专利知识讲座
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专题讲座:专利撰写的方法和技巧一、介绍专利是指对于发明、实用新型和外观设计所给予的一种权利保护。
在当前的商业竞争中,专利往往是企业核心竞争力的重要组成部分。
如何正确、有效地撰写专利成为了对于发明人和企业来说至关重要的技能。
本次讲座旨在介绍专利撰写的方法和技巧,帮助广大发明人和企业了解专利撰写的基本知识和要点,提高专利撰写的技能和水平。
二、专利撰写的基本流程1. 确定需求:首先需要明确专利保护的范围和目的,确定专利申请的具体需求。
2. 进行调研:对于已有的相关技术和专利进行调研,了解市场情况及竞争对手的情况,确定创新点和优势。
3. 创新点的确定:确定专利的创新点和技术方案,建立良好的技术方案框架。
4. 撰写申请书:按照国家专利局的规定,撰写专利申请书,包括描述、权利要求和摘要等部分。
5. 递交申请:按照规定的程序和要求,将申请书递交给国家专利局,进行申请审查和权利保护的申请程序。
三、专利撰写的技巧1. 描述清晰:专利申请书的描述部分需要尽可能清晰地描述技术方案的具体实施方式和实施效果,避免模糊和不确定性。
2. 创新点突出:在申请书中突出专利的创新点和技术方案的独特性,能够有效地提高专利的审查通过率。
3. 权利要求的合理:权利要求部分需要合理地确定专利的保护范围,既要保证广泛的保护范围,又要避免过于宽泛的要求。
4. 摘要精炼:摘要部分需要精炼地概括专利申请的技术方案和实施效果,简明扼要地表达专利的创新点和优势。
5. 法律规定的遵守:在专利撰写过程中需要严格遵守国家专利法和相关法规的规定,以免出现不规范或无效的申请。
四、专利撰写的注意事项1. 保密性问题:在撰写专利申请过程中需要注意保密技术方案和相关信息,以免泄露专利的创新点和优势。
2. 与技术人员的沟通:撰写专利申请需要与技术人员进行充分的沟通,了解技术方案的具体实施和实施效果,确保专利的描述和要求准确无误。
3. 专利代理机构的选择:对于不熟悉专利申请程序和规定的发明人和企业来说,可以选择合适的专利代理机构协助申请,以确保专利申请的质量和效率。
专题十三四种特殊专利申请的初步审查一、对优先权的审查本部分结合《专利法》第30条以及《审查指南》第1部分第1章第6.2节中的重点内容对要求优先权的初步审查进行归纳解析。
1.要求优先权声明时限申请人要求优先权的,应当在提出专利申请的同时在请求书中声明;未在请求书中提出声明的,视为未要求优先权。
(无补正机会,不能恢复)2.要求优先权的声明内容申请人在要求优先权声明中应当写明作为优先权基础的在先申请的申请日、申请号和原受理机构名称(要求本国优先权的,原受理机构名称为中国)。
未写明或者错写在先申请日、申请号和原受理机构名称中的一项或者两项内容,而申请人已在规定的期限内提交了在先申请文件副本的,审查员应当发出办理手续补正通知书,期满未答复或者补正后仍不符合规定的,审查员应当发出视为未要求优先权通知书。
(可以请求恢复)3.在先申请文件副本①作为优先权基础的在先申请文件的副本应当由该在先申请的原受理机构出具。
申请人要求本国优先权并且在请求书中写明了在先申请的申请日和申请号的,视为提交了在先申请文件副本。
②要求多项优先权的,应当提交全部在先申请文件副本。
③申请人要求发明、实用新型专利优先权的,在先申请文件副本应当在在先申请提出之日起16个月内提交;申请人要求外观设计专利优先权的,在先申请文件副本应当在在后申请提出之日起3个月内提交;期满未提交的,视为未要求优先权。
(无补正机会,但可以恢复)④依照国家知识产权局与在先申请的受理机构签订的协议,专利局通过电子交换等途径从该受理机构获得在先申请文件副本的,视为申请人提交了经该受理机构证明的在先申请文件副本,不需要再提交纸件复本。
⑤当事人在提交外文优先权证明文本时,应当同时附具中文题录译文。
4.在后申请的申请人(1)外国优先权要求外国优先权的在后申请的申请人与在先申请文件副本中记载的申请人应当一致,或者是在先申请文件副本中记载的申请人之一。
申请人完全不一致,且在先申请的申请人将优先权转让给在后申请的申请人的,应当在提出在后申请之日起3个月内提交由在先申请的全体申请人签字或者盖章的优先权转让证明文件。
专利知识系列讲座韩晓春212、专利期限的计算根据审查指南的规定,专利制度中的期限,分为法定期限和指定期限。
但在计算期限的方法上,无论是法定期限还是指定期限均是相同的。
概括起来,专利期限的计算有如下特点:1、各种期限在计算时,第一日不计算在内。
细则第5条规定,在计算相关专利期限时,“专利法和本细则规定的各种期限的第一日不计算在期限内”。
如细则95条1款规定,申请人应当自申请日起2个月内,或者在收到受理通知书之日起15天内缴纳申请费。
假如申请日是7月1日,应当从7月2日开始计算2个月。
假如由于邮局的原因,收到受理通知书晚了,如申请人在9月6日才收到受理通知书,已经不可能从申请日起2个月内缴纳申请费了,则应当从收到受理通知书之日起15天内缴纳申请费。
计算15天应当从9月7日开始,算上9月7日,到9月21日正好是15天,即9月21日是缴费的最后一天。
2、以年或月计算的,以其最后一月的相应日为期限届满日。
如上述申请日为9月1日,应当在申请日起2个月内缴费申请费。
申请日是9月1日,对应两个月后的日子是11月1日,即11月1日是缴纳申请费的最后一天。
但是,“对应日”的计算方法,与细则规定的第一日不计算在内是否有矛盾呢?没有矛盾,“对应日”的计算方法,已经将第一日排除在外了。
如申请日是9月1日,如果我们不用“对应日”计算,而是从第二天开始计算,即应当从9月2日起算二个月。
而从9月2日起算2个月,最后一日仍然是11月1日,而不应当是11月2日,否则就多了一天了。
3、以年或月计算的,最后一月无相应日的,以该月最后一天为期限届满日。
细则第5条之所以这样规定,是考虑到“大月”和“小月”的问题。
如申请日是7月31日,而两个月后的9月没有31日,只有30日。
此时,就以9月30日为届满日。
4、期限届满日是法定休假日的,以休假日后的第一个工作日为期限届满日。
如外国优先权的期限是从在先申请日起12个月,如果届满日落入了周六、或者周日,则届满日应当是周一。
专利知识系列讲座韩晓春106、实用新型创造性的判断专利法对发明和实用新型的创造性标准有不同的规定,对发明创造性的要求是“突出的实质性特点和显著的进步”,而对实用新型创造性的要求是“实质性特点和进步”,区别在于实用新型少了“突出”和“显著”两个条件。
把握实用新型创造性标准和把握发明专利创造性标准一样,不可“死抠”文字,而要从发明专利和实用新型专利制度两者产生的背景上理解其创造性的差异。
实用新型制度设立的目的各国均是为了保护小发明,保护本国个人或小企业的发明创造。
因此,在逻辑上实用新型的创造性标准应当比发明专利低一些。
实行实用新型制度的国家或地区,对发明和实用新型创造性的标准均有区别,只是在文字表述上各有特点,但意思差不多。
如日本专利法第29条规定发明专利创造性标准是“轻易(easily)作出发明时没有创造性”,而日本实用新型法第3条规定实用新型“非常轻易(exceedingly easily)作出设计时没有创造性”(日本实用新型是单独立法)。
再如台湾地区专利法第22条规定:发明专利“能轻易完成时”没有创造性。
而第93条规定:新型专利(实用新型)“显能轻易完成时”没有创造性(注1)。
可以这样认为,上述几种表述仅仅是措词的不同,表达的意思其实是相同的,即都包含了这样三层意思:一是发明和实用新型在创造性标准上是不同的;二是实用新型的创造性标准要低于发明创造性标准;三是实用新型创造性标准仅比发明低一点。
至于低的这一点到底有多大,是无法量化的。
原因是实用新型的创造性标准和发明创造性标准一样,也是高度抽象的开放性概念。
发明专利在判断创造性时,需要审查员结合具体案件进行裁量,将高度抽象的标准具体化。
而实用新型在判断创造性时同样要求审查员结合具体案件进行裁量,同样是将高度抽象的标准具体化(实用新型不进行实审,其创造性判断通常在评价报告或无效程序中进行)。
因此,实用新型创造性标准到底比发明专利低多少,不是一个理论问题,而是一个实践操作中把握的问题。
专题十四实质审查程序本节讲解《审查指南》第2部分第8章实质审查程序中的重点内容。
一、实质审查概述1.实质审查程序的启动(《专利法》第35条第1款、第2款)(1)申请人启动①提出实质审查的时间《专利法》第35条第1款规定,发明专利申请自申请日(有优先权的,指优先权日)起3年内,国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求,对其申请进行实质审查;申请人无正当理由逾期不请求实质审查的,该申请视为撤回。
②缴纳实质审查请求费除提出实质审查请求外,申请人还应当在自申请日(有优先权的,指优先权日)起3年内缴纳实质审查费。
未在规定的期限内缴纳或者缴足实质审查请求费的,该申请视为撤回。
③提交参考资料发明专利申请人请求实质审查时,还应当提交在申请日(有优先权的,指优先权日) 前与其发明有关的参考资料。
(2)专利局启动国务院专利行政部门认为必要的时候,可以自行对发明专利申请进行实质审查。
2.实质审查请求的审查及处理实质审查请求符合规定的,在进入实质审查程序时,审查员应当发出发明专利申请进入实质审查阶段通知书。
3.实质审查程序中的基本原则①请求原则除另有规定外,实质审查程序只有在申请人提出实质审查请求的前提下才能启动。
②听证原则在实质审查过程中,审查员在作出驳回决定之前,应当给申请人提供至少一次针对驳回所依据的事实、理由和证据陈述意见和/或修改申请文件的机会。
③程序节约原则除非确认申请根本没有被授权的前景,审查员应当在第一次审查意见通知书中,将申请中不符合专利法及其实施细则规定的所有问题通知申请人,要求其在指定期限内对所有问题给予答复,尽量地减少与申请人通信的次数,以节约程序。
请求原则和听证原则优先于程序节约原则。
二、实质审查程序事项1.对公众意见的处理①任何人对不符合专利法规定的发明专利申请向专利局提出的意见,应当存入该申请文档中供审查员在实质审查时考虑。
②如果公众的意见是在审查员发出授予专利权的通知之后收到的,就不必考虑。
专题二十四专利侵权行为一、专利权的特征1. 排他性(独占性)知识产权(专利)为权利人所独占,没有法律规定或未经权利人许可,任何人不得使用权利人的知识产品;专利权人有权排斥他人对专利技术进行不法仿制,但是专利权人实施其技术也可能对他人专利侵权。
2. 地域性排他效力只限于本国境内。
3. 时间性在一定时期内受法律保护。
二、专利侵权行为分析《专利法》第11条规定:“发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。
外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。
”下面结合《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第12条第1、2款的规定,对本部分重要考点归纳如下:1. 专利侵权行为的构成要件(1)专利权有效专利申请被授权后,其他人未经许可实施专利的行为才构成专利侵权。
(2)未经专利权人许可未经专利权人许可,实施其专利的行为构成专利侵权。
(3)生产经营目的生产经营目的是指为工农业生产或者为商业经营的目的,不能被简单地理解为“以营利为目的”。
国家机关、非盈利性单位、社会团体的行为也有为生产经营目的的性质,例如医院为治病而使用专利设备,学校为教学制造、使用专利设备等。
(4)存在实施专利行为制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品(含依照专利方法直接获得的产品),或者使用其专利方法。
(5)实施行为落入专利权的保护范围保护范围的确定和侵权判断原则可参见专题二十五。
2. 实施专利的行为(1)实施发明、实用新型专利产品的行为①制造通过机械或者手工方式做出的具有权利要求书所记载的全部技术特征的产品。
②使用包括单独使用,以及作为其他产品组成部分使用,如将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件,制造另一产品。
专利知识系列讲座韩晓春190、专利权利用尽和平行进口专利法第69条规定了不构成专利侵权的几种情况,其中第1项规定:“专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的”,不视为侵犯专利权。
该条规定就是通常人们所说的“权利用尽”。
所谓权利用尽,就是说专利权人对自己合法推向市场的产品,不能再主张权利了。
如专利权人甲许可乙生产专利产品,乙已经向甲支付了使用费。
乙生产出专利产品以后,将该专利产品批发给丙,丙再进行零售。
对乙的批发和丙的零售行为,甲的“权利用尽”了。
就是说,甲不能再向乙和丙收取使用费,或者要求乙和丙停止销售。
权利用尽的理论基础是专利权人已经从自己使用或者许可他人使用专利技术获利后,不能重复再次获利。
专利权人将自己生产的专利产品卖给批发商,该专利产品的售价中必然已经包括了专利研发成本和利润,即价格要高于普通的非专利产品,专利权人已经从卖给批发商的行为中获利,专利权人无权向后续的零售商再收取费用。
制度这样设计显然这是合理的,且如果不采取这样的制度设计,将会背离专利制度的宗旨,专利制度将会受到破坏。
如右图所示,侵权厂家将侵权产品卖给批发商,批发商再卖给零售商。
在这种情况下,无论侵权产品流转到何处,对专利权人来讲,权利均没有用尽。
即专利权人可以要求侵权生产厂家停止侵权生产,也可以要求批发商停止批发销售,还可以要求零售商停止零售。
而无论批发商和零售商是否知道是侵权产品,均要承担停止销售的责任,只有在能证明产品合法来源,即证明自己没有过错的情况下,才可以不承担赔偿责任。
当然,如果该产品是消费品,最终用户买到该侵权产品来使用,并不构成侵权。
比如是侵权电冰箱,消费者买到后在自家使用,不属于侵权,对专利权人来讲,也谈不上权利是否用尽,因为消费使用不属于生产经营活动。
在权利用尽的规定上,我国经历了四个阶段,第一阶段是依1985年生效的专利法,基于在保护力度上,当时没有规定专利权人的“进口”权,也没有规定方法延及到用该方法直接获得的产品。
专利知识讲座
---李军
1、专利的基本概念
专利是专利权的简称,通常,人们说,“我有一项专利”,是指他拥有一项已被国家专利局授权的某项发明创造。
专利权的取得,需要专利申请人向国家专利局提出专利申请,经国家专利局依法审查合格后,向专利申请人授予的在一定时间内对其发明创造成果所享有的独占、使用、收益和处分的权利。
专利权是一种财产权,是运用法律保护手段“跑马圈地”,独占现有市场,抢占潜在市场的有力武器。
在我国,专利包括发明、实用新型和外观设计专利。
2、专利权的特点
专利权具有独占性、时间性和地域性。
专利权的第一个特点是独占性;发明成果获得专利授权后,除法律另有规定以外,任何单位或个人要实施该项成果都必须获得专利权人的许可,否则就构成侵权。
第二,时间性;发明成果只在专利保护期限内受到法律保护,期限届满或专利权中途丧失,专利技术就成了社会公共财富,任何单位或个人都可以无偿使用。
专利法规定,发明专利的保护期限是20年,实用新型和外观设计的保护期限是10年。
第三,地域性;一项发明创造要想在哪个国家得到专利保护,就必须在那个国家申请专利,要想在其他国家也得到专利保护,也必须申请其他国家的专利,并获得专利权。
所以,如果企业或个人研制出有国际市场前景的项目,要及时申请国际专利,以取得在国际上的独占权。
3、专利的种类
专利包括三种:发明、实用新型和外观设计。
发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。
所谓产品是指工业上能够制造的各种新制品,包括有一定形状和结构的固体、液体、气体之类的物品。
所谓方法是指对原料进行加工、制成各种产品的方法,如药品的制造方法等。
专利法意义上的这种发明的新的技术方案,与通常所说的发明含义不尽相
同。
我们通常所说的发明一般是指经过实践证明能够直接应用于工业生产的技术成果。
而专利法所说的发明仅仅是一项解决技术问题的方案,是一种技术构思,尚未达到直接应用于工业阶段,也就是说,发明专利并不要求是经过实践证明的可以直接应用于工业生产的技术成果,在理论上有完整的技术方案就可以申请发明专利。
发明与发现不同。
发现是对自然规律或本质的揭示,如万有引力定律。
发明是对揭示的自然规律或本质的具体运用,是运用原理解决具体的技术问题。
实用新型专利:是对产品的结构构造的改进加以保护。
它与发明专利的区别是:1)保护范围小;发明保护的范围有方法、产品、材料、工艺等,实用新型只保护产品的结构构造。
2)技术水平的要求较低;实用新型一般是改进性的技术发明,也称为小发明。
3)保护期限不同。
实用新型专利保护期限是10年,发明保护期限是20年。
实用新型专利在我国是不进行实质审查,授权快,费用低。
一般来讲,对于产品的专利申请,我们建议在申请发明专利的同时,申请实用新型专利,这样,在发明公开阶段,实用新型已经授权,先得到保护,等发明授权后,再放弃实用新型,达到保护期限长,又避免发明专利不能授权的目的。
外观设计专利:是对产品的形状、图案、色彩或者其结合所作出的具有美感并适于工业上应用的新设计。
4、专利授权的条件
必须具备新颖性、创造性和实用性。
新颖性是指申请专利的发明和实用新型必须是新的、前所未有的。
判断新颖性是以现有技术为标准进行判定的,主要是在申请日以前,没有相同的技术在国内外出版物上公开发表,在国内公开使用,也没有人就同样内容向专利局提出过申请。
创造性:专利法22条规定:创造性,是指同申请日以前已有技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步。
实用性:是指该发明或实用新型能够制造或使用,并且能够产生积极效果。
一般地说,下列情况不具备实用性。
1)违背自然规律;如永动机就属于违背自然规律作出的。
2)不具备再现性;不能在工业上反复再现,而只能在某种特定的条件下才能实现,这样的不能在工业上广泛应用的技术或产品,不具备实用性。
如牙雕技术属于这一范畴/
3)脱离实际而无法实现的技术;例如,在日本为了防止台风的侵袭,有人提出在日本列岛周围沿海岸线筑起钢筋混凝土墙,从理论上讲,该技术方案是可行的,但实际上无法实现,因而也不具备实用性。
4)缺乏有益性,不能产生积极效果;如果发明或实用新型脱离社会需要,严重污染环境或者严重浪费能源,对社会缺乏有益性,则不具备实用性。
例如,在客厅门口设一脱帽机,自动替客人脱帽。
脱帽这一动作是人很容易完成的,所以,没有什么实际意义,所以不具备实用性。
不违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益
例如,国家法律规定,禁止伪造货币,有人发明了用于伪造货币的机器,虽说该机器属于发明创造,但是不能授权的,因为该发明创造的目的是提供一种犯罪工具。
违反社会公德的产品,是不能授权的,例如,产品的外观设计是裸体图案。
妨害公共利益,例如,有人发明了一种汽车防盗装置,该装置使用催泪或催眠气体,能使盗车者失去控制。
这种产品是妨害公共利益的,不能授权,因为盗车者失去控制汽车的能力,会给过往行人造成危害。
5、不予专利保护的领域
1)科学发现;所谓科学发现是指对自然界早已存在的但尚未被认识的物质、物质特性和物质运动规律的一种新的科学认识,因此,科学发现属于人类认识世界的范畴,并没有对客观世界作任何技术性改造。
如,人们发现了自然界存在的金刚石,属于发现,得不到专利的保护。
而用人工方法制造的金刚石,就属于发明。
2)智力活动的规则和方法
智力活动的规则和方法是指指导人们思维推理、分析判断以及记忆的规则和方法。
它主要包括文娱规则、体育竞赛规则、计算方法、生产经营管理方法、经商方法、教学方法等。
但是,进行智力活动的装置是可以申请专利的。
例如,数
学演算方程式不能取得专利,但是,可以演算方程式的计算器是可以申请专利的。
近年来,随着计算机在各行各业的广泛应用,有关计算机软件的保护问题日益突出。
对于计算机软件的知识产权保护问题,首先,可以申请著作权保护。
如果该计算机软件可以实现工业过程控制,不是纯思维性的,还可以申请发明专利。
3)疾病的诊断和治疗方法
发明创造必须能在工业上制造或使用,而疾病的诊断和治疗方法是以人或动物为对象,是以个体形式为对象,不具备工业实用性,不属于专利保护的对象。
所以,中医的诊脉方法、针灸方法、西医的化验方法、手术方法等,不能得到专利保护。
但是,用来诊断或治疗疾病的器械如手术刀、X光透视、照相设备等是可以的,还有药品是可以得到发明专利保护的。
4)动物和植物的新品种
因为它们是自然生长和存在的,是属于自然创造物,不是人的创造物,而且,动植物与工业产品不同,受自然条件的影响大,缺乏用人工方法“绝对”重现的可能性。
对于生产动植物的新方法、如饲养法、养殖法、栽培法是可以得到专利保护的。
5)用原子核变换方法获得的物质
6、专利的重要性
及时申请专利是很必要的,首先可以保护自己的发明创造成果,以取得在该领域内的独占性,人们可以通过申请专利的方式占据新技术和新产品的市场空间,通过生产销售专利产品、转让专利技术、专利入股等方式获得相应的经济利益。
没有专利保护的公开技术任何单位和个人都可无偿使用。
还有,在合同竟标和申请立项时,都是一项重要的考核指标。
6、申请专利的途径
可以直接到国家知识产权局申请也可委托专利代理机构申请。
委托专利代理机构申请的好处是,专利事务所是长期从事该项工作的专业人员,专利申请的质量好,授权快,可以避免因申请文件撰写质量问题而影响审查和授权。
7、先申请原则
在我国,审批专利采用先申请原则,即如果有两个以上的申请人提出同样的专利申请,专利权授予最先申请专利的单位或个人,因此,申请人应及时将其发
明创造申请专利,以防止他人抢先申请。
由于申请专利需要具有新颖性,因此发明人有了技术成果后,应首先申请专利,再发表论文,以免因过早公开技术而丧失申请专利的机会。
8、专利检索
在申请专利或科研立项之前最好首先进行专利检索,这样可以初步判断将来这项技术是否可能获得专利,以免重复研制,甚至侵犯他人专利权。
可以通过因特网或去专利事务所进行检索,也可去专利局专利检索咨询中心。
9、专利侵权及其法律责任
专利侵权是指未经专利权人许可实施其专利,即以生产经营为目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品的行为。
专利侵权人应承担的民事责任包括停止侵权、公开道歉和赔偿损失等。
10、专利纠纷及假冒、冒充专利的处理
专利纠纷包括专利侵权纠纷、专利申请权纠纷、专利权属纠纷职务发明人奖酬纠纷等,发生专利侵权纠纷可请当地知识产权局处理或到法院起诉。
假冒他人专利或将非专利技术或产品冒充为专利技术或产品,也会构成违法,任何人发现有人涉嫌假冒他人专利或冒充专利,可以向当地知识产权局举报,由知识产权局对违法行为人进行查处。
11、专利权人的义务
专利权人应在获得专利权后,按时缴纳专利年费,否则,专利权将会丧失,发明成果将不再受专利法保护,任何人都可以随便使用
12、鼓励专利申请的优惠政策
经济困难的申请人可以向国家知识产权局申请减缓一部分专利费用。
另外,这几年,很多地区政府都一些资金,资助当地的专利申请。
我们县科技局也实行了专利补助政策,对于专利申请人给予一定的补助资金。