129.独角兽法考(民法)-商标权的限制
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民法典对商标权的保护随着经济全球化的发展,商标权的保护变得愈发重要。
商标作为企业的重要资产之一,不仅代表了企业的声誉和品牌形象,更能起到区分商品和服务的作用。
为此,民法典中有关商标权的规定将对商标权的保护提供法律依据。
一、商标权的定义根据民法典关于商标权的规定,商标权是指权利人依法对其商标享有的排他的使用权和处分权。
这意味着商标权利人有权对自己的商标进行使用、转让和许可等行为,同时可以阻止他人在同一类或相似类别商品上擅自使用类似的商标。
二、商标权的申请和保护商标权的保护是通过商标的注册来实现的。
根据民法典的规定,商标必须符合法律法规的规定,不能损害公共利益、社会公共秩序、社会公德以及对现有商标权利人的合法权益不构成不良影响。
商标权的申请需要提交商标注册申请书以及相关材料,并缴纳一定的费用。
在商标局的审查通过后,商标将得到注册,并且商标权利人将享受到民法典赋予的权利保护。
三、商标权的权益和限制商标权的权益主要体现在以下几个方面:1. 商标的排他使用权:商标权利人有权对自己的商标进行排他性的使用,防止他人在同一类或相似类别商品上使用类似商标,保护自己的商标市场份额。
2. 商标的转让和许可权:商标权利人可以将自己的商标转让给他人或者许可他人使用自己的商标,并从中获取经济利益。
3. 商标的保护权:商标权人有权要求商标侵权人停止侵权行为,消除影响,赔偿损失等。
然而,商标权也受到一定的限制。
民法典规定了以下限制性条款:1. 公共利益的限制:商标权不能侵犯公共利益和社会公共秩序,比如伪劣商品的商标不能注册或使用。
2. 合理使用的限制:商标权不能对合理使用造成不必要的限制。
例如,他人在描述商品特性或使用说明时使用商标是允许的。
四、商标侵权的追究和赔偿商标权的侵权行为是指他人在未经授权的情况下,擅自使用商标,损害商标权利人的合法权益。
对于商标侵权行为,民法典赋予了权利人追究侵权者的责任和要求赔偿的权利。
商标侵权的追究方式一般包括提起侵权诉讼、行政投诉和仲裁等。
论商标权的限制[摘要]凡权利必有限制,就如不存在无义务的权利一样。
商标,作为工业产权的表现形式,指示的是商品或服务的出处和质量。
商标权是商标法的核心,其保护的是商标权人基于商标所享有的利益。
但是,任何权利的保护都不是绝对的,对于商标权的保护也不能过于宽泛,否则将会造成对其他利益主体的侵害和社会整体公共利益的损害。
那么,商标权限制的理论依据有哪些、怎样限制才算合理、合理限制有哪些内容,便是本文研究的重点。
[关键词] 商标权合理使用权利用尽先用权一、商标权限制的内涵和意义凡权利必受限制,这是法学上的一个基本命题,权利人自由地行使权利应当以不损害他人权利行使的自由为界限,否则就应当受到限制“如果对自由不加限制,那么任何人都会成为滥用自由的潜在受害者。
”(商标权,作为知识产权的重要组成部分,保护的是商标权的合法利益,其基本属性应当是一种私权、财产权和垄断权,我们承认权利人对知识产权的独占权,但是作品、专利、产品的广泛传播对于社会的进步、经济文化的发展也是至关重要,如果知识产权的设立赋予权利人完全的垄断权,可以排斥其他任何人未经其许可的使用,那么这种垄断权本身的合理性就会受到质疑,因为设定权利并不是为了阻碍社会的发展。
(一)商标权限制的内涵理论界一般主张商标权的限制有广义和狭义之分,广义的商标权限制是包括注册商标的注册、地域、时效、转让等一系列派生权利限制;而商标权的狭义的限制指的是指在某些情况下,商标权人的权利与他人的正当权利或公众利益产生冲突,法律为了保护他人的合法权益,协调权利人与社会公众利益的关系,对商标权人的专有权利及其法律保护做出的必要限制。
(2]狭义的商标权限制在外国法上被称为“侵权的例外”,即在某些情况下他人正当使用与商标权人的注册商标相同或相似的标记不视为对商标权的侵犯。
本文所要讨论的即是狭义上的商标权限制。
(二)商标权限制的意义“商标权限制之本旨并不在于对商标权人某些权利的束缚或者禁锢,而是要通过这种权利的限制达到商标权人和其他权利人之间权益的一种平衡。
二、专利权的归属
(一)归于发明人或设计人(《专利法》第6条第2款):
非职务发明创造的专利权属于发明人或设计人。
发明人或设计人是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。
发明人是就发明和实用新型来讲的,设计人是就外观设计来讲的。
在完成发明创造过程中,只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人,不是发明人或者设计人。
★(二)归于发明人或设计人的单位(《专利法》第6条第1款,《专利法实施细则》第12条)
职务发明创造是指执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,具体包括:
(1)在本职工作中做出的发明创造;
(2)履行本单位交付的本职工作之外的任务所做出的发明创造;
(3)退休、调离原单位(包括临时工作的单位)后或者劳动、人事关系终止后1年内做出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。
例题:【2012-64】工程师王某在甲公司的职责是研发电脑鼠标。
下列哪些说法是错误的?
A.王某利用业余时间研发的新鼠标的专利申请权属于甲公司
B.如王某没有利用甲公司物质技术条件研发出新鼠标,其专利申请权属于王某
C.王某主要利用了单位物质技术条件研发出新型手机,其专利申请权属于王某
D.如王某辞职后到乙公司研发出新鼠标,其专利申请权均属于乙公司
(三)约定主体优先
利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计人可以约定归属。
没有约定的,则适用上述第(二)方面的规则来判断。
(四)合作与委托发明创造专利权(《专利法》第8条)
有约定按约定,无约定属于发明人或设计人。
新民法典对商标权保护的规定商标是企业在市场竞争中的重要资产之一,对于商标权的保护是保障市场秩序和公平竞争的重要环节。
新民法典作为我国民法的总纲,于2021年1月1日起正式施行,其中也对商标权的保护作出了具体规定。
本文将就新民法典对商标权保护的规定进行探讨。
一、商标的定义和保护范围新民法典对商标的定义作出了明确规定,商标是区别商品或服务的标志,包括文字、图形、字母、数字、颜色组合和声音等。
商标权人依法享有专有权,可以在一定的范围内使用、转让和排他性地处置自己的商标。
商标权的保护范围主要包括商标的注册权和商标的使用权。
商标的注册权是指商标权人将其商标注册后依法获得的独占权,可以防止他人在同一类似商品或服务上使用相同或类似的商标。
商标的使用权是指商标权人在未注册商标的情况下,可以通过使用商标来取得商标权,并享有保护。
新民法典强调了对未注册商标的保护,为商标权人提供了更加全面的保护。
二、商标的权利主体和权利的取得方式根据新民法典规定,商标的权利主体可以是自然人、法人或者其他组织。
自然人可以根据自己在经营活动中使用商标,获得商标的权利。
法人和其他组织可以通过注册商标的方式,取得商标的权利。
商标权的取得方式主要有注册和使用两种途径。
商标注册是商标权取得的主要方式,只有经过商标局批准注册的商标才能享有法定保护。
商标的使用也可以取得商标权,但在保护范围和权利优先的问题上,注册商标的权利受到更大的保护。
新民法典对商标注册制度进行了明确规定,加强了对商标权的保护。
三、商标权的行使和保护商标权的行使包括商标的使用、转让和许可使用等。
商标权人对其商标享有独占使用权,可以在商品包装、广告宣传、商品销售等方面使用商标。
商标权人还可以将商标转让给他人,获得相应的利益。
另外,商标权人还可以通过与他人订立许可使用协议,允许他人使用自己的商标,获取许可使用费。
新民法典对商标权的保护也作出了规定,包括禁止商标侵权行为、违法使用商标的行为和商标权的维权等。
知识点商标权
【考查重点】
本章的重点主要包括商标的构成要件、商标权的内容和限制、商标权的丧失、商标侵权行为的表现形式、驰名商标的特殊保护等商标的构成要件:商标的积极要件包括应当具备法定构成要素和显著特征两方面。
商标的消极要件包括不得侵犯他人的在先权利或合法利益、不得违反商标法禁止注册或使用某些标志的条款
商标权的内容和限制:商标权的内容包括专用权、许可权、转让权、标示权、禁止权,其中专用权是核心权利。
商标权的限制有合理使用制度和先用权制度。
商标权的丧失:商标注册后,可能因注销、撤销或无效宣告事由导致原来的商标权人丧失权利。
注册商标的撤销是违法使用注册商标的法律后果,商标权自撤销之日起丧失。
注册商标的无效宣告是违法注册的后果,商标权视为自始至终不存在,但有关财产关系的处理可能不具有溯及既住的效力。
商标侵权行为的表现形式:商标侵权行为的表现形式多样,假冒注册商标和仿冒注册商标是最常见的侵权行为。
驰名商标的特殊保护:驰名商标由法定行政机关和人民法院根据法定标准认定,以被动认定和个案认定为原则。
对未注册驰名商标和注册驰名商标均有一些特殊保护措施。
【大纲要求】
了解:本章中有关法律术语的概念。
熟悉并能够运用:商标权的取得、商标权的内容、商标权的消灭、商标侵权行为及驰名商标保护的基本原理和规定。
【知识框架】。
七、产品责任(一)责任主体:生产者、销售者。
1.生产者:最严格责任(《侵权责任法》第41条)。
2.销售者:销售者过错之缺陷;不能指明产品生产者或者提供者(《侵权责任法》第42条)。
3.生产者和销售者的相互追偿权(《侵权责任法》第43条)。
例题:【2013-15】李某用100元从甲商场购买一只电热壶,使用时因漏电致李某手臂灼伤,花去医药费500元。
经查该电热壶是乙厂生产的。
下列哪一表述是正确的?A.李某可直接起诉乙厂要求其赔偿500元损失B.根据合同相对性原理,李某只能要求甲商场赔偿500元损失C.如李某起诉甲商场,则甲商场的赔偿范围以100元为限D.李某只能要求甲商场更换电热壶,500元损失则只能要求乙厂承担(二)被侵权人的选择权。
(三)第三人原因(运输者、仓储者)导致产品缺陷时生产者、销售者的追偿权。
★(四)产品质量责任的承担方式1.非现实损害的责任方式:排除妨碍、消除危险。
(《侵权责任法》第45条)2.产品投入流通领域后发现存在缺陷的应及时采取补救措施——缺陷产品的警示和召回制度。
(《侵权责任法》第47条)3.产品缺陷致人损害时的惩罚性赔偿制度,即如果产品的生产者、销售者....................................明知产品存在缺陷仍然生产、销售.......................................,造成他人死亡或者健康严重损害的,被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。
.....(《侵权责任法》第41条)例题:【2011-67】甲系某品牌汽车制造商,发现已投入流通的某款车型刹车系统存在技术缺陷,即通过媒体和销售商发布召回该款车进行技术处理的通知。
乙购买该车,看到通知后立即驱车前往丙销售公司,途中因刹车系统失灵撞上大树,造成伤害。
下列哪些说法是正确的?A.乙有权请求甲承担赔偿责任B.乙有权请求丙承担赔偿责任C.乙有权请求惩罚性赔偿D.甲的责任是无过错责任(五)产品责任的免责事由和诉讼时效1.特殊的免责事由产品责任是无过错责任,被诉请承担产品责任的人一般不得以自己无过错为由而主张免责,但是产品质量法第41条第2款为生产者规定了以下三种免责事由:(1)生产者能够证明未将产品投人流通的;(2)产品投人流通时,引起损害的缺陷尚不存在的;(3)将产品投人流通时的科学技术水平尚不能发现缺陷的存在的。
★五、著作权的限制1.权利的保护期限起点根据《著作权法实施条例》第6条规定是作品创作完成之日。
【独角兽网校特别提醒】创作完成,是指定稿之日。
终点则相对比较复杂,根据《著作权法》第20、21、39、42、45条的规定主要内容如下:(1)作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。
(2)公民的作品,其发表权即财产权的内容保护期为作者终生及其死亡后五十年,截止于作者死亡后第五十年的12月31日;如果是合作作品,截止于最后死亡的作者死亡后第五十年的12月31日。
(3)法人或者其他组织的作品、著作权(署名权除外)由法人或者其他组织享有的职务作品,其发表权与财产权的保护期为五十年,截止于作品首次发表后第五十年的12月31日,但作品自创作完成后五十年内未发表的,本法不再保护。
(4)电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、摄影作品,其发表权与财产权的保护期为五十年,截止于作品首次发表后第五十年的12月31日,但作品自创作完成后五十年内未发表的,本法不再保护。
(5)表演者权中的财产权的保护期为五十年,截止于该表演发生后第五十年的12月31日。
(6)录音录像制作者对其制作的录音录像制品享有权利的保护期为五十年,截止于该制品首次制作完成后第五十年的12月31日。
(7)广播电台、电视台有权禁止将其播放的广播、电视转播,以及将其播放的广播、电视录制在音像载体上以及复制音像载体。
此权利的保护期为五十年,截止于该广播、电视首次播放后第五十年的12月31日。
★★2.合理使用(《著作权法》第22条):即不经许可,免费使用(1)为个人学习、研究或者欣赏,使用他人已经发表的作品;(2)为介绍、评论某一作品或者说明某一问题,在作品中适当引用他人已经发表的作品;(3)为报道时事新闻,在报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体中不可避免地再现或者引用已经发表的作品;(4)报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体刊登或者播放其他报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体已经发表的关于政治、经济、宗教问题的时事性文章,但作者声明不许刊登、播放的除外;(5)报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体刊登或者播放在公众集会上发表的讲话,但作者声明不许刊登、播放的除外;(6)为学校课堂教学或者科学研究,翻译或者少量复制已经发表的作品,供教学或者科研人员使用,但不得出版发行;(7)国家机关为执行公务在合理范围内使用已经发表的作品;(8)图书馆、档案馆、纪念馆、博物馆、美术馆等为陈列或者保存版本的需要,复制本馆收藏的作品;(9)免费表演已经发表的作品,该表演未向公众收取费用,也未向表演者支付报酬;【独角兽网校特别提醒】双向免费方构成合理使用(10)对设置或者陈列在室外公共场所的艺术作品进行临摹、绘画、摄影、录像;(11)将中国公民、法人或者其他组织已经发表的以汉语言文字创作的作品翻译成少数民族语言文字作品在国内出版发行;【独角兽网校特别提醒】将汉文翻译为少数民族的文字是合理使用,反过来,将少数民族的文字翻译为汉语则不是合理使用的范围。
第二节专利法一、专利的种类及授予条件(一)专利的种类(《专利法》第2条)我国《专利法》规定的专利包括发明、实用新型和外观设计三类,属于综合型立法,很多其他国家的专利仅指发明专利。
1.发明:最主要分为产品发明和方法发明。
2.实用新型:保护产品的形状、构造或者形状和构造的结合。
实用新型只保护产品,不保护方法。
3.外观设计:保护产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合。
不同类型的专利,专利权期限不同:(1)发明专利的期限是20年;(2)实用新型和外观设计专利的期限是10年。
(二)授予专利的条件1.授予发明、实用新型专利的条件(《专利法》第22条)(1)新颖性:不属于现有技术,且申请日前无人申请。
(2)创造性:(突出的)实质性特点,(显著的)进步。
(3)实用性:能够在生产中产生积极的效果。
2.授予外观设计专利的条件(《专利法》第23条)(1)新颖性:应当不属于现有设计;也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公告的专利文件中。
(2)创造性:与现有设计或者现有设计特征的组合相比,应当具有明显区别。
(3)授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利(即在先权利)相冲突。
在先权利可以包括商标权、著作权、企业名称权、肖像权、知名商品特有包装或者装潢使用权等等。
3.丧失新颖性的例外申请专利的发明创造在申请日以前6个月内,有下列情况的,不丧失新颖性:(《专利法》第24条)(1)在中国政府主办或承认的国际展览会上首次展出的;(2)在国务院有关主管部门和全国性学术团体组织召开的学术会议或技术会议上首次发表的;(3)他人未经申请人同意而泄漏其内容的。
(三)专利的申请与审查1.递交专利文件请求书、说明书即摘要与权利要求书。
其中权利要求书为确权依据。
2.申请日:(1)专利局收到申请文件之日为申请日(2)申请文件邮寄的,以寄出的邮戳日为申请日(3)申请人享有优先权的,以优先权日为申请日(专利法29条)第二十九条申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内,或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内,又在中国就相同主题提出专利申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。
商标权限制的含义和类型商标权限制,这听起来有点拗口的词儿,到底啥意思呢?简单说啊,就像你有个超级宝贝,这个宝贝是你独有的,可有时候呢,也不能啥事儿都由着你来,得给别人留点儿空间。
商标权也一样,虽然是商标所有者的一种专有权,但也不能无限制地滥用,得有一定的限制。
那商标权限制都有哪些类型呢?咱先说说合理使用。
这就好比啊,你邻居家种了特别好看的花,你从他家路过的时候,偶尔瞅一眼,欣赏欣赏,这对他没啥损害,还能给周围增添点儿美。
在商标里呢,就是在不引起混淆、不损害商标权人利益的情况下,别人可以合理地使用这个商标。
比如说,我在写一篇评论某个品牌产品的文章,我提到这个品牌的商标,这是为了准确地表达我对这个产品的看法,而不是为了假冒或者蹭热度,这就是合理使用。
要是没有这种合理使用的限制类型,那我们在谈论商品的时候得多不方便啊?总不能为了避开商标,绕着弯子说半天吧?再说说先用权。
这就像两个人在跑步比赛,虽然有一个人先注册了商标,就像他先起跑了一样,但是另一个人在他之前就已经在做和这个商标相关的事情了,就好比已经在赛道上跑了一段了,那这个人就有先用权。
比如说啊,有个小作坊,一直生产一种特色的糕点,名字叫“香糕”,也没注册成商标,但已经在当地小有名气了。
后来有个大企业把“香糕”注册成商标了,可这小作坊在本地还能继续用这个名字做糕点,因为人家有先用权啊。
这要是没有先用权这种限制类型,那对那些先做事情的人多不公平啊?就像你先在地里种了菜,别人后来把这块地占了,还不让你收菜了,哪有这个道理?还有一种是商标权用尽。
这就好比你把自己家的鸡蛋卖给了别人,别人拿到鸡蛋之后,想怎么处理这个鸡蛋是他的事儿,你不能再管了。
商标权用尽也是这个道理,当商标产品合法地被销售出去之后,商标权人对这个产品的商标权就用尽了。
比如说你买了一瓶名牌香水,你再把这瓶香水转卖给别人,香水公司就不能再管了,因为他们的商标权在第一次销售的时候就用尽了。
要是没有这种限制,那商品的二次流通得多麻烦啊?就像每一次转手都要经过商标权人的同意,这不是瞎折腾嘛。
五、专利侵权(一)归责原则:无过错原则(二)专利侵权诉讼管辖与诉讼权利主体1.专利纠纷第一审案件,由省级政府所在地的(中级)人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院管辖。
2.最高人民法院根据实际情况,可以指定基层人民法院管辖第一审专利纠纷案件。
3.专利权人可以起诉;独占许可的使用人可以单独起诉;排他许可的使用人在许可人不提出的情况下可单独提起诉讼。
4.诉讼期间提起无效申请的,诉讼不中止。
例题:【2015年-63题】甲公司获得一项智能手机显示屏的发明专利权后,将该技术以在中国大陆独占许可方式许可给乙公司实施。
乙公司付完专利使用费并在销售含有该专利技术的手机过程中,发现丙公司正在当地电视台做广告宣传具有相同专利技术的手机,便立即通知甲公司起诉丙公司。
法院受理该侵权纠纷后,丙公司在答辩期内请求宣告专利无效。
下列哪些说法是错误的?A.乙公司获得的专利使用权是债权,在不通知甲公司的情况下不能直接起诉丙公司B.专利无效宣告前,丙公司侵犯了专利实施权中的销售权C.如专利无效,则专利实施许可合同无效,甲公司应返还专利使用费D.法院应中止专利侵权案件的审理(三)举证责任倒置:涉及新产品制造(方法)的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。
(四)侵权排除:被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。
例题:【2013年-18】甲公司开发了一种汽车节能环保技术,并依法获得了实用新型专利证书。
乙公司拟与甲公司签订独占实施许可合同引进该技术,但在与甲公司协商谈判过程中,发现该技术在专利申请日前已经属于现有技术。
乙公司的下列哪一做法不合法?A.在该专利技术基础上继续开发新技术B.诉请法院判决该专利无效C.请求专利复审委员会宣告该专利无效D.无偿使用该技术(五)赔偿数额的确定(专利法65条)1.确定次序:损失——获利——许可使用费的倍数——(1 万—100 万)。
论商标法上的权利限制商标是企业或个人在产品、服务或商业活动中使用的标识,在商业交易中具有重要的作用。
商标法作为一项重要的法律,为商标的使用和确权提供了保障。
但与此同时,商标法也规定了一定的权利限制,以保护所涉及的各方合法权益。
在本文中,我们将详细探讨商标法上的权利限制。
一、商标法中的一般权利限制商标法在第十一条中规定了商标使用的限制,包括以下三种情况:1.禁止使用侵犯他人商标专用权的商标;2.禁止使用欺骗性商标,误导消费者;3.禁止使用有害于社会公共利益、有损社会公德和社会主义道德风尚的商标。
在商标申请和注册过程中,商标局会对商标进行审查,以查看是否符合上述规定。
拥有商标专用权的申请人可以聘请专业律师或专业代理机构进行商标申请或以其他方式维护商标权益。
该法律规定的权利限制也适用于商标的使用和转让。
二、商标法中的竞争原则在商标使用过程中,竞争原则是商标权利的重要限制。
在竞争激烈的商业市场上,商标的使用不应妨碍合法竞争。
商标法在第二十条中规定,商标专用权人不得滥用专用权,限制合法竞争。
商标专用权人不得妨碍他人合法使用其在先使用的商标名称,不得阻止合法的公共信息传播。
如果商标专用权人滥用专用权,侵害他人合法权益,将受到商标的撤销或更正等惩罚。
三、商标法中的公共利益原则商标法中的公共利益原则是商标权益的重要限制。
公共利益是指人们在社会、环境、经济利益等方面的共同利益。
商标专用权的设立和保护应当服从、尊重社会公共利益。
商标法规定,商标专用权人不得阻止他人合法使用商品的通用名称、颜色、形状等共性要素。
如果商标专用权人的使用妨碍了公共利益、环境保护、资源节约等方面的利益,将受到商标的撤销或更正等惩罚。
四、国际上对商标的权利限制商标的注册和使用不仅受到国家法律的规定,还受到国际法的规定和国际条约的约束。
商标的国际保护是由《巴黎公约》、《马德里协定》等国际条约规定的。
这些条约规定了商标的保护范围、商标注册手续、复审和诉讼等诸多方面的规定。
五、注册商标的无效制度(一)不当注册引起的商标权无效(新《商标法》第44条)这种无效可以由商标局来宣告,也可以由其他单位或者个人请求商标评审委员会来宣告,并且无时间限制,什么时候发现什么时候宣告,因为这一类无效都是因为违反了禁用标志或有欺诈行为。
1.使用了禁用标志:(1)《商标法》第10条规定了9种禁用标志。
①同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、勋章相同或者近似的,以及同中央国家机关所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的;例外,以前已经注册的商标,可以继续有效,例如“中南海”作为香烟的商标。
②同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗相同或者近似的,但该国政府同意的除外;③同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记相同或者近似的,但经该组织同意或者不易误导公众的除外;④与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的,但经授权的除外;⑤同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的;⑥带有民族歧视性的;如“印第安人洁具”⑦夸大宣传并带有欺骗性的;容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的;五粮液集团曾经申请的“名扬天下”商标⑧有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。
例如,色情的文字、图形。
⑨县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。
但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效。
(2)《商标法》第11条规定了3种禁用标志(只针对注册商标)①仅有本商品的通用名称、图形、型号的;例如:“钱包”牌钱包,“豆浆”牌豆浆这些直接用商品名称作为注册商标即不可。
②仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;例如:“冰凉”牌雪糕,驱蚊商品用的“敌尔蚊”文字商标,高粱酿制的白酒类商品用“红高粱”文字商标,这些都不能注册。
【独角兽网校特别提醒】要注意区分暗示性商标与直接表示功能的文字。
四、专利权的内容和限制(一)专利权人的权利1.独占的实施权(《专利法》第11条)(1)发明和实用新型专利的独占实施权:①产品专利:制造权、使用权、许诺销售权、销售权、进口权。
②方法专利:使用权,对直接产品的使用权、许诺销售权、销售权、进口权。
(2)外观设计专利的独占实施权:制造权、许诺销售权、销售权、进口权说明:许诺销售指通过媒体做广告、橱窗展示、参加展览会等方式向他人表明自己可以提供这种产品、可以销售这种产品。
2.许可实施权(《专利法》第12、13条)经许可在特定区域内行使上述权利不侵权;独占实施许可;排他实施许可;普通实施许可;独占许可,排除包括专利权人在内的所有人;排他许可,专利权人依然可以适用;普通许可之后,专利权人依然可以许可他人使用该技术。
例题:【2016-16】W研究所设计了一种高性能发动机,在我国和《巴黎公约》成员国L 国均获得了发明专利权,并分别给予甲公司在我国、乙公司在L国的独占实施许可。
下列哪一行为在我国构成对该专利的侵权?A.在L国购买由乙公司制造销售的该发动机,进口至我国销售B.在我国购买由甲公司制造销售的该发动机,将发动机改进性能后销售C.在我国未经甲公司许可制造该发动机,用于各种新型汽车的碰撞实验,以测试车身的防撞性能D.在L国未经乙公司许可制造该发动机,安装在L国客运公司汽车上,该客车曾临时通过我国境内3.转让权(《专利法》第10条)须签订书面合同,并登记和公告,专利权转让自登记之日起生效。
例题:【2014年-16】甲研究院研制出一种新药技术,向我国有关部门申请专利后,与乙制药公司签订了专利申请权转让合同,并依法向国务院专利行政主管部门办理了登记手续。
下列哪一表述是正确的?A.乙公司依法获得药品生产许可证之前,专利申请权转让合同未生效B.专利申请权的转让合同自向国务院专利行政主管部门登记之日起生效C.专利申请权的转让自向国务院专利行政主管部门登记之日起生效D.如该专利申请因缺乏新颖性被驳回,乙公司可以不能实现合同目的为由请求解除专利申请权转让合同4.标示权(《专利法》第17条)在其专利产品或产品的包装上标明专利标记和专利号。
论商标权的法律限制长期以来,人们为增强和完善商标权的法律爱惜从正面制度建设的角度进行了大量卓有成效的研究,但却相对轻忽了从反面对商标权的法律限制的研究,而这恰恰也是增强和完善商标权法律爱惜的题中之义和重要内容。
从司法实践的角度来讲,将商标权的法律限制和商标侵权行为相区别,关于侵犯商标权案件的正确审理也有着十分重要的意义。
商标权的法律限制的内容十分庞杂,从产生限制的缘故是内因仍是外因的角度,大体上能够分为因商标权内在因素的限制和因与其他权利冲突的限制两大类。
一、因商标权内在因素的法律限制这一类型法律限制的产生主若是基于商标权自身的缘故,它一样不涉及与商标权利之外的其他权利的关系。
具体包括:商标权的“权利穷竭”;商标权转让的限制;商标权“利用权能”分离带来的限制;商标权担保带来的限制;弛名商标特殊爱惜带来的限制等等。
1.商标权的“权利穷竭”。
所谓权利穷竭是指,一旦利用了注册商标的商品被投入市场,商标权人便不能对合法买受该商品的消费者主张禁止权。
因为该买受人通过支付对价已经取得了该商品的所有权,其利用贴有该注册商标的商品的权利和商标专用权一样是法律给予的,不容侵犯。
“权利穷竭”理论是商品自由流通的必然要求,它是客观经济规律对商标权的限制。
2.商标权转让的限制。
由于商标权是一种无形财产权,它客观上能够被不同的人同时占有和利用,商标治理机关对此也难以有效操纵,因此它不能象有形财产权那样,能够依照当事人的意思自由流转。
我国《商标法》第25条规定:“转让注册商标的,转让人和受让人应当一起向商标局提出申请。
受让人应当保证利用该注册商标的商品质量。
转让注册商标经核准后,予以公告。
”3.商标权“利用权能”分离带来的限制。
依照商标法的规定,商标专用权人能够许可他人利用其注册商标。
在这种情形下,整体意义上的商标专用权仍然属于商标注册人,而其中包括的部份商标利用权却由被许可利用人行使,这就形成了商标权的“利用权能”分离。
论商标法上的权利限制(一)商标权的权利限制在我国现行商标法中没有规定,这一现象与专利法和著作权法形成鲜明对照。
《中华人民共和国专利法》第62条列举了5种不视为侵犯专利权的行为,从而使专利权人的权利被限制在一定范围之内。
著作权法在理论上有“作品的合理使用”,立法上在《中华人民共和国著作权法》“著作权”一章里设立了“权利的限制”一节,构成完整的著作权权利限制制度体系。
权利限制是法律为达到各种社会主体之间的利益平衡而设计的一种制度。
专利制度和著作权制度一方面保护智力成果创造者的权益,保障权利人通过支配和行使权利收回创造性智力活动的投资并取得应有的报偿,从而达到激励技术创新,鼓励优秀文学艺术作品的创作之目的。
另一方面专利法和著作权法调整着权利人和社会公众之间的利益关系,以保障新技术、新思想的传播和利用,使之造福于人民大众,促进科技与经济的发展和社会的进步。
法律并行不悖地承担着对保护知识产权和维护社会公众利益的职能,体现在制度构成上即形成了“权利人的权利”和“权利限制”两个相互依存、相互制约的完整体系。
我国商标法只规定了商标权和商标侵权行为,而关于商标权利限制方面的内容却没有任何规定。
这是否意味着在知识产权的商标权是一种绝对的权利;在与商标有关的经济活动中,不存在商标权人与其他竞争者以及社会公众之间利益冲突的可能性呢?事实当然并非如此。
本文以此为题,对商标权应受到的限制谈几点看法。
一、因商标显著性弱而产生的权利限制商标是区别相互竞争的商品的商业标记。
识别性是商标的基本功能。
由此决定了具有显著特征,便于识别,是商标法对商标的基本要求。
显著性要求贯穿于商标的注册、商标的使用、商标权的保护各个环节之中。
一个不具有显著性或显著性弱的商标注册申请,很可能被主管机关否定或受到竞争者的反对。
即使获准注册,这样的商标在商业使用和法律保护中也会受到来自于第三者合法利益和公共利益的合理限制。
商标的显著性是一个程度问题。
创制出一个任意性的,词典上从未有过的词汇,例如“kodak”,由于这个杜撰的词汇无任何字面含义,既与商品本身毫无联系,又没有说明或者暗示出商品的性质、特征等。
四、商标权的限制
(一)商标权的期限(《商标法》第39、40条)
1.注册商标的有效期为10年,自核准注册之日起计算。
2.期满前12个月的续展期;期满后6个月的宽展期。
在续展期和宽展期都可以提出续展,宽展期满仍未提出申请的,注销其注册商标。
每次续展注册的有效期为10年。
(二)正当使用行为(《商标法》59条)
1.注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。
2.三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。
3.商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,该使用人可以在原使用范围内继续使用该商标,注册商标专用权人无权禁止,但可以要求其附加适当区别标识。
例题:甲公司在纸手帕等纸制产品上注册了“茉莉花”文字及图形商标;丁公司长期制造茉莉花香型的纸手帕,并在包装上标注“茉莉花香型”,这就不侵权。