】对发明人的奖励措施【解析】(1)选项A:一项发明专利的奖金最低不少于2000元,一项实用新型或者外观设计专利的奖金最低不少于500元;(2)选项C:被授予专利权的国有企业、事业单位在专利权有效期限内,每年应当从实施该项发明或者实用新型专利所得利润纳税后提取不低于2%,外观设计专利不低于0.2%,作为报酬支付给发明人或者设计人;(3)选项D:被授予专利权的国有企业、事业单位许可其他单位或者个人实施其专利的,应当从许可实施该项专利收取的使用费中提取不低于10%作为报酬支付给发明人或者设计人。
2.根据专利法律制度的规定,当事人甲于2007年1月1日首次向美国专利部门提出外观设计专利申请,如果甲在()之前在中国就相同主题提出专利申请的,可以享有优先权。
A.2007年7月1日B.2008年1月1日C.2009年1月1日D.2010年1月1日【答案】A【知识点】优先权【解析】(1)发明专利、实用新型专利的优先权为12个月;(2)外观设计专利的优先权为6个月。
3.同样的发明创造只能授予一项专利权。
但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,下列各项中,处理正确的是()。
工业产权法试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 工业产权法中,以下哪项不属于工业产权的范畴?A. 商标权B. 著作权C. 专利权D. 地理标志权答案:B2. 根据工业产权法,专利权的保护期限通常是多久?A. 10年B. 20年C. 30年D. 50年答案:B3. 下列哪项不是工业产权法中规定的专利类型?A. 发明专利B. 实用新型专利C. 外观设计专利D. 植物新品种专利答案:D4. 商标权的注册有效期是多久?A. 5年B. 10年C. 15年D. 20年答案:B5. 工业产权法规定,专利权人享有的权利不包括以下哪项?A. 独占权B. 许可权C. 转让权D. 强制执行权答案:D二、多项选择题(每题3分,共15分)1. 工业产权法中,以下哪些权利属于工业产权?A. 商标权B. 著作权C. 专利权D. 地理标志权E. 植物新品种权答案:ACDE2. 工业产权法中,专利权人可以行使的权利包括哪些?A. 独占权B. 许可权C. 转让权D. 强制执行权E. 放弃权答案:ABCE3. 以下哪些行为可能侵犯工业产权?A. 未经授权使用他人商标B. 未经授权使用他人专利技术C. 未经授权复制他人作品D. 未经授权使用他人地理标志E. 未经授权使用他人植物新品种答案:ABDE三、判断题(每题1分,共10分)1. 工业产权法规定,专利权的保护期限是永久的。
()答案:错误2. 工业产权法中,商标权的保护期限是永久的。
()答案:错误3. 工业产权法规定,专利权人有权转让其专利权。
()答案:正确4. 工业产权法中,著作权不属于工业产权的范畴。
()答案:正确5. 工业产权法规定,专利权人有权强制执行其专利权。
()答案:错误四、简答题(每题5分,共20分)1. 请简述工业产权法中专利权的保护范围。
答案:工业产权法中,专利权的保护范围通常包括发明、实用新型和外观设计。
专利权人对其发明创造享有独占权,即未经其许可,他人不得制造、使用、销售或进口其专利产品或使用其专利方法。
模块七《工业产权法》案例分析及习题参考答案
第一部分案例与分析
【解析】答:(1)“香脆”两字用作油炸土豆片商标不具有显著性特征。
穗惠食品公司生产的油炸土豆片,其主要特性功能是香脆可口。
根据《商标法》第11条第2款的规定,仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的,不得作为商标注册。
因此,“香脆”两字不能作为油炸土豆片的商标。
(2)穗惠食品公司对商标局驳回申请,可在15日内向商标评审委员会请求复审。
根据《商标法》第34条的规定,对驳回申请、不予公告的商标,商标局应当书面通知商标注册申请人。
商标注册申请人不服的,可以自收到通知之日起15日内向商标评审委员会申请复审。
(3)可以,根据《商标法》第34条的规定,当事人对商标评审委员会的决定不服的,可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。
因此,穗惠食品公司可依法向人民法院提起诉讼,要求确认其商标注册。
P115【解析】
答:现有证据表明,星光公司早在2003年就已进行“星光大道表演大赛”的筹备策划活动,因而不能认定星光公司注册申请的行为具有主观恶意,央视虽称星光公司存在以不正当手段申请注册的恶意,但现有证据反而说明该节目开播于2004年10月9日,明显晚于星光公司注册的时间,所以央视所称的理由不能成立,商评委裁定中央电视台异议不成立,星光公司拥有“星光大道”的商标权。
因此,法院认为,星光公司2003年就已经将“星光大道”作为青年演员表演大赛的相关名称及标识进行了使用。
而央视星光大道节目的开播时间是2004年10月9日,晚于星光公司申请星光大道商标的申请日。
此外,法院还指出星光公司注册星光大道商标,既没有对公众利益和公共秩序产生消极负面影响,在注册中也没有采用欺诈手段,并不违反商标法的规定,因而法院判决维持了商评委的裁定。
第三部分模块实践内容
(一)不定项选择题参考答案
1、B
2、AD
3、D
4、AB
5、AB
6、AB
7、BCD
8、D
(二)简答题:略
(三)案例分析题
答:1、(1)“宝灵”为某矿泉水公司的注册商标,并且商标还在有效期内,某饮料公司未经某矿泉水公司授权的情况下,擅自使用其注册商标,侵犯了商标的独占性,所以构成对注册商标的侵权。
(2)合法,根据《商标法》第49条的规定:“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。
”在本案中,某矿泉水公司也确已连续三年没有使用“宝灵”商标,符合该条款的规定,但这并不等于无须“由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标”,该商标权便直接自行消灭。
商标权的终止须同时具备两个前提:一是出现法定的事由;二是必须履行法定的程序。
尽管本案存在法定事由,商标局也确实可以依法责令其限期改正或者给予撤销,但某饮料公司使用
时,商标局毕竟尚未履行撤销注册商标的法定程序。
所以,某饮料公司“拿来主义”直接“捡”来使用的行为已构成注册商标侵权。
某饮料公司的行为已构成注册商标侵权,判其停止侵权,并赔偿损失。
2、(1)不能。
因为产品的专利权归李某所有,未经专利权人李某同意,广惠电器公司擅自许可第三人实施该项专利的,实施其专利的行为属于侵害专利权的行为,应当立即停止这种违约行为,支付违约金或赔偿损失。
(2)不构成侵权。
根据《商标法》第64条的规定,销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,不承担赔偿责任。
刘某为生产经营的目的销售李某的专利产品,但刘某并不知道A厂所制造专利产品是侵权产品,并且是刘某合法购买取得的,因此,刘某的行为不构成侵权,但基于是侵权产品,可由工商行政管理部门责令刘某停止销售。
(3)不可以,虽然刘某为生产经营的目的销售李某的专利产品,但刘某并不知道A厂所制造专利产品是侵权产品,并且是刘某合法购买取得的,因此,只要刘某在得知其所销售的是侵权产品后不再销售,李某就不能向刘某主张赔偿。
3、(1)发明创造的专利申请权应当属于东江大学,根据《合同法》第339条的规定,委托开发完成的发明创造,除当事人另有约定的以外,申请专利的权利属于研究开发人。
研究开发人取得专利权的,委托人可以免费实施该专利。
黄河公司委托东江大学设计了一项锅炉自动检测系统,但在委托合同中没有明确约定该研究成果专利申请的归属,因此东江大学拥有发明创造的申请权,王教授和学生陈某也没有和东江大学签订合同,对申请专利的权利和专利权的归属作出约定,因此可以基本认为发明创造的专利申请权应当属于东江大学。
(2)发明人是王教授和学生陈某,因为他们二人真正参与了此项研究,是对该发明创造技术方案的实质性特点做出了创造性贡献的人。
科研处的陈老师提出的仅是建议,不属于技术方案的具体研究和改进,故其不是发明人。