知识产权法论文
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2024年我国知识产权行政保护制度研究论文引言随着科技进步和全球化的深入,知识产权已经成为国家竞争力的重要组成部分。
在我国,随着经济的快速发展和创新能力的持续增强,知识产权保护工作日益受到重视。
行政保护作为知识产权保护的重要手段之一,在我国发挥着不可替代的作用。
本文旨在深入研究我国知识产权行政保护制度,分析其现状、挑战与发展趋势,为进一步完善该制度提供有益参考。
一、我国知识产权行政保护制度的现状1. 制度框架与立法基础我国知识产权行政保护制度以《专利法》、《商标法》、《著作权法》等法律法规为基础,形成了较为完善的法律体系。
在制度框架上,设立了国家知识产权局等行政机构,负责知识产权的注册、审查、维护和管理。
此外,地方政府也设立了相应的知识产权管理机构,形成了全国性的知识产权行政管理网络。
2. 行政执法力度与效果近年来,我国加大了对知识产权侵权行为的打击力度。
通过定期开展专项整治行动,加强了对侵权行为的查处和处罚力度。
同时,行政机关也积极与司法机关、社会组织等合作,形成了多方联动的工作机制,提高了知识产权保护的整体效果。
二、我国知识产权行政保护制度面临的挑战1. 侵权行为多样化与复杂化随着网络技术的发展,知识产权侵权行为呈现出多样化、复杂化的趋势。
侵权行为日益隐蔽,技术手段不断更新,给行政执法带来了巨大挑战。
2. 行政执法资源有限尽管我国加大了对知识产权行政执法的投入,但相对于庞大的知识产权数量和复杂的侵权行为,行政执法资源仍然有限。
执法人员数量不足、专业能力参差不齐等问题影响了行政执法的效率和效果。
3. 行政执法与司法衔接不畅在我国,知识产权行政执法与司法保护之间存在一定的衔接问题。
行政执法机关与司法机关在案件移送、证据认定等方面存在一定的不顺畅,影响了知识产权保护的整体效果。
三、我国知识产权行政保护制度的发展趋势1. 加强行政执法力度未来,我国将继续加大对知识产权侵权行为的打击力度,提高行政执法的效率和效果。
知识产权法毕业论文知识产权法毕业论文在当今信息时代,知识产权法成为了一个备受关注的领域。
随着科技的迅猛发展和全球化的加速推进,知识产权的保护和管理变得愈发重要。
本文将探讨知识产权法的相关议题,包括其概念、法律框架以及国际合作等方面。
一、知识产权的概念与分类知识产权是指人们在创造和创新过程中所产生的智力成果的法律保护。
它包括了专利权、商标权、著作权、工业设计权以及商业秘密等。
这些权利的保护旨在鼓励创新,推动经济发展。
在实践中,知识产权可以分为两大类:工业产权和版权。
工业产权主要包括专利权和商标权,用于保护技术创新和商标标识。
而版权则主要用于保护文学、艺术和音乐作品等。
二、知识产权法的法律框架知识产权法是一门涉及多个国际公约和国内法律法规的学科。
国际上,最重要的知识产权公约是《世界知识产权组织公约》和《巴黎公约》。
这些公约为各成员国提供了保护知识产权的基本原则和规范。
在中国,知识产权法的法律框架主要由《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国著作权法》等法律构成。
这些法律为知识产权的保护提供了明确的规定和程序。
三、知识产权法的挑战与变革随着互联网和数字技术的快速发展,知识产权法面临着新的挑战和变革。
一方面,互联网的出现使得知识产权的侵权行为更加容易发生。
数字化的作品可以轻松地复制和传播,使得版权保护变得更加困难。
另一方面,互联网的发展也为知识产权的保护提供了新的手段和机会。
数字水印、版权管理系统等技术的出现,可以有效地追踪和保护知识产权。
此外,一些国家和地区也开始探索新的知识产权保护模式,如开放许可和共享经济等。
四、国际合作与知识产权保护知识产权保护是一个全球性的问题,需要各国之间进行合作和协调。
国际组织如世界知识产权组织和世界贸易组织在知识产权保护方面发挥着重要作用。
各国之间也通过签订双边或多边协议来加强知识产权的保护和合作。
在国际合作方面,中国积极参与并推动了知识产权保护的国际合作。
知识产权的论文关于知识产权的论文(10篇)在学习、工作生活中,大家一定都接触过论文吧,通过论文写作可以提高我们综合运用所学知识的能力。
相信许多人会觉得论文很难写吧,以下是小编为大家整理的关于知识产权的论文,仅供参考,大家一起来看看吧。
关于知识产权的论文1[摘要]传统知识是人类历史发展的长河中不可或缺的一部分,是人们用智慧和生活实践中所创造出来的知识和经验的总和。
但是传统知识因为相传年代甚久,并且很多记载不明确,甚至追溯不到其源头,故不能确定其权利的主体。
便很难取得知识产权法的保护。
所以本论文以探讨我国的传统知识的知识产权的保护制度,研究传统知识的知识产权战略,为保护我国传统知识的利益以及民族的利益做贡献。
[关键词]传统知识;知识产权;民间技艺;恶意抢注一、传统知识概述1.传统知识的概念界定关于“传统知识”一词,虽然各国际组织和学者已经给出过相关的定义,可仍旧没有一个统一的概念得到广泛的认同。
但是有不少国际公约和国际机构,在狭义上使用传统知识这一概念,(1)即把传统知识界定为传统部族在千百年来的生产生活实践中创造出来的知识,技术诀窍和经验的总和。
如《生物多样性公约》则是最早提出“传统知识,创新与实践”等这样一术语的。
当然,传统知识由于立足点不同,还存在多个角度、多个层面的界定。
目前各种界定都存在着将传统知识载体化的倾向。
以至于一提到传统知识,许多人感受到的是具有传统文化特征的产品或者是那些已经退出现实生活的古老知识,这种认识给确定传统知识的保护范围带来困难,无法满足为传统知识寻求知识产权保护的需要。
总之,(2)基于传统之上的文学,艺术或科学著作,表演、发明、科学发现、设计、商标、和名称、符号,未透露的信息和所有其他一些在工业、科学、文学或艺术领域内,以传统为基础的由智力活动产生的一切创新和创造,都属于传统知识的范畴。
2.传统知识的特征(1)传统知识具有群体性:众所周知,传统知识是一群与自然紧密相连的人即传统部族世世代代创造的有着自己的经验的知识体系,是其实践与智慧的结晶。
知识产权保护议论文在当今全球化的信息经济时代,知识产权保护日益成为一个重要的议题。
知识产权是一切创新的基础,对于保护知识产权具有重要的经济和社会意义。
然而,知识产权的侵权问题也随之而来。
本文将从知识产权的定义、重要性以及保护措施等方面进行探讨和分析。
首先,需要明确知识产权的概念和范围。
知识产权是指人们的智力劳动创造出的结果,可以是专利、商标、版权、工业设计等。
知识产权保护是指维护知识创造者的权益,促进创新和社会进步。
它不仅仅关乎个人创作者,也关乎整个社会的创新环境和经济发展。
知识产权的保护对于创新的激励和知识经济的发展至关重要。
通过给予创作者一定的经济利益和法律保护,能够激发他们进行更多的创新和研发活动。
这不仅有利于企业的竞争力提升,也推动了科技进步和社会进步。
因此,保护知识产权不仅是对个体创作者的尊重,更是对整个创新环境的保护和推动。
然而,知识产权的侵权问题也越来越突出。
侵权行为不仅损害了创作者的合法权益,还对整个社会的创新环境和经济发展造成了严重的影响。
例如,盗版现象的泛滥,不仅侵犯了作品的版权,还损害了创作者的创作积极性,导致了版权行业的不健康竞争。
此外,技术窃密、商业间谍等现象也使得知识产权的保护面临重大挑战。
为了更好地保护知识产权,需要采取一系列的措施。
首先,加强法律法规的制定和执行。
政府应该加大对知识产权保护的力度,严厉打击侵权行为,加强知识产权司法保护。
同时,也需要完善知识产权法律体系,提高知识产权的法律保护水平。
其次,加强国际合作与交流。
知识产权保护是一个全球性的问题,需要各国之间加强合作,共同应对。
建立国际间的知识产权保护机构和机制,加强信息交流和经验分享,共同推动知识产权保护事业的发展。
此外,教育和宣传工作也是至关重要的。
加强知识产权的教育宣传,提高公众对知识产权的认识和保护意识。
培养社会舆论的良好风尚,推动知识产权保护的全民参与。
综上所述,知识产权保护是一个重要的议题,对于推动经济发展和社会进步具有重要意义。
知识产权法结业论文姓名:陈立军班级:化工高工1301学号:11501130211 主讲教师:易玲知识产权法综述及其运用学习知识产权法的目的和任务:通过学习知识产权法加强对知识产权的认识及其保护意识,了解我国知识产权保护现状,并善于运用相关法律知识对有关案例进行分析,做出合理论断。
本文将由知识产权法的知识点和其运用及心得体会三部分组成。
一﹑知识产权法综述知识产权法是指因调整知识产权的归属、行使、管理和保护等活动中产生的社会关系的法律规范的总称。
知识产权法的综合性和技术性特征十分明显,在知识产权法中,既有私法规范,也有公法规范;既有实体法规范,也有程序法规范。
但从法律部门的归属上讲,知识产权法仍属于民法,是民法的特别法。
民法的基本原则、制度和法律规范大多适用于知识产权,并且知识产权法中的公法规范和程序法规范都是为确认和保护知识产权这一私权服务的,不占主导地位。
而知识产权的定义是:指“权利人对其所创作的智力劳动成果所享有的专有权利”,一般只在有限时间期内有效。
各种智力创造比如发明、文学和艺术作品,以及在商业中使用的标志、名称、图像以及外观设计,都可被认为是某一个人或组织所拥有的知识产权。
主要分类有:专利权,商标权,著作权(版权)等。
知识产权法特征:(1)无形财产权。
(2)确认或授予必须经过国家专门立法直接规定。
(3)双重性:既有某种人身权(如签名权)的性质,又包含财产权的内容。
但商标权是一个例外,它只保护财产权,不保护人身权。
(4)专有性:知识产权为权利主体所专有。
权利人以外的任何人,未经权利人的同意或者法律的特别规定,都不能享有或者使用这种权利。
(5)地域性:某一国法律所确认和保护的知识产权,只在该国领域内发生法律效力。
(6)时间性:法律对知识产权的保护规定一定的保护期限,知识产权在法定期限内有效。
知识产权法的分类:从权利的内容上看,知识产权包括人身权利和财产权利。
知识产权中的人身权是与智力活动成果创造人的人身不可分离的专属权,比如:署名权、发表权、修改权等;知识产权中的财产权则是指享有知识产权的人基于这种智力活动成果而享有的获得报酬或其他物质利益的权利。
知识产权保护议论文在当今知识经济时代,知识产权的保护已成为至关重要的议题。
知识产权如同智慧的结晶,是创造者们辛勤努力的成果,涵盖了专利、商标、著作权等多个领域。
它不仅关乎个人的创新动力和经济利益,更是对社会进步和文化繁荣的有力支撑。
知识产权的保护对于激励创新具有不可替代的作用。
当创造者们知道他们的成果能够得到法律的有力保障,能够获得应有的回报和尊重时,他们将更有动力投入到新的研发和创作中。
这种激励机制能够激发人们的创造力,推动科技的不断进步和文化的持续繁荣。
以科技领域为例,一项新的发明专利,如果没有知识产权的保护,很可能会被他人轻易抄袭和模仿,这无疑会打击发明者的积极性,甚至可能导致他们放弃进一步的创新探索。
而有了健全的知识产权保护体系,发明者能够放心地投入时间、精力和资金,去追求更高层次的技术突破,为社会带来更多的福祉。
从经济层面来看,知识产权保护是促进经济增长和提升竞争力的关键因素。
拥有自主知识产权的企业,能够在市场竞争中占据优势地位,获取更高的利润。
以知名的科技公司为例,苹果、华为等,其核心技术和品牌都受到了严格的知识产权保护,这使得它们能够在全球范围内赢得消费者的青睐,创造巨大的经济效益。
相反,那些不重视知识产权保护的企业,往往只能依赖模仿和抄袭,难以形成自己的核心竞争力,在市场的浪潮中容易被淘汰。
此外,知识产权的交易和许可也成为了现代经济中的重要组成部分。
通过合法的知识产权转让,企业可以获取所需的技术和创意,实现资源的优化配置,进一步推动经济的发展。
在文化领域,知识产权的保护对于保护创作者的权益和促进文化多样性同样意义重大。
一部优秀的文学作品、一首动人的音乐、一部精彩的电影,都是创作者智慧和心血的结晶。
如果这些作品能够得到充分的保护,创作者将能够获得应有的报酬,从而有条件继续创作更多优秀的作品。
同时,知识产权保护也鼓励了不同类型和风格的文化创作,丰富了人们的精神生活,促进了文化的多样性和交流。
知识产权保护议论文(精选19篇)知识产权保护议论文(精选19篇)知识产权保护议论文应该怎么写?尊重知识产权世界上,只要有了知识产权的存在,世界将得以公平公正;不少人,为了贪图利益,不惜地用一些不择手段的方法骗取金钱。
下面小编给大家带来知识产权保护议论文(精选19篇),欢迎大家阅读。
知识产权保护议论文篇1当世界上诞生了《知识产权法》的那一刻起,世界上就有了更多的“公平公正”。
因为当今人类已逐步进入了“知识经济”时代。
在知识经济时代,谁拥有了知识资源,谁就拥有了最宝贵的财富。
知识产权制度,就是保护知识资源的法律制度。
那“知识产权”到底是什么呢?其实,“知识产权”就是对智力劳动的果实依法合法的所享有的占有、使用、惩罚和收益的权利。
再简单点说,就是使用法律的手段来占有知识资源。
在日常生活中,抄袭作文、制作和贩卖盗版光碟、仿造正版手机、窃取电脑游戏等,这些行为全都是侵犯了知识产权,都是不劳而获的行为。
每当我看见人们在购买盗版光碟时,真的很想去阻止他们,因为这也是用实际行动在维护知识产权嘛!问起人们为什么购买盗版光碟,他们的理由是:因为盗版光碟便宜呗!我甚至还听说为了使盗版光碟播放得更加舒畅,从而生产了一种“纠错碟机”。
知道这些事之后,我仔细想了,觉得真的很可笑!这样做不就是间接地、甚至是直接地纵容盗版商家继续去侵犯知识产权吗?那样,盗版光碟在“纠错碟机”的支持下就更加有市场了!那么,卖正版光碟的商家,岂不是被贩卖盗版光碟的商家抢走了应有利润?这是极其得不道德的,也是极其不公平的!其实社会上还有许多人,在未经他人允许之下,转载或窃取别人成果的现象十分之多呢!例如:我们班有的同学,因为懒惰,不想自己开动脑筋,在未经他人允许的情况下,就完全照抄别人的文章,这种行为十分的可耻!在某次奥林匹克数学竞赛中,有位同学偷看了同桌的答案,窃取别人的劳动成果。
其实文章和答案都属于智力劳动成果啊!这两位同学的行为都侵犯了知识产权!真是既害人,又害己!为了创造更加美好的明天,我们每个公民都应该时刻牢记、尊重和保护知识产权!知识产权保护议论文篇2知识产权在我心如果说你有诚信,那么知识产权这死个字永远烙印在你的心底。
知识产权学后感知识产权法论文武汉理工大学第一篇:知识产权学后感知识产权法论文武汉理工大学知识产权学后感《知识产权法》是我在大学选的第一门个性修课,而我之所以选这门课是因为我觉得在法治社会里,人人都应懂得一些基本的法律。
《知识产权法》就是现阶段我们大学生关系最为密切的法律之一。
因为我们时刻在获取知识,并且即将用它创造财富,作为一名大学生,社会经验不足的我们更应掌握着一有利武器来保护自身的权益。
经过半个学期的学期,我对知识产权的定义和特点有了更多的了解。
知识产权是指公民或法人等主体依据法律的规定,对其从事智力创作或创新活动所产生的知识产品所享有的专有权利,又称为“智力成果权”、“无形财产权”,它是一种无形产权,它是指智力创造性劳动取得的成果,并且是由智力劳动者对其成果依法享有的一种权利。
知识产权的对象是人的心智,人的智力的创造,属于“智力成果权”,它是指在科学、技术、文化、艺术领域从事一切智力活动而创造的精神财富依法所享有的权利。
它与其他民事权利相比是有区别的,譬如知识产权有如下一些特征:一、知识产权是一种无体财产权,知识产权人对知识产品不发生有形控制的占有;二、专有性:知识产权为权利主体所专有。
权利人以外的任何人,未经权利人的同意或者法律的特别规定,都不能享有或者使用这种权利,对于同一项知识产品,不允许有两个及其以上的同一属性的知识产权并存;三、双重性:既有某种人身权的性质,又包含财产权的内容。
但商标权是一个例外,它只保护财产权,不保护人身权;四、知识产权具有时间性,它只在法律规定的期限内受到法律保护,一旦超过了法律规定的有效期限,这一权利就自行消灭,或者说该知识产权就依法消失;五、知识产权具有地域性,它同国家主权密切相关,只在授予其权利的国家或者确认其权利的国家产生,并且只能在该国范围内发生法律效力受到法律保护;此外,知识产权还需经法律的直接确认。
下面重点从商标权来分析。
上课时老师放了一个关于王致和海外维权的案例。
知识产权法毕业论文8000现代社会中,知识产权作为一种私权在各国普遍获得确认和保护,知识产权制度作为划分知识产品公共属性与私人属性界限并调整知识创造、利用和传播中所形成的社会关系的工具在各国普遍确立,并随着科学技术和商品经济的发展而不断地拓展、丰富和完善。
特别是在经济全球化背景下,知识产权制度发展迅速,不断变革和创新,当前世界经济已经处于知识经济时代,技术创新已是社会进步与经济发展的最主要动力,与之相对应的,知识产权越来越成为提升市场核心竞争力和进行市场垄断的手段,知识产权制度因此成为基础性制度和社会政策的重要组成部分。
从20世纪末开始,许多国家已经从国家战略的高度来考虑、制定和实施知识产权战略,并将知识产权战略与经贸政策相结合,知识产权战略构成了国家发展总体战略的组成部分,对实现国家总体目标具有重大意义。
知识产权是民事主体所享有的支配创造性智力成果、商业标志以及所享有具有商业价值的信息并排斥他人干涉的权力。
知识产权的法律特点式专有性、时间性、地域性。
知识产权,作为一种无形产权,具有专有性、时间性和地域性的特点。
这些明显的区别于物权和债权的特点,不仅在民法体系内引发了众多值得研究的问题,而且在国际私法领域,知识产权中的法律冲突也有其区别于物权和债权的独特之处。
这些独特之处甚至引起了知识产权法律冲突存在与否的争论。
我国过去不承认知识产权领域存在法律冲突。
这是因为我国当时未加入国际知识产权保护体系,在学术上也有受前苏联影响的因素。
80年代中期以后,我国较多的学者开始注意到知识产权国际保护的法律冲突问题。
知识产权领域存在法律冲突是指,对于同一项知识财产,在不同国家都寻求并获得承认有关权利的情况下,它在不同国家的知识产权的不同效力的冲突和有关法律适用问题。
中国在国际贸易中保护知识产权方面存在的问题(一)缺乏对滥用各类技术标准的防范制度技术标准指对1个或几个生产技术设立的必须要达到的水平以及为达到这一水平而实施的技术。
知识产权法论文范文内容:随着全球化和技术的迅速发展,知识产权法面临着前所未有的挑战。
本文旨在探讨当前知识产权法领域所面临的主要问题,并提出相应的应对策略。
首先,数字时代的来临使得知识产权的保护变得更加复杂。
网络空间的无形性和跨国性使得传统的知识产权保护机制难以适应。
例如,版权作品的非法下载和分发问题日益严重,这不仅损害了创作者的合法权益,也对整个创意产业造成了负面影响。
其次,全球化背景下,知识产权的国际保护成为各国关注的焦点。
不同国家和地区的知识产权法律存在差异,这给跨国企业的知识产权保护带来了困难。
国际知识产权法律的协调和统一,成为迫切需要解决的问题。
再次,技术创新对知识产权法提出了新的要求。
例如,人工智能、大数据等新兴技术的发展,对知识产权的创造、使用和保护都产生了深远的影响。
如何在保护创新的同时,确保技术的健康发展,是知识产权法需要考虑的问题。
针对上述挑战,本文提出以下应对策略:1. 加强网络环境下的知识产权保护。
通过立法和技术手段,提高网络版权作品的保护力度,打击非法下载和分发行为。
2. 推动国际知识产权法律的协调与统一。
通过国际合作,建立更加公平合理的知识产权保护机制,为跨国企业提供更加稳定的法律环境。
3. 适应技术创新,更新知识产权法律体系。
对新兴技术领域的知识产权问题进行深入研究,制定相应的法律规范,以保护创新成果,促进技术发展。
4. 加强知识产权教育和普及。
提高公众对知识产权重要性的认识,培养尊重和保护知识产权的社会氛围。
综上所述,知识产权法在现代社会面临着诸多挑战,但通过采取有效的应对策略,可以为知识产权的保护和发展提供坚实的法律基础。
知识产权法期中论文浅析驰名商标认定标准浅析驰名商标认定标准摘要:驰名商标是当今社会家喻户晓的一个词,在大众心理代表着一种商品品质和信誉,而各国商标法对驰名商标都给予了特殊的保护,以至于打造驰名商标成为了商家毕生的追求。
而何为驰名商标?其认定标准的明确就显得尤为重要,这是保护驰名商标的前提和基础。
本文拟在分别介绍我国与其他国家驰名商标的认定标准的同时对其做一定的比较研究,从中国国情出发,试评析在我国明确驰名商标的认定标准的必要性。
关键词:驰名商标认定标准相关公众信任度浅析驰名商标认定标准引言在这个商品化及其发达的社会里,驰名商标这四个字的知名度并不亚于所谓的驰名商标本身。
它已成为了商家做广告时打出的旗帜,消费者买商品时寻找的标识,甚至有“非驰名商标的商品不买”的极端名牌消费追求者。
究竟何为驰名商标?其实很多人心理并没有明确的定义,甚至在相应的法律中我们也找不到直接的定义。
但从法律的明确性的角度来讲,明确驰名商标的认定标准是十分重要的。
这也是各驰名商标的认定部门客观进行工作的前提和基础,也不枉众多消费者对驰名商标的信任。
一、中国对驰名商标的认定标准(一)中国对驰名商标的定义驰名商标,《现代汉语字典》里的解释是指经过长期使用,在市场上享有较高声誉,并为相关公众所知悉的商标①。
照其知名的地域范围,可分为世界驰名商标和国内驰名商标。
从法律层面上,我们不得不承认,关于驰名商标的确切定义在我国商标法中并没有明确给出,《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条中指出:驰名商标是在中国为相关公众广为知晓的商标.根据《关于审理商标民事①引自中国社会科学院语言研究所词典编纂室(编):《现代汉语词典》商务印书馆2005年版463页纠纷案件适用法律若干问题的解释》第8条可知:相关公众,是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。
简单说,相关公众即相关产品的生产者、销售者和消费者。
(二)法律中的认定标准我国商标法第十四条规定:认定驰名商标应当考虑下列因素:(一)相关公众对该商标的知晓程度;(二)该商标使用的持续时间;(三)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;(四)该商标作为驰名商标受保护的记录;(五)该商标驰名的其他因素。
一连五点的考虑因素似乎把该考虑的都说到了,尤其是有了第五点的兜底条款使我们可以说,商标法要求相关部门在认定驰名商标时需考虑一切应该考虑的事情。
但似乎又什么都没说。
因为其给出的各种考虑因素过于泛泛,不够明确。
首先,商标法规定的驰名商标实质要件或要素过于抽象和笼统,在实践中难以操作和把握;其次,确定形式要件可以防止执法部门自由裁量权的滥用,维护良好的执法秩序;再次,确定形式要件可以保障驰名商标的相对稳定性,使得对驰名商标的保护有法可依、有据可循。
这就给司法和行政管理部门留出了很大的裁量空间,也出了一个难题,也会让广大群众对相关部门对驰名商标的认定的权威性产生怀疑,更给了一些商家违规操作,认为制造假驰名商标的机会。
因此从法律层面明确驰名商标的认定标准显得十分必要且势在必行。
二、其他国家对驰名商标的相关规定(一)其他国家对驰名商标的定义事实上,其他国家也均没有关于驰名商标做出硬性的抽象的法律层面的定义。
美国制定法没有明确的驰名商标的概念,无论是在商标法还是反不正当竞争法中,都没有给出驰名商标的定义,其对驰名商标的界定,主要是通过具体的判例来体现。
美国对驰名商标概念的大致理解,即在相关公众中具有较高声誉的商标,该商标不以在美国实际使用为条件。
②《日本商标法》第四条第一款第10、11、15、19项及第三十二条第一款等对驰名商标驰名的范围规定为"在需要者之间广泛知晓",明确了驰名商标知晓范围是"相关公众"。
在1999年日本特许厅公布的《关于周知商标、著名商标的保护的审查标准》中,内容同时涉及到了保护驰名商标不以注册为前提,以及该驰名商标的认定不以本国驰名为必须条件。
③德国、法国、希腊通过本国的商标法或反不正当竞争法对驰名商标进行保护,对驰名商标的概念也都没有作出界定。
但是,通过这几个国家对驰名商标的保护来看,这些国家法律对驰名商标界定为在相关公众范围享有较高知名度的商标。
②/view/279127.htm③同上(二)其他国家对驰名商标的认定标准纵观各国关于驰名商标的法律规定,似乎都找不到明确的法条规定。
英、美判例法系的国家自不必说,就连法律体系很是完备的德国、法国也没有相关的明确的规定,一切都留待司法实务加以解决。
即在法律实践中,概括性的以商标驰名度作为认定标准,在具体操作时则一般通过社会调查,以特定的交易范围内的消费者所了解该商标的百分比为依据。
三、中国的司法现状(一)驰名商标的法律保护根据中国《商标法》及其实施条例以及《驰名商标认定和保护规定》的相关规定,中国对驰名商标保护的前提情形是:第一、就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的;第二、不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的。
(二)对驰名商标的保护申请如果当事人认为他人经初步审定并公告的商标属于规定情形的,可以依法向商标局提出异议,并提交证明其商标驰名的有关材料;当事人认为他人已经注册的商标属于规定情形的,可以依法向商标评审委员会请求裁定撤销该注册商标,并提交证明其商标驰名的有关材料;在商标管理工作中,当事人认为他人使用的商标属于规定情形的,可以向案件发生地的市(地、州)以上工商行政管理部门提出禁止使用的书面请求,并提交证明其商标驰名的有关材料。
同时,抄报其所在地省级工商行政管理部门。
可以作为证明商标驰名的证据材料包括:(一)证明相关公众对该商标知晓程度的有关材料;(二)证明该商标使用持续时间的有关材料,包括该商标使用、注册的历史和范围的有关材料;(三)证明该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围的有关材料,包括广告宣传和促销活动的方式、地域范围、宣传媒体的种类以及广告投放量等有关材料;(四)证明该商标作为驰名商标受保护记录的有关材料,包括该商标曾在中国或者其他国家和地区作为驰名商标受保护的有关材料;(五)证明该商标驰名的其他证据材料,包括使用该商标的主要商品近三年的产量、销售量、销售收入、利税、销售区域等有关材料。
当事人要求依法对其商标予以保护时,可以提供该商标曾被我国有关主管机关作为驰名商标予以保护的记录。
四、中西方之比较现实与理想之间总是存在差异的。
通过以上分析,看似中国与其他法律较为发达的国家在驰名商标认定标准上是相同的,都是通过在法律或司法认定、实践中列举若干驰名商标认定需要考虑的因素,并要求驰名商标认定部门根据这些因素进行综合衡量,同时,驰名商标认定的法律效果仅及于个案,即要求驰名商标只能个案认定。
但是,事实上,在法律实务中中国与其他国家的差异还是巨大的。
造成这种差异的原因我认为有以下几点:(一)法官专业水平不同像美国,一个人若想学法律,非得先修读一个其他专业的本科文凭,而且对学生的法学申请有着严格的审查,而每一个法学学科的学生每天的学习量是异常繁重的。
在德国,虽然看似进入大学的门槛好像不是很高,但进去容易出来难,若你达不到这所大学所要求的标准,无论如何你是比不了业的。
而对于法学学科的学生,对其毕业的要求更是苛刻至极,尽显德国人严谨之特色。
使得在德国攻读一个法学学位一读读个十年八年的已不足为奇。
而在中国,我们的一个法学大学学位的含金量到底有多高大家心里都有一杆称,肯定是心知肚明的。
像我们很多人每学期不到最后的期末考不知道一门法学科都在学什么,期末考完也就又把一门课忘的一干二净了。
四年下来,真正的专业水平又能有多高呢?不过好歹还是有一定的法学学识的。
更可怕的是,当今活跃在司法界的众多法官并非科班出身,其法学水平甚是令人堪忧。
(二)人与人之间的社会关系价值观不同众所周知,中国是一个关系社会。
凡事都要讲门路,走后门。
在司法实践中胜诉的一方往往是后台比较硬的一方或是给法官送礼送的比较多的一方。
也也就导致了当最高法院出台了自己给自己授权的驰名商标认定权的司法解释后出现了那么多只为让法院认定驰名商标的商家、律师和法官联合打造的假案,以至于最高法院不得不又连着出台了两个司法解释来控制法院对驰名商标的认定权。
而在西方那些国家这种事情几乎是不可能发生的。
他们人与人之间的关系并没有像中国这样紧密的关联性和相互依赖性。
作为真正的法制国家,他们给予他们健全的法律制度的权威性是极高的,同时又有着较为完善的监管制度,以至于想中国的这种已经不是秘密的司法腐败的严重状况几乎是不可能的,对于他们甚至是无法想象和理解的。
(三)司法透明度不同这一点其实是与第二点相关的。
中国这种人情社会肯定要导致司法的不透明。
广大群众直观的感受就是对于一个判决并不知道法官是依据什么判决的。
而向目前这种对驰名商标没有明确的认定标准的法官有较大的裁判空间的这种感觉就尤为明显。
似乎并没有什么道理可讲,只因为他是法官,所有他可以这么判;只因为他这么判了,所有就这样了。
而在其他法制发达国家,法官对其自由裁量权的行使是极其严肃的,他必须有足够充分的理由和依据来证明自己的一个判决。
像德国在认定一个商标是否有驰名度,是否被相关公众所熟知时一定会在相关公众里做认真的社会调查。
而他们的一份调查问卷的可信度也是相当高的。
对于整个调查的过程都有着严格的记录。
结束语这一切的一切都决定了中国并不能照搬国外认定驰名商标的方法。
中国的现状决定了认定驰名商标的权限不宜给相关部门过多的自由裁量权。
这也是导致现如今中国商品市场驰名商标过于泛滥的原因之一,也使得广大民众对驰名商标的信赖度越来越降低。
也许给予判断驰名商标的严格的量化的标准真的不太可行,但鉴于法律给了驰名商标很多特殊的保护,在中国还是应该给予认定驰名商标比当前状况较为明确的认定标准,至少在认定一个知名商标时相关部门是真正的有所依据。
作者:孙莹学号:2010616018参考文献:[1] 《中华人民共和国商标法》 2001年10月27日[2] 《中华人民共和国商标法实施条例》 2002年8月3日[3] 《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的2002年10月12日[4] 《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》 2009年4月23日[5] 刘文军:《中德驰名商标认定标准比较研究——从司法实践角度》2010年3月[6] 樊静:《驰名商标认定之比较研究》 2003年3月。