什么是诱助侵犯专利权
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一、说明专利的概念和作用专利是指国家对发明者创造的新技术、新产品、新工艺等作出的保护和奖励制度,是一种由国家赋予的独家使用权。
专利的获得可以为发明者带来经济效益,也可以促进科技创新和社会发展。
二、侵权行为的定义侵权是指未经专利所有人的允许,利用了专利的技术或者产品,或者超出了专利声明的权利范围的行为。
侵权行为给专利所有人带来了经济损失,因此需要依法追究责任。
三、侵权行为的举例以某某公司申请的一种发明专利为例,该公司研发了一种新型的太阳能光伏电池,并取得了专利。
然而,在市场上发现了另一家公司生产的类似产品,这家公司没有取得专利所有人的许可,因此构成了侵权行为。
在另一个案例中,甲公司申请了一种专利,专利声明中明确规定了该技术只能用于某一具体领域,但乙公司在未经许可的情况下将该技术应用到了其他领域,这同样构成了侵权行为。
四、侵权行为的判定标准在侵权行为的判定中,需要考虑以下几个关键因素:1. 专利权的存在:必须确保被侵权的对象确实是一项拥有专利权的技术或产品。
2. 侵权行为的事实:需要证明被告在未经授权的情况下对专利技术或产品进行了利用。
3. 侵权行为的主观故意:需要证明被告具有主观故意侵犯专利权的行为,而非无心之失或不可避免的情况。
4. 侵权行为的损害后果:需要证明被侵权行为给专利所有人带来了实际经济损失。
五、侵权行为的法律规定和救济措施侵权行为在法律上是被禁止的,专利法对侵权行为做了明确的规定,并规定了相应的救济措施。
专利法规定,侵权行为可以通过诉讼、和解、赔偿等方式来解决。
专利所有人可以向法院提起侵权诉讼,请求法院判令对侵权行为采取制止、消除、赔偿等措施,并赔偿经济损失等。
六、总结专利的侵权判定是一个相对复杂的过程,需要综合考虑各种因素。
只有明确专利的范围和侵权行为的事实,才能更好地保护专利所有人的合法权益,促进科技创新和社会进步。
正确理解与应用专利法,有利于规范市场秩序,激发创新动力,推动我国创造型国家建设。
专利侵权案件中许诺销售和销售行为的认定及赔偿责任的确定专利侵权案件中许诺销售和销售行为的认定及赔偿责任的确定随着社会经济的发展,知识产权的保护越来越受到人们的重视,而专利侵权案件成为了维护知识产权的重要法律手段之一。
在专利侵权案件中,许诺销售和销售行为是常见的争议点,认定其是否构成侵权以及赔偿责任的确定也成为了法院判决的难点之一。
一、许诺销售的认定及侵权构成许诺销售是指销售人为了吸引消费者或扩大销售,以其所掌握的技术信息或行业内通行的做法等方法,明示或暗示向消费者提供享有专利权的产品或服务,从而达到销售产品或服务的目的。
在专利侵权诉讼中,对许诺销售是否构成侵权要进行综合分析,主要包括以下几个方面:(一)许诺的内容和履行情况许诺销售的主要特征是追求销售利益,因此要考察其许诺的内容和是否履行了该许诺。
如果许诺的内容是向消费者提供一种享有专利权的产品或服务,而且销售人在向消费者销售产品或服务时实际提供了该专利产品或服务,那么就可以认定其存在许诺销售的行为。
(二)诱导消费者或竞争对手的行为许诺销售的另一个特征是其具有诱导性。
如果销售人为吸引消费者,在广告宣传中明示或暗示其产品或服务享有专利权,旨在使消费者认为选择其产品或服务更加优惠,从而导致消费者的决策和行为发生改变,那么就可能构成许诺销售的行为。
另外,销售人也可能通过明示或暗示让竞争对手相信其产品或服务存在专利保护,从而使竞争对手降低对市场的投入,导致市场竞争失衡,也可以构成侵权行为。
(三)专利权的保护范围在认定许诺销售的行为构成侵权时,还需要考虑专利权的保护范围。
如果许诺的销售行为与专利权所涵盖的范围一致,且不存在合法的免责事由,那么就能认定其实现了对专利权的非法使用,构成侵权行为。
二、销售行为的认定及侵权构成与许诺销售相对应的是销售行为。
销售行为是指销售人在不具备专利权的情况下,向消费者提供享有专利权的产品或服务,从而实现销售目的。
在销售行为的认定中,也需要综合考虑以下几个方面:(一)销售行为的原因销售行为的主要特征是利用他人的技术或行业内通行的做法等手段,从而实现销售目的,因此要考察其销售行为的原因。
侵犯专利权的情形一、什么是专利权?专利权是指国家授予发明人或者其他技术创造者在一定期限内对其发明或者实用新型享有的独占权,即在法律范围内排他地使用、许可或转让该项技术成果。
二、侵犯专利权的情形1. 盗用他人专利盗用他人专利是指未经专利权人允许,擅自制造、使用、销售他人拥有的专利产品或方法。
例如,某公司生产了一种新型产品,但未申请专利,另一家公司盗用了该产品的设计图纸制造出同样的产品并销售。
2. 仿冒他人专利仿冒他人专利是指未经授权擅自使用他人已经申请或获得的专利标志、名称等。
例如,在市场上销售某品牌手机时,在外观和名称上与某知名品牌手机相似,但实际上并不具备该品牌手机所拥有的技术和质量。
3. 违反授权协议违反授权协议是指在获得授权后,未按照协议约定使用、许可或转让所授权的技术成果。
例如,在获得某公司的专利授权后,未经允许将该技术成果转让给其他公司。
4. 侵犯专利权人的专有权利侵犯专利权人的专有权利是指未经授权,擅自制造、使用、销售他人拥有的专利产品或方法。
例如,在某公司申请了一项新型产品的专利后,另一家公司在未经允许的情况下生产了同样的产品并销售。
三、侵犯专利权的法律后果1. 行政处罚根据《中华人民共和国专利法》规定,侵犯他人专利权者应当停止侵害行为,并承担赔偿责任。
同时,国家知识产权局可以对其进行行政处罚,包括责令停止侵害行为、没收违法所得等。
2. 民事赔偿被侵犯专利权者可以向人民法院提起民事诉讼,要求其停止侵害行为并承担赔偿责任。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》规定,被告应当承担损失赔偿、因此造成的合理支出以及维护其合法权益所支付的费用等。
3. 刑事追究在严重侵犯他人专利权的情况下,国家可以对其进行刑事追究。
根据《中华人民共和国刑法》规定,盗用、出售他人专利标志、名称等行为属于侵犯知识产权罪,最高可判处有期徒刑七年,并处罚金。
四、如何防止侵犯专利权?1. 申请专利申请专利是保护自己知识产权的最好方式。
专利间接侵权我国现行专利法只规定了对专利直接侵权行为的法律制裁,没有对专利间接侵权行为的法律规制。
一、专利间接侵权的概念及定位专利间接侵权概念的形成,旨在充分保护专利权人的利益。
专利间接侵权是指未经专利权人的同意,以间接的方式实施其发明的行为,即行为人的行为并不构成专利侵权,但是却鼓励、怂恿、教唆别人实施的专利侵权行为。
二、有关专利间接侵权的立法例(一)立法例美国、欧盟各成员国的专利实践在世界上具有一定的代表性,通过对它们进行分析和研究,可以对国际上有关间接侵权的具体规定有一大致了解。
1. 美国在美国,专利侵权行为属于民事侵权行为的一种形式,并被分为直接侵权和间接侵权两大类。
其中间接侵权又被分为两种形式,一是“共同侵权”,二是“引诱侵权”。
美国专利法第271 条(b)、(c)、(f )等款对间接侵权做了如下规定:(1)任何主动诱导侵犯他人专利权的人应当承担侵权责任。
(2)任何人在美国提供、出售或者进口专利产品的部件或者用于实施一项专利方法的材料或装置,如果他明知这样的部件材料或者装置是为侵犯专利权而专门制造的或者专门供侵犯专利权使用的,而且这样的部件材料或者装置不是一种常用商品或者具有实质性非侵权用途的商品,则应当承担连带侵权责任。
(3)任何人未经专利权人许可,向美国或者从美国提供或者导致提供一项专利发明的全部部件或者基本部件,尽管这些部件尚未被组装起来或者尚未被完全组装起来,但该人主动诱导在美国境外将这些部件组装起来,应当承担侵权责任。
2.欧盟欧共体专利公约第26 条的标题是“禁止对发明的间接利用”,其内容为:(1)欧共体专利赋予其专利权人如下的权利,即禁止任何第三人未经许可而在成员国领土范围内向无权利用该专利发明的人提供或者承诺提供与专利发明的实质性特征有关的产品,用于实施该专利发明,其条件是所述第三人明知或者实际情况明显应知这样的产品适合用于并且本意就在于用于实施该专利发明。
(2)如果上面所述的产品是一种常用的商品,则不属于1中所规定的情况,除非是第三人有意诱导被提供者作出公约第25 条(规定了直接侵犯专利权的行为)规定的行为。
1. 知识产权国际保护的重要意义是什么?答:知识产权国际保护对于促进科学技术进步、文化繁荣和经济发展具有重要的意义和作用,它既是保证社会主义市场经济正常运行的重要制度,又是开展国际间科学技术、经济、文化交流与合作的基本环境和条件之一。
它将促进科技工作者有更多的科学发现和发明创造,使科技投入获得应有的回报,促进科技事业的持续发展。
同时,国际合作的发展使各国法律制度在大方向上日益趋同,尤其是知识产权保护在世界范围内已经逐步纳入有关国际协议的框架之下,做好知识产权保护有利于我国的对外合作。
2.我国反不正当竞争法对侵害商业秘密的权益的不正当竞争行为是如何规定的?答:反不正当竞争法规定以下行为属于侵害商业秘密的权益的不正当竞争行为:(一)以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密;(二)披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密;(三)违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密。
3.什么是诱助侵犯专利权?答:是指行为人实施的行为并不构成直接侵犯他人专利权,但却故意诱导、怂恿、教唆别人实施他人专利,发生直接的侵权行为,行为人在主观上有诱导或唆使别人侵犯他人专利权的故意,客观上为别人直接侵权行为的发生提供了必要的条件。
4..新商标法对商标相似侵权行为认定有什么修改?答:新商标法第五十七条规定,有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:(一)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;(二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的。
5. 已经注册商标和原产地标记发生冲突如何处理?答:当发生冲突时,可采取以下方式处理,一种是用《反不正当竞争法》相关法规处理;一种是运用《商标法》将原产地标志作为集体商标或证明商标注册。
原产地标记与已注册商标在本质是一致的,均有区别商品来源的作用,均须具有显著特征,并且均不得与在先权利相冲突。
1、工业产权:是指工业、商业、农业、林业和其它产业中具有实用经济意义的一种无形财产权。
2、知识产权法:是调整因知识产品而产生的各种社会关系的法律规范的总和,它是国际上通行的确认、保护和利用著作权、工业产业权以及其他智力成果专有权利的一种专门法律制度。
3、其他著作权人:是指作者以外的其他依法享有著作权的公民、法人、或其他组织、国家。
4、著作权法所称的作品:是指在文学、艺术和科学领域内,具有独创性并能以某种有形形式复制的智力创造成果。
5、著作财产权:又称经济权力:是指著作权人自己使用或者授权他人以一种方式使用作品而获取物质利益的权利。
6、发行权:是指以出售或者赠与方式向公众提供作品的原件或复制件的权利。
7、表演权:亦称公演权,上演权,是指著作权人公开表演自己创作的作品或者许可他人表演其创作的作品的权利。
8、信息网络传播权:是指提供有线或者无线方式向公众提供作品,使公众可在其个人选定的时间和地点获得作品的权利。
9、专有出版权:是指图书出版者根据合同的约定,对著作权人交付的作品享有在合同有效内和在合同约定的地域范围内以各种文字的原版、修订版出版图书的专有权利。
10、表演者权利:是指表演者依法对其表演所拥有的权利。
11、广播组织的权利:是指广播组织依法对其制作的广播节目所享有的专有权利。
12、法定许可使用:是指根据法律的直接规定,以特定的方式使用已发表的作品,可以不经著作权人的许可,但应向著作权人支付使用费,并尊重著作权人的其他权利制度。
13、强制许可使用:是指在特定条件下,由著作权主管机关根据情况,将对已发表作品进行特殊使用的权利授予申请获得此项权利的使用人的制度。
14、著作权转让:是指著作权人将其作品财产权的部分或全部转移给他人所有的法律行为。
15、著作权许可使用:是指著作权人将其作品许可使用人以一定的方式,在一定的地域和期限内使用的法律行为。
16、著作权质押:是指为担保债的履行,著作权人将其财产权的一项、多项或全部作为质物,在债务人不按约偿还时债权人有权将其变卖并优先受偿的行为。
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.专利侵权行为认定指南(征求意见稿)国家知识产权局专利管理司2016年3月目录第一章实施专利的行为........................................ 错误!未定义书签。
第一节制造......................................... 错误!未定义书签。
1.1产品的数量、质量和制造方法对制造行为的影响... 错误!未定义书签。
1.2委托加工或贴牌生产行为....................... 错误!未定义书签。
1.3组装与维修专利产品的行为..................... 错误!未定义书签。
1.4在已有产品上添加图案和/或色彩获得专利产品的行为错误!未定义书签。
1.5制造产品仅供出口的行为....................... 错误!未定义书签。
第二节使用......................................... 错误!未定义书签。
2.1将专利产品组装成另一产品..................... 错误!未定义书签。
2.2拥有、储存或保存专利产品..................... 错误!未定义书签。
2.3出租、出借、抵押、质押、演示宣传专利产品..... 错误!未定义书签。
2.4使用专利方法................................. 错误!未定义书签。
第三节销售......................................... 错误!未定义书签。
3.1将侵权产品作为零部件制造另一产品并销售的..... 错误!未定义书签。
3.2将留置的专利产品予以销售的................... 错误!未定义书签。
3.3搭售、搭送................................... 错误!未定义书签。
知识产权第一章知识产权的概念:关于知识产权的概念,目前主要有二种表达方法:(一)列举式:列举知识产权主要内容这是国内外著作普遍的方法,目前被两个主要的知识产权国际公约所界定。
(二)概括式:主要表现在国内外有关知识产权法的论著或教科书中。
广义的知识产权包括著作权、邻接权、商标权、商业秘密权、产地标记权、专利权、集成电路布图设计权等各种权利;目前已为《成立世界知识产权组织公约》和《与贸易有关的知识产权协议》所认可。
狭义的知识产权,即传统意义上的知识产权,包括著作权(含邻接权)、专利权、商标权三个主要组成部分。
分为两个类别:文学产权和工业产权知识产权的性质:无形的财产权,是一种特殊的民事权利(非物质化)(一)知识产权的客体主要是智力成果,智力成果是一种没有形体的知识形态的产品。
(二)权利主体对智力成果为独占的、排他的利用。
(三)权利人从知识产权取得的利益既有经济性质的,也有非经济性的。
知识产权的特征1、知识产权的法律确认性2、知识产权的专有性3、知识产权的地域性4、知识产权的时间性知识产权的主体即为权利所有人,包括著作权人、专利权人、商标权人等。
知识产权的主体制度具有以下特点:(一)知识产权的原始取得,以创造者的身份资格为基础,以国家认可或授予为条件;(二)知识产权的继受取得,往往是不完全取得或有限制取得,从而产生数个权利主体对同一知识产品分享利益的情形;(三)知识产权法对外国人的主体资格,主要奉行“有条件的国民待遇原则”,以别于一般财产法所采取的“国民待遇原则”。
知识产权的客体是人们在科学、技术、文化等知识形态领域中所创造的精神产品,即知识产品。
(一)种类:创造性成果、经营性标记、经营性资信(二)基本特点:创造性、非物质性、公开性第二章知识产权法的概念调整因创造、利用智力成果而产生的财产关系和人身关系的法律规范的总称。
著作权是指基于文学、艺术和科学作品依法产生的权利。
文学、艺术和科学作品是著作权产生的前提和基础,是著作权法律关系得以发生的法律事实构成,著作权不是抽象的,是具体的。
知识产权犯罪的成因及危害一、知识产权犯罪的成因1.经济利益诱惑:知识产权犯罪往往是出于对经济利益的追求。
盗版制品价格低廉,不法分子通过盗版销售获取高额利润,因而诱惑下游消费者选择盗版产品。
侵犯他人专利权、商标权等行为也是出于获取经济利益的目的。
2.道德观念淡薄:一些人由于道德观念淡薄,对知识产权抱有漠视态度,缺乏对知识产权保护的意识和责任感。
这种缺乏道德约束的行为将直接导致侵犯知识产权的行为层出不穷。
3.法律监管不严:在一些地区,知识产权侵权行为成本低廉、监管不力,导致一些不法分子能够逍遥法外,甚至得不到应有的法律制裁,这也是知识产权犯罪频发的原因之一。
4.技术进步与监管滞后:随着科技的迅速发展,知识产权保护难度也在增加。
互联网的普及使得盗版制品的传播更加方便迅速,这为知识产权犯罪提供了更多的渠道和便利条件。
与此相关监管机构的技术储备和监管手段也需要不断更新和提升,以满足新形势下知识产权保护的需求。
1.损害创新动力:知识产权犯罪严重损害了知识产权的合法权益,打击了企业、个人的创新动力。
在缺乏对知识产权的保护和尊重的环境下,创新的积极性将受到抑制,对整个社会的长期发展也将带来不利影响。
2.损害消费者权益:盗版产品质量不稳定,可能存在安全隐患,一些盗版产品甚至是侵权产品,往往会对消费者的合法权益造成损害。
同时盗版产品的价格较低会对合法产品的销售产生不公平竞争影响,最终也会损害消费者的利益。
3.影响经济发展:知识产权犯罪不仅损害了企业和个人的利益,也将对整个经济产生负面影响。
盗版、侵犯专利权等行为将降低合法产品的市场份额,减少合法经营者的利润,进而影响企业的研发和创新投入,对整个经济的发展造成阻碍。
4.破坏社会秩序:知识产权犯罪带来的经济损失不仅是直接的财产损失,还有可能引发社会动荡。
盗版制品的流行会导致一系列的利益纠纷和法律纠纷,甚至给社会带来一些不良风气和思想观念,严重时甚至会影响社会的稳定和和谐。
什么是专利间接侵权,专利间接侵权⾏为有哪些
专利是知识产权体系中的重要内容之⼀,属企业的⽆形资产,是企业竞争的利器。
专利侵权⾏为可分为直接侵权及间接侵权。
今天,店铺⼩编就为⼤家带来什么是专利间接侵权,专利间接侵权⾏为有哪些的内容,希望可以帮助到你。
什么是专利间接侵权,专利间接侵权⾏为有哪些
什么是专利间接侵权,通说认为“是指⾏为⼈本⾝的⾏为并不构成侵权,只是向他⼈提供属于专利法保护的发明创造的重要组成部分,或者为他⼈实施专利发明创造,提供了必要⼿段,诱导、怂恿、教唆别⼈实施他⼈专利,发⽣直接侵权⾏为,⾏为⼈主观上有诱导或唆使他⼈侵犯专利权的故意,客观上为直接侵权⾏为提供了必要条件。
”
列举实践中经常遇到的两种间接侵权⾏为如下:
1、制造、出售专门⽤于专利产品的关键部件或者⽤于实施专利⽅法的专⽤设备或材料。
在专利权有效期间,⾏为⼈制造、销售只能⽤于该专利产品的关键部件,具有帮助他⼈实施直接侵害原告专利权的故意,其⾏为与专利直接侵权⾏为有着明显的因果关系。
2、未经专利权⼈授权,擅⾃转让或再转让权利⼈专利技术,以及技术服务合同的受托⽅擅⾃使⽤他⼈专利技术,使委托⽅实施侵权技术⽅案的⾏为等。
此种侵权⾏为⼜往往与违约⾏为的民事责任发⽣竞合,既构成违约,⼜构成专利侵权。
受让⽅实施他⼈专利技术构成直接侵权,转让⽅则起到教唆,帮助他⼈实施侵权⾏为的作⽤,⽽构成共同侵权,应当承担连带民事责任。
专利侵权纠纷办理指南一、专利侵权纠纷概述 (1)1.1 专利侵权的概念 (1)1.2 专利侵权纠纷的类型 (2)二、专利侵权纠纷的发觉途径 (2)2.1 市场监测 (2)2.2 公众举报 (2)三、专利侵权纠纷的证据收集 (2)3.1 侵权证据 (2)3.2 权利证据 (3)四、专利侵权纠纷的协商解决 (3)4.1 协商的流程 (3)4.2 协商协议的内容 (3)五、专利侵权纠纷的行政处理 (3)5.1 行政处理的机构 (3)5.2 行政处理的程序 (4)六、专利侵权纠纷的司法诉讼 (4)6.1 诉讼的管辖法院 (4)6.2 诉讼的流程 (4)七、专利侵权纠纷中的损害赔偿计算 (5)7.1 赔偿计算的依据 (5)7.2 赔偿数额的确定因素 (5)八、专利侵权纠纷的预防措施 (5)8.1 企业内部管理 (5)8.2 市场预警机制 (5)一、专利侵权纠纷概述1.1 专利侵权的概念专利侵权是指在未经专利权人许可的情况下,他人以生产经营为目的实施了受专利法保护的有效专利的违法行为。
专利包括发明、实用新型和外观设计专利。
对于发明和实用新型专利,判断侵权的关键在于被控侵权技术方案是否包含了专利权利要求书中记载的全部技术特征。
而外观设计专利侵权的判定则主要看被控侵权产品的外观是否与专利产品的外观相同或者近似。
这一概念明确了专利侵权纠纷处理的基本范围和判断的大致方向,为后续的纠纷解决提供了基础。
1.2 专利侵权纠纷的类型专利侵权纠纷可分为直接侵权纠纷和间接侵权纠纷。
直接侵权是指直接实施了专利技术或设计的侵权行为,例如未经许可制造、使用、销售、许诺销售、进口专利产品等行为。
间接侵权则是指为直接侵权行为提供帮助或诱导的行为,比如提供专门用于制造侵权产品的零部件、模具等,或者通过广告宣传等方式诱导他人实施直接侵权行为。
不同类型的侵权纠纷在认定和处理方式上可能存在差异,需要根据具体情况进行分析。
二、专利侵权纠纷的发觉途径2.1 市场监测企业和专利权人可以通过市场监测来发觉专利侵权行为。
1、知识产权:基于智力创造成果和工商业标记产生的权利的统称2、作品:文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果3、发表权:将作品公之于众的权利4、署名权:决定是否署名及如何署名,禁止他人署名5、修改权:修改或授权他人修改作品的权利6、保护作品完整权:保护作品内容的完整,使作品不受歪曲、篡改的权利7、复制权:以印刷、复印、拓印、录音、录像、翻录、翻拍等方式将作品制作成一份或者多份的权利8、发行权:以出售或者赠与的方式向公众提供作品的原件以及复制件的权利9、出租权:有偿许可他人临时使用电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、计算机软件的权利10、展览权:公开陈列美术作品、摄影作品的原件或者复制件的权利11、表演权:公开表演作品,以及用各种手段公开播送作品的表演的权利12、机械表演:将录制下来的现场表演再通过录音机等技术设备向公众播送13、放映权:通过放映等技术设备公开再现美术、摄影、影视作品等的权利14、广播权:以无线方式公开广播或者传播作品,以有线传播或者转播的方式向公众传播广播的作品,以及通过扩音器或者其他传送符号、声音、图像的类似工具向公众传播广播的作品的权利15、信息网络传播权:以有线或者无线方式向公众提供作品,使公众可以在其个人选定的时间和地点获得作品的权利16、改编权:改变作品,创作出具有独创性的新作品的权利17、翻译权:将作品从一种语言文字转换成另一种语言文字的权利18、汇编权:将作品或作品的片断通过选择或者编排,汇集成新作品的权利19、创作:是指直接产生文学、艺术和科学作品的智力活动。
为他人创作进行组织工作,提供咨询意见、物质条件,或者进行其他辅助工作,均不视为创作20、法人作品:法人或者其他组织主持,代表法人或者其他组织意志创作,并由法人或者其他组织承担责任的作品---法人或者其他组织视为作者21、职务作品:为完成单位的工作任务而创作的作品22、演绎作品:在原有作品上二次创作(包括改编、翻译、汇编、注释等)23、合作作品:两人以上合作共同创作的作品,必须要有共同创作行为24、汇编作品:汇编若干作品、作品的片段或者不构成作品的数据或者其他材料,对其内容的选择或者编排体现独创性的作品25、孤儿作品:尚在保护期内,作者身份不明,一时找不到作者26、剽窃:将他人的作品当做自己的作品发表、发行27、邻接权:对他人作品的传播而产生的成果的权利28、出版者权:出版者对其出版的图书、期刊的版式设计所享有的权利29、表演者权:表演者对其表演所享有的权利30、录音录像制作者权:录音录像制作者对其制作的录音录像制品所享有的权利31、录像制品:电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品以外的任何有伴音或者无伴音的连续相关形象、图像的录制品32、合理使用:无需著作权人(相关权人)许可并不支付报酬;在法律规定的范围内使用作品33、法定许可:法定条件下,使用人在不侵害著作权人与相关权利人的前提下,只向作者或相关权利人支付报酬,指出作品的名称、出处、和作者的姓名,无需征得作者或相关权利人同意的一种制度34、强制许可:他人基于正当理由有必要使用作者已经发表的作品时,经申请主管机关批准获得对作品的使用权,但应向作者或著作权人支付报酬一种法律制度35、专利:国家依法定程序颁发专利证书、赋予专利权人对其发明创造在一定的时期内享有独占实施的专有权利36、专利法:调整发明创造的专利归属、实施与保护所产生社会关系的法律规范的总称37、发明:指对产品、方法或其改进所提出的新的技术方案38、实用新型:对产品的形状、构造或其结合提出的适用于的新的技术方案39、外观设计:是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计40、新颖性:是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中41、抵触申请:前有同样的发明或者实用新型申请进入公开程序后,则被认为丧失新颖性。
专利侵权判定指南一、引言专利是一项技术创新的产物,对于发明人和创新企业来说,专利的保护至关重要。
专利侵权是指他人在未经专利权人授权的情况下,利用专利权人的专利技术或设计。
对于专利权人来说,发现他人侵权是维护自己权益的重要手段。
在国内外专利侵权诉讼中,要判断是否存在专利侵权,需要进行专利侵权判定。
本文将针对专利侵权判定提出一些建议。
二、专利权人的权利与侵权行为专利权人拥有以下权利:1.禁止他人未经其许可制造、使用、销售其专利技术。
2.禁止他人未经其许可制造、使用、销售其专利设计。
3.禁止他人进口侵犯其专利权的产品。
4.要求侵权者停止侵权行为,并承担侵权损害赔偿责任。
侵权行为可以表现为以下情况:1.制造、销售侵犯他人专利技术的产品。
2.制造、销售侵犯他人专利设计的产品。
3.未经专利权人授权进口侵权产品。
4.其他未经专利权人许可的使用行为。
三、专利侵权判定的主要标准判定专利侵权需要审查专利权人的专利权益和侵权行为的相似性。
在判定专利侵权时,主要参考以下标准:1.是否存在侵权行为对于销售、制造、进口侵权产品的行为,需要考察其与专利权人的产品或者制造方法是否相似。
2.专利权的有效性判定专利侵权前需要考察专利权的有效性,即专利是否满足授予专利的要求,如新颖性、创造性、可实施性等。
3.侵权行为与专利权范围的对比判定专利侵权需要对比侵权行为与专利权范围的对应关系。
专利权范围通过专利权主权要求确定,侵权行为是否落入专利权范围内是判定侵权的主要依据。
4.技术或设计的等同性在判定专利侵权中,还需考察侵权行为与专利权所保护技术或设计的等同性。
即侵权行为是否与专利权所描述的技术或设计具有相同的本质特征。
四、专利侵权判定的证据在判定专利侵权时,需要收集和分析相关的证据。
适用的证据包括但不限于:1.专利权文件和其他相关专利文件。
2.专利权人的证词和专家证词。
3.产品或制造方法的描述、技术规范等文件。
4.产品或制造方法的实物、照片等。
专利侵权案例分析目录一、内容综述 (2)1.1 研究背景与意义 (2)1.2 研究方法与资料来源 (3)二、专利侵权概述 (3)2.1 专利侵权定义 (4)2.2 专利侵权类型 (5)2.3 专利侵权判定原则 (7)三、专利侵权案例分析 (8)3.1 案例一 (9)3.1.1 案件背景 (10)3.1.2 侵权事实与争议焦点 (10)3.1.3 法院判决与启示 (11)3.2 案例二 (12)3.2.1 案件背景 (13)3.2.2 侵权事实与争议焦点 (13)3.2.3 法院判决与启示 (14)3.3 案例三 (16)3.3.1 案件背景 (18)3.3.2 侵权事实与争议焦点 (18)3.3.3 法院判决与启示 (19)四、专利侵权认定与责任承担 (20)4.1 专利侵权的认定标准 (21)4.2 专利侵权责任承担方式 (22)4.3 专利侵权赔偿数额的确定 (23)五、结论与建议 (24)5.1 结论总结 (24)5.2 对策与建议 (25)5.3 研究局限与展望 (26)一、内容综述在当今这个知识经济高速发展的时代,创新与知识产权的保护成为了企业竞争力的核心。
专利制度作为激励创新、保障投资回报的重要法律机制,在保护发明创造、推动技术进步方面发挥着至关重要的作用。
随着技术的不断进步和市场竞争的加剧,专利侵权行为也日益增多,给专利权人带来了严重的经济损失和声誉损害。
在接下来的分析中,我们将从案件背景、专利权内容、侵权行为认定、法律责任承担以及法律救济等方面进行全面阐述,确保内容的完整性和深度。
通过案例分析,我们期望能够促进专利制度的完善和发展,推动创新成果的合法转化和应用,为构建公平、公正、透明的知识产权法治环境作出积极贡献。
1.1 研究背景与意义随着科技的快速发展和知识产权意识的提高,专利侵权问题日益成为社会关注的焦点。
专利侵权不仅损害了创新者的合法权益,也阻碍了技术的进步和产业的发展。
对专利侵权案例进行深入研究,分析侵权行为的认定、责任承担及法律救济措施,对于完善专利法律法规、维护创新者权益、推动技术创新具有重要意义。
专利侵权的判定标准
专利侵权是指未经专利权人许可,也没有法定的抗辩或免责事由,擅自实施他人专利的行为。
判断专利侵权的标准包括以下方面:
1.侵权行为实施的客体是否落入专利保护范围。
判断侵权行为实施
的客体是否属于专利保护范围,需要考察被控侵权产品与专利技术方案的关系,即被控侵权产品是否包含了专利技术方案中的全部技术特征。
2.被控侵权产品是否与专利技术方案实质相同。
如果被控侵权产品
与专利技术方案实质相同,则可以认定被控侵权产品落入了专利保护范围。
3.被控侵权产品是否能够替代专利技术方案。
如果被控侵权产品能
够替代专利技术方案,则可以认定被控侵权产品落入了专利保护范围。
4.侵权行为是否造成了专利权人的损失。
如果侵权行为造成了专利
权人的损失,则可以认定侵权行为成立。
综上所述,判断专利侵权的标准包括被控侵权产品与专利技术方案的关系、被控侵权产品能否替代专利技术方案以及侵权行为是否造成了专利权人的损失。
侵犯专利权的行为有哪些?未经许可实施他人专利行为。
假冒他人专利行为,这类专利侵权行为是指侵害专利权人的标记权。
以非专利产品冒充专利产品、以非专利方法冒充专利方法。
专利在经过了注册登记之后,是受到法律保护的。
此时要是他人做出了侵犯专利权的行为,就要按照法律规定承担法律责任。
那么大家知道现实中哪些行为是属于侵犯专利权的行为吗?小编将在下文中为您解答。
▲一、侵犯专利权的行为有哪些我国《专利法》规定,未经人的许可,实施其专利的行为,就是侵犯专利权的行为。
侵犯专利权的行为具体表现为:(1)未经专利权人的许可,为生产经营的目的制造、使用、许诺销售、销售和进口专利产品或者使用专利方法,以及使用、许诺销售、销售和进口依照该专利方法直接获得的产品;(2)假冒他人专利与冒充专利。
即违背专利权人的意志,以欺骗他人获取高额利润为目的,通过广告宣传或者其他方法,将自己的非专利产品谎称是利用专利技术制造的产品。
间接侵权是指教唆、帮助、诱导他人实施专利侵权的行为。
国际上已有不少国家的专利立法或司法实践对间接侵权作了规定,如美国规定,诱导他人侵权以及为他人侵权作准备的,承担侵权连带责任。
我国现行专利法没有规定专利间接侵权行为,但随着我国专利侵权案件的增多,间接侵权也逐渐出现,人民法院已受理了多起间接侵权的案件。
▲二、有侵犯专利权的行为怎么处理当专利权人或利害关系人发现有侵犯自己专利权的行为时,应当采取以下措施:▲1、确认侵权事实的存在并分析自己专利的可靠性。
对侵权的标的物进行认真。
细致的调查,取得证据,以确定侵权事实的存在。
同时要仔细在确定自己的专利权是否存在被宣告无效的可能。
▲2、查清侵权的具体情况和遭受损失的程度。
即查清侵权行为人所侵权的程度,包括生产规模。
使用情况。
销售渠道。
销售数量。
价格。
据此测算出所受经济损失的额度以及侵权行为人的单位,姓名,地址等等。
▲3、决定对策。
根据不同的具体情况,结合自己的实际,采取相应对策:(1)若自己有能力实施或已实施,并希望继续独占市场的,应采取坚决制止该侵权行为的措施,根据掌握的确凿的证据所测算出的经济技术益损失程度,坚决要求予赔偿;(2)若自己不具备实施能力,或虽自己能够实施,但仍希望他人有偿实施时,可通过法律程序补订许可证合同,把侵权行为转化许可实施协议。
1.什么是诱助侵犯专利权?答:是指行为人实施的行为并不构成直接侵犯他人专利权,但却故意诱导、怂恿、教唆别人实施他人专利,发生直接的侵权行为,行为人在主观上有诱导或唆使别人侵犯他人专利权的故意,客观上为别人直接侵权行为的发生提供了必要的条件。
2..新商标法对商标相似侵权行为认定有什么修改?答:新商标法第五十七条规定,有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:(一)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;(二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的。
3.侵犯网络作品著作权的主要有哪些表现形式?答:(一)网络环境中复制权使用问题,计算机和网路普及,对传统著作权法的复制权造成过了极大的冲击,这是因为,在用计算机对软件等作品进行复制的时候,复制手段是计算机特有的电子复制,而承载作品的物质载体是硬盘光盘等新型载体。
这种电子手段的复制行为是在传统著作权复制行为中没有遇到过的,传统的复制权如何对其进行调整就成了问题,以弹性的描述方式对“复制”行为进行界定的国家一般通过法理解释和判例方式对复制权延伸至利用计算机技术在新型载体上进行的复制。
网络服务商的侵权行为1、)避风港规则为了保护网络服务提供者的合法经营,也为了是法律规则有比较大的透明度和确定性,包括我国在内的很多国家都效仿美国的《千禧年版权法》(以下简称DCMA),在立法中规定了网络服务提供者在特定的条件下不承担责任的条款,主要以“免责条件”的形式出现,这些条款通称为“避风港”规则,其本意就是为了明晰网络服务提供者的责任。
2、“通知和移除”规则,“通知和移除”规则是指先由权利人向网络服务提供者发出通知,再由网络服务提供者移除通知中所主张的侵权的内容或是断开其链接,但其实质上是指针对“通知”行为进行移除的法律后果。
3、“反通知和恢复”规则,“反通知和恢复”规则是对“通知和移除”规则的必要补充,其要求在通知内容属实的情况下,网络服务提供者如果对被主张侵权的内容不采取删除或是屏蔽措施,将构成帮助侵权。
(三)作品的数字化问题作品的数字化是指将传统的作品转化为计算机可以识别的语言,当传统作品以各种方式被数字化之后,其就成为了1和0两个二进制代码的排列组合。
数字化作品被存储在硬盘和光盘等计算机存储介质上之后,任何人都可以通过简单的操作对其进行无限制次数的复制。
这与之前的录音等技术没有本质的区别,并不是产生新作品的基础,但是这样会加大了对著作权侵权的风险。
(四)P2P技术的问题P2P是英文Peer to Peer (点对点)的简称。
P2P技术则可以帮助不特定的用户在一些基于P2P技术幵发的软件可以使用户直接搜索并下载其他同时在线的用户存储在“共享目录”下的各类作品。
4.如何更好利用商标权和商号权的相互结合维护企业利益?答:商号权是指商事主体对其登记注册的商号在一定的地域内享有的专有使用权。
商标权是指商标主管机关依法授予商标所有人对其注册商标受国家法律保护的专有权。
两者在实践中存在冲突是有着其深刻的原因的。
首先,对于商号权和商标权保护的单独分别立法直接造成了二者之间的冲突。
目前,我国对于商号权的保护主要通过《企业名称登记管理规定》等加以规范。
而对于商标权的相关保护则集中于《商标法》等相关法律规范当中。
在《企业名称登记管理规定》中,并没有禁止将已经注册的商标作为自己的名称,同样在《商标法》中也没有规定不能将已有的企业名称注册为商标,这样自然就在法律层面造成了两者的冲突。
当然,经济利益的驱动也让商人更愿意注册已经知名的名称为商标抑或已经知名的商标为名称。
正是因为这样一些原因的存在,才出现了实践中二者的一些冲突。
那么如何协调两者之间的保护呢?我们应当以诚实信用以及其他一些基本原则作为指导,对二者的保护加以规范。
当然从根源上来讲,应该通过立法来协调两者之间的保护。
实践中我们不妨以司法解释的形式加以调整。
我国已经出台相关规定,对驰名商标加以特别保护,那么我们就可以类似的出台一些规定,比如对知名商号、老字号加以特别保护,而对于一般的商标和商号我们可以采取在先的原则,可以把《商标法》中“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”扩大解释为:“包括以他人注册商标作为自己的商业名称”同时与《企业名称登记管理规定》中“其他法律、行政法规规定禁止使用的名称”相结合实现对在先的商标权的保护。
同样可以采取类似方式实现对在先商号权的保护。
5.请结合本专业内容,写一篇学习体会,具体要求如下:(1)请培训学员结合本专业学习内容自拟学习体会题目。
(2)学习体会题目要求为黑体、二号。
(3)学习体会正文要求为宋体、小四。
(4)学习体会字数要求为3000-5000字左右。
(学习体会写作范文见附件)浅谈网络著作权的侵权问题网络环境下的著作权,主要是著作人对其创作的网络作品所享有的人格权与财产权,从广义上看,在计算机网络上发表的作品都是网络作品。
随着网络时代的发展,普通百姓从网上下载音乐、电子书,甚至对现有的作品进行恶搞等行为,似乎已被广大百姓接受,但这些为往构成对著作权的侵害。
对此现象作简要分析如下:一、网络著作权的侵权的行为表现1.著作权人作为原告起诉网站。
对文学、艺术、科学等作品享有著作权的公民个人或组织对网络提出的侵权诉讼。
2、媒体作为原告起诉网站。
即报刊、电台等传统媒体就网站未经许可使用其作品而形成的侵权。
3、网站作为原告起诉其他网站。
网站之间因栏目抄袭、文章转载等发生的纠纷不断出现。
4、网站作为原告起诉传媒体。
即媒体将网站上的文章、图片等信息下载而引发的纠纷。
5、邻接权人作为原告诉网站侵权。
主要指表演者、录音、录像制品未经作者等对其制作、表演的作品被网站播放所引发的纠纷。
二、网络著作权侵权的性质分析1.网络著作权侵仅行为的客体要件根据《著作权法》第三条的规定,文字作品、计算机软件本身就属于法律保护的作品的范围,多媒体作品涉及网络作品著作权侵权的构成要件的文字、美术、摄影、音乐等作品也应当属受保护的范围。
即只要符合著作法所规定的作品的条件和特征,就应当受到著作权法的保护,在著作权法中没有明确规定的,他人的智力成果也不可以任意复制,创作者的权益不能随意侵犯。
2、网络著作权侵权行为的主体要件依据行为主体在计算机网络传输中的作用,网络作品著作权侵权的主体可分为两类:一类是网络使用者,一类是网络服务商。
其网络使用者的数量庞大,这类主体通过读取信息,下载资料,设立网页,传递电子邮件,进入论坛等方式,当网络使用者具有民事权利能力和民事行为能力,实施了侵犯网络作品著作权的行为,则为侵权主体,对其行为应承担法律责任。
3、侵权行为的客观要件如果网络服务商在提供网络服务中存在侵犯他人著作权的违法行为,给他人造成了损害,那么,其行为就具备了网络作品著作权侵权的客观要件。
要认定网络作品著作权侵权的客观要件,应具备两个条件:一是使用的作品和表演、录音录像制品、广播电视节目是受著作权保护的客体;二是必须是未经著作权人和与著作权人有关的权利人的许可,不按著作权法规定的使用条件,擅自使用作品以及表演、录音录像制品和广播电视节目的行为,则构成侵权。
4、网络著作权侵权行为的主观要件侵权行为的主观方面是指侵权行为实施者对自己的违法行为及其损害后果所抱的心理态度,包括故意和过失两种形式。
网络使用者或网络服务商通过网络自行实施侵犯他人著作权的行为,或参与他人著作权侵权活动;网络服务商教唆、帮助用户实施著作权侵权行为等,都是作为的侵权行为,在主观上存在明显故意,故应对自己的行为承担法律责任。
不作为的侵权行为主要是提供内容服务的网络服务商实施的。
提供内容服务的网络服务商对其传输内容有控制、监督、增删编辑的权利和义务,当其明知网络上存有侵害他人著作权的信息内容时,应当在技术可能、经济许可的范围内采取措施移除侵权内容。
如果拒不移除,采取放任或支持的态度,在主观上则有过错,应当承担连带侵权责任。
三、网络著作权侵权的基本类型我国网络出现的著作权侵权案件日益增多而且侵权方式及对象也呈多样化趋势。
笔者从几下几种进行讨论:1、以抄袭剽窃为特征的网络著作权侵权。
由于网络作品修改的灵活性和随意性,网络作品在计算机上使他人擅自侵权易如反掌。
与此同时应该注意认定抄袭复制的几个问题:(1)抄袭剽窃与合理使用的区别:第一,二者的目的不同。
合理使用是为了个人学习、欣赏及教育、科研事业等;剽窃、抄袭的使用意图则完全不同,一般是为了谋取非法利益。
第二,二者使用原作品的量不同。
合理使用在一般情况下,使用他人作品的部分与原整个作品的比例要适当。
第三,原作品有无发表不同。
合理使用所引用的作品必须是他人已经发表的作品,将他人未发表的作品引用在自己作品中加以发表则构成剽窃、抄袭行为。
第四,注明出处不同。
合理使用他人作品必须注明作者的姓名及作品的名称等;剽窃、抄袭是将他人的作品当作自己的作品予以发表。
(2)剽窃、抄袭与演绎作品的区别。
一般演译作品是由原作品著作权人许可的,在原作品的基础上,通过再创作或以另一种形式表现相同内容。
作者的创造性主要表现在对原作品进行改编,将其译成其他语言文字,经作者创造性的劳动,创作出了新的作品。
剽窃、抄袭与演绎作品的主要区别就是:演绎作品的作者付出了创造性劳动,创作出了新的作品;而剽窃、抄袭者最多只是把他人作品的个别内容和词句略作变动,便作为自己的作品发表,根本谈不上付出创造。
2、侵犯网页著作权。
(1)网络使用者或者网络服务提供商在自己设立的网页、论坛非法复制、传播、转载他人享有著作权的作品。
(2)将在网络上传输的他人作品下载并复制成光盘。
(3)行为人将他人熟知的著作权的文件传到网络并从网络上下载进行非法使用。
(4)未经许可将他人作品提供到网络上进行公众交易或者传播。
3.因链接而产生的网络著作权侵权。
对浏览者来说,网络链接起导航作用,但设置链接并不需要被链接者的同意,设链者完全可以在被链者浑然不知的情况下设置,因此链接者已经侵犯了他人的网络著作权。
4、随意下载音乐的侵权纠纷。
目前在全球网络上至少已经有100万个站点将音乐作品并传递,每天都有超过50万人从网上下载音乐作品。
而这些下载不会都经过著作权人的同意,大部分都是在著作权人未知的时候下载,侵犯了音乐人的网络著作权。
四、司法实践中的保护措施1.刑事救济我国刑法虽已规定了侵犯著作权罪,但在实践中行政执法人员更多的是“以罚代刑”,即对犯罪行为只追究行政罚款等行政责任,而极少移送司法机关追究刑事责任。
加大网络著作权的刑事保护力度,给予罪犯足够威慑力的监禁或罚金,是今后著作权刑事审判的方向,也是最强有力的司法保护措施。
2.诉前证据保全由于计算机软件极易复制、转移,删除和销毁,如不立即采取保全措施,很有可能会造成证据灭失,使权利人的合法权益得不到保障,诉前证据保全措施对审理网络著作权案件意义重大。