2犯罪
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刑法主讲老师:陈永生二、不构成共犯的几种情形:(一)过失不构成共犯,分别追究刑事责任。
交通肇事逃逸致人死亡例外:交通肇事后,单位主管人员、机动车辆所有人、承包人或者乘车人指使肇事人逃逸,致使被害人因得不到救助而死亡的,以交通肇事罪的共犯论处。
(二)过限行为不是共犯。
即计划之外的行为,由行为人自担责任。
比较复杂的有两种情况:1.转化型抢劫罪,个别犯罪人实施暴力是否及于其他人?一般只是实施暴力者转化,其他人不定抢劫罪。
丁某教唆17岁的肖某抢夺他人手机,肖某在抢夺得手后,为抗拒抓捕将追赶来的被害人打成重伤。
关于本案,下列哪些选项是正确的?(2007/二/60)A.丁某构成抢夺罪的教唆既遂B.肖某构成转化型抢劫C.对丁某教唆肖某犯罪的行为应当从重处罚D.丁某与肖某之间不构成共同犯罪【答案】ABC2.在伤害过程中杀人。
(三)事先没有通谋,事后提供帮助的行为不成立共犯。
常见的事后帮助行为:(1)窝藏、包庇罪;(2)掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪;(3)洗钱罪;(4)包庇毒品犯罪分子罪;(5)窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪;(6)帮助毁灭、伪造证据罪。
关于共同犯罪的论述,下列哪一选项是正确的?(2012/二/10)B.乙明知黄某非法种植毒品原植物,仍按黄某要求为其收取毒品原植物的种子。
2人构成非法种植毒品原植物罪的共犯C.丙明知李某低价销售的汽车系盗窃所得,仍向李某购买该汽车。
2人之间存在共犯关系【答案】B(2010/二/6)B.甲明知乙犯故意杀人罪而为乙提供隐藏处和财物。
甲、乙构成共同犯罪(错误)(2010/二/6)D.公安人员甲向犯罪分子乙通风报信助其逃避处罚。
甲、乙成立共同犯罪(错误,构成帮助犯罪分子逃避处罚罪。
)(四)间接实行犯不构成共犯。
间接实行犯又称间接正犯,是指利用别人作为犯罪工具实施犯罪的人。
常见的有以下两种情形:1.利用无责任能力的人(精神病人)实施犯罪。
2.利用他人不知情的或过失行为实施犯罪。
第2课时预防犯罪知人者智,自知者明。
《老子》棋辰学校陈慧兰1 教学分析【教学目标】情感、态度与价值观目标树立法治观念,增强防范意识,杜绝不良行为,自觉遵纪守法知识目标了解刑法与刑罚;认清犯罪特征;知道如何加强自我防范,远离犯罪能力目标能够判断犯罪行为;能够明辨是非,自觉遵纪守法,防患于未然【重点难点】教学重点:犯罪的特征。
教学难点:加强自我防范。
2 教学过程一、导入新课阅读教材P52“运用你的经验”:我国刑法对四百多种犯罪行为分别规定了刑罚。
查阅刑法,分析图片中行为的性质和应该承担的法律责任。
(1)砸破汽车玻璃偷盗车内物品属于盗窃罪。
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条【盗窃罪】:盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
(2)在食品生产过程中添加非法食品添加剂,属于犯罪行为。
《中华人民共和国刑法》第一百四十四条:在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料的,或者销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾患,对人体健康造成严重危害的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;致人死亡或者对人体健康造成特别严重危害的,依照本法第一百四十一条的规定处罚。
(3)为了逼对方还债而绑架他人于犯罪行为。
《中华人民共和国刑法》第二百三十九条:以勒索财物为目的绑架他人的,或者绑架他人作为人质的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;致使被绑架人死亡或者杀害被绑架人的,处死刑,并处没收财产。
教师过渡:这三则事例说明当事人的行为不属于一般违法行为,而是触犯了刑法,构成了犯罪。
第二章犯罪的概念第二章犯罪概念第一节犯罪的定义一、犯罪的定义概述犯罪的定义,不同的定义反映出不同的犯罪观。
二、我国刑法中的犯罪定义我国《刑法》第13条规定的犯罪定义;“但书”的意义。
1、犯罪的定义《刑法》第十三条一切危害国家主权、领土完整和安全,分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度,破坏社会秩序和经济秩序,侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产,侵犯公民私人所有的财产,侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利,以及其他危害社会的,但是情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪。
2、“但书”意义(刑法)第13条规定的犯罪定义的意义。
(1)意义功能这一犯罪定义既含定性要求又含定量要求,对于合理认定犯罪及处罚犯罪具有重要的意义。
该犯罪定义不仅从性质上明确了犯罪具有危害性和违法性,而且还设置了定量要求,即“情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪”。
这被称作犯罪定义的“但书”。
该“但书”表明认定犯罪不仅仅需要正确“定性”.还需要合理确定危害的”程度”或“量”。
(2)理念:通过对犯罪的实质特征提出定量的要求,赋予司法机关酌情排除犯罪的权力,避免过分拘泥于法律形式而作出刻板教条的判决,例如,已满14周岁不满16周岁的人强拿硬要少量财物,符合抢劫特征,但是情节显著轻微,危害不大,不认为犯罪等。
“但书”是区分“违法行为.与‘犯罪行为”的宏观标准。
“但书”也是适应我国法律结:其一是治安管理处罚法和劳动教养条例以及工商、海关、税务等行政、经济法规中的处罚规定,违反这些观定属于“违法行为”;其二才是刑法,违反刑法的属于“犯罪.。
“但书”的形事政策意义在于:可以缩小犯罪或刑事处罚的范围,从而避免给一些轻微的危害行为(或违法行为)打上犯罪的标记,有利于行为人改过自新;还可以合理配置司法资源,集中力量惩罚严重的违法行为—犯罪。
()刑法体现与(刑法)第13条犯罪定义的定量要求相呼应,分则条文对有些犯罪特意规定程度方面的限制要件,如盗窃、诈骗、抢夺、敲诈勒索、故意毁坏财物罪等,在通常情况下有”数额较大”的限制;侮辱、诽谤罪等,有“情节严重”的限制;寻衅滋事、遗弃、虐待罪等有“情节恶劣”的限制。
第二章犯罪概说犯罪概念:一切危害国家主权、领土完整和安全,分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度,破坏社会秩序和经济秩序,侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产,侵犯公民私人所有的财产,侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利,以及其他危害社会的行为,依照法律应当受刑罚处罚的,都是犯罪。
但是情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪。
一、犯罪的特征:1、危害性:犯罪的本质属性或社会属性,社会危害性是质和量的统一。
刑法13条:“情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪。
”2、刑事违法性犯罪的法律属性,这里的“法”是指广义刑法3、应受惩罚性:犯罪的后果特征注意:应受惩罚性与实际受到惩罚是不完全相同的,刑法只要求应受刑法惩罚。
当然,不排除认为犯罪,但实际不判处刑罚的情况,如免除处罚或免于刑事处罚。
如果不应受刑罚处罚,则不成立犯罪。
十三条但书的理解我国刑法十三条是从形式和实质上来界定犯罪的概念的。
定性:通俗的讲就是他是不是犯罪,犯什么罪。
定量的问题从法律的规定来看,一般涉及到经济犯罪,财产犯罪的,这些都有量的规定,如走私罪,偷逃关税五万元,生产销售伪劣产品,盗窃,诈骗,抢夺等。
有些涉及到侵犯人身权利的犯罪,有关治安的犯罪,就可能会要求情节恶劣、情节严重。
例:将一个人非法拘禁5分钟是否构成犯罪,应考虑程度问题。
盗窃、抢夺等有数额限制;故意伤害有一个程度问题。
所以有些情况下在司法实践中有些人虽然实施了一定的有危害社会的行为,如有些高年级的不良少年抢低年级同学的钱,这是一种社会现象,这种情况数额比较少,情节很轻微。
但书但书反映出要有相应的程度才可以定罪。
二犯罪的分类1.理论分类:(1)重罪与轻罪:以3年有期徒刑为标准(2)自然犯与法定犯:自然犯是明显违反伦理道德的传统型犯罪,法定犯是没有明显违反伦理道德的现代型犯罪。
作为单位构成的犯罪,均为法定犯。
(3)隔隙犯与非隔隙犯:实行行为与犯罪结果之间存在时间、场所的间隔的犯罪,为隔隙犯;否则,为非隔隙犯。
第二章犯罪概念第一节犯罪的定义一、犯罪的定义概述1,犯罪的定义受罪刑法定原则的约束,外国刑法或学说大多对犯罪采取法律形式层面的定义,认为犯罪是刑法规定以刑罚禁止或惩罚的行为,或犯罪就是刑法规定为犯罪的行为。
在前苏联还保留类推制度的刑法中,也曾有过对犯罪从实质层面的定义,如1919年苏俄刑法指导原则第6条规定:“犯罪是危害某种社会关系制度的作为或不作为……”现行俄罗斯刑法采取罪刑法定原则,则给犯罪下了一个形式与实质结合的定义:“本法定以刑罚相威胁所禁止的有罪过地实施的危害社会的行为,被认为是犯罪”(俄罗斯联邦刑法典第14条)。
由于人们的立场、观点不同,或者由于人们把握犯罪的角度不同,对犯罪还提出一些其他定义。
例如,根据唯物史观,认为犯罪是一个历史范畴即阶级社会的产物,是危害统治阶级利益,由掌握政权的统治阶级以国家意志的形式规定应受刑罚处罚的行为。
有的刑法学者从犯罪构成的角度,认为犯罪是符合构成要件、违法且有责的行为。
有的刑法学者认为犯罪是反社会的行为。
刑事古典学派重视犯罪行为的危害结果,认为犯罪是造成侵害性结果或危险的行为;而刑事社会学派重视犯罪人及其危险性格,认为犯罪是犯罪人反社会性格的表现。
2,不同的定义反映出不同的犯罪观从法律意义上讲,犯罪是刑法明文规定的应受刑罚惩罚的行为。
例如《刑法》第232条规定的“故意杀人”行为,第264条规定的“盗窃公私财物,数额较大或者多次盗窃的”行为,等等。
在罪刑法定制度之下,严格讲只有这种法律(形式)上的犯罪。
从实质意义上讲,犯罪是一种危害社会的行为。
法律之所以要规定某种行为是犯罪,在外国刑法理论上有不同观点,有的认为是因为它违反了基本的社会伦理规范(伦理规范违反说),有的认为是目因为它侵害了国家、社会或者个人的法益(法益侵害说),有的认为是因为它既违反了社会伦理规范又侵害了特定的法益(二元说).这是犯罪的本质,是犯罪的法律意义的根源。
在司法实践中,采取不作同的犯罪本质观得出的结论是不一样的。
2计算机犯罪与取证计算机犯罪是指利用计算机技术、网络和互联网进行的非法活动。
这些非法活动包括网络欺诈、黑客攻击、网络间谍、电子数据篡改以及色情、赌博等违法行为。
在信息时代,计算机犯罪的手段日益多样化、隐蔽化,犯罪分子可以通过计算机渗透他人网络、窃取个人隐私、盗取财产,甚至造成对国家机密情报的泄露。
计算机犯罪的黑暗势力正不断挑战法律、技术和社会的底线。
计算机犯罪不仅给个人和社会造成了巨大的经济损失,还给社会进行计算机犯罪的调查和打击提出了巨大的挑战。
这就需要计算机取证这一技术手段的运用。
计算机取证是一门取证学科,通过对计算机的取证和分析,来揭示犯罪的事实和犯罪的产生过程。
计算机取证的流程主要包括收集证据、保存证据、分析证据和呈现证据。
首先,要收集证据。
这包括收集与计算机犯罪相关的数据和信息。
然后,收集到的证据需要被保存起来,以确保证据的完整性和可靠性。
这一步骤非常重要,因为计算机犯罪的证据一旦丢失或损坏,将对取证工作产生不可估量的影响。
接下来,对证据进行分析。
这意味着对证据进行提取、比对、恢复和解读,以获取证据中蕴含的意义和信息。
最后,将分析的结果呈现给相关的调查人员、法庭或其他需要使用这些证据的人员。
计算机取证的过程并不容易。
首先,计算机犯罪的手段和方式非常多样化、复杂化。
这就要求取证人员具备一定的专业知识和技能,能够熟练操作各种取证工具和技术。
其次,随着科技的不断发展,计算机犯罪的手段也在不断更新。
这就要求取证人员不断学习和更新自己的知识,跟上技术的变化。
再者,计算机犯罪往往跨越国界,这意味着取证人员可能需要与其他国家的执法机构合作,需要进行跨国调查和取证。
最后,取证工作需要保护证据的完整性和可靠性,以避免证据被篡改或意外丢失。
因此,取证人员必须严格遵守法律、规章和道德准则,确保取证工作的准确性和合法性。
在计算机犯罪与取证的斗争中,法律和技术是两个不可或缺的因素。
法律的制定和实施为打击计算机犯罪提供了重要的法律依据和保障。
第二讲刑罚不仁引子:两性秩序——婚内也有强奸吗?刑法236条规定,以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,构成强奸罪。
但请看案例:被告人王某先后2次以夫妻感情确已破裂为由向法院提出离婚诉讼请求。
法院作出一审准予离婚的判决并将判决书送达了双方当事人。
1997年10月13日晚7时许,被告人王卫明至原住处本县青浦镇桂花园公寓3号楼206室(该住房因产权证未办理,故判决时未作处理),见被害人钱某(此时离婚判决还尚未生效)也在,便上前从背后抱住钱某欲与之发生性关系,遭拒绝后,被告人王卫明即将被害人钱某的双手反扭住并推倒在床上,用一手扯脱被害人的衣裤,强行与钱某发生了两性关系,并抓伤、咬伤了被害人的胸部等处。
当晚被害人即向公安机关报案而案发。
问题争议:丈夫能否成为强奸罪的主体?即是否存在所谓“婚内强奸”?概念:强奸罪强奸罪构成的核心要件就是“违背妇女意志”。
然而,到底有没有违背自己意志的情况下被迫发生性关系这件事,从来就是一个有争议的问题。
十八世纪的欧洲,一个法官责令被指控犯有强奸罪的被告把一口袋钱币交给起诉人,又立即命令被告要不惜一切把钱再夺回来。
那女人拼命地抓紧钱袋,厮打着,挣扎着,紧紧地把钱袋抱在怀里,竟保住了自己到手的钱袋。
于是法官得出结论,女人只要有此意愿,对自己肉体的保护肯定要胜过对钱袋的保护。
于是指控变成了谎言。
可见,强奸罪的设立不仅意味着女性作为自然人的人身权得到了特别保护,更意味着社会对女性作为社会人、文化人、意义人特别象征的一种确证,意味着对某些社会偏见的否定。
总之,不违背女性意志的,不是强奸罪。
问题是,婚内强暴性行为违背妇女意志吗?对此有争论,但主流观点认为不宜按强奸罪认定。
一方面,性行为是婚姻契约的内容之一,谈不上违背女性意志。
另一方面,司法上也很难认定。
2-A 二级罪所谓二级罪,就是指暴力侵犯个人利益(人身、财产、自由、人格)的犯罪。
其严重程度仅次于暴力危害公共秩序的一级罪。
典型的二级罪的罪名有:故意杀人罪,故意伤害罪,抢劫罪,抢夺罪,强奸罪,强制猥亵、侮辱妇女罪,猥亵儿童罪,绑架罪,敲诈勒索罪,非法拘禁罪,强迫交易罪,强迫职工劳动罪,侮辱罪,刑讯逼供罪,虐待罪,遗弃罪,等等。