当前位置:文档之家› 国际法

国际法

国际法
国际法

1.国际法:是指在国际交往中形成的,用以调整国际关系(主要是国家间关系)的,有法律约束力的各种原则、规则和制度的总称。由此可知,它的实质是:国际法是国际社会各成员所公认的,而不是经由某个超国家的世界统一立法机关直接产生的;国际法以国际关系为调整对象,其中主要是调整国家之间的各种权利义务关系;国际法由对国际社会成员具有法律约束力的各种行为规范组成,与适用于国内社会的国内法相对照,国际法是法的一个独立体系。

国际法的主体:亦称为国际法律人格者,是指具有直接享受国际法上权利和承担国际法上义务的能力的国际法律关系的独立参加者。其条件:有独立参加国际法律关系的能力;有直接承担国际法上的义务的能力;直接享受国际法上的权利的能力。现代国际法主体包括国家、争取独立的民族和政府间的国际组织。国家是国际法的基本主体,而国际组织和争取独立的民族只在一定条件下和一定范围内才是国际法主体。一基本:国家;两特殊:政府间的国际组织(根据成立依据而不是成员,如红十字会是瑞士国内法成立的,所以不是国际法主体)、正在争取独立的民族;两不是:个人、法人

国家法渊源:国际条约(成为且约束缔约方)、国际习惯(非成文且约束所有国家)、一般法律原则

非渊源:司法判例、国家法院判决、公法学家学说、国际组织决议

2.国际法的基本原则:是指那些被各国公认和接受的、具有普遍约束力的、适用于国际法各个领域的、构成国际法基础的法律原则。(国际法的基本原则是强制法规则,与任意法规则相对)

国家主权原则:是国家的根本属性,在国际法上是指国家有独立自主地处理其内外事务的权力。

不干涉内政原则:是指国际在相互交往中不得以任何理由或任何方式,直接或间接地干涉他国主权管辖范围内(主权≠领土)的一切内外事务,同时也指国际组织不得干涉属于成员国国内管辖的事项。(对”失败国家“采取的保护责任不得成为干涉国家主权的借口和依据)

不得使用武力或武力相威胁原则(行使自卫权、联合国安理会授权除外)

民族自决原则:是指一个国家或民族不应受外国的统治或奴役,可以摆脱殖民地地位而独立。

和平解决国际争端原则

善意履行国际义务原则

3.一般国际法:是指对世界所有国家(及其他国际法主体)均适用的那一部分原则、规则和制度。

4.特殊国际法:是指只能对两个或两个以上的某些国家(及其他国际法主体)适用的那一部分原则、规则和制度。与一般国际法相比,两者所调整的权利义务关系,广狭有别,范围不同。在原则上,前者效力一般高于后者。前者对整个国际社会成员具有普遍的法律约束力,而后者则只对某些特定国家(及其他国际法主体)具有约束力。国际法学所着重研究的是一般国际法。

5.意志协调说:是指国际法的约束力来源于“各国意志之间的协调”。该观点认为,虽然将各国体现于所缔结的条约之中的意志作为国际法效力的根据,但是这种意志不可能是各缔约国的共同意志,而只是各国意志在求同存异基础上的一种协调或“协议”。“意志协调说”较确切地阐明了各国意志之间的矛盾,同时也注意到这种矛盾还有可能协调的一面。

6.转化:是指一国为了使国际法能在国内有效地加以适用,通过立法机关,将国际法有关具体规则变成国内法体系,用国内法的形式表现出来。如果同内法缺少有关国际法规则所要求的内容,则规定新的国内法;如果国内法规则与国际法矛盾,则修改国内法的有关条款。

7.并入:是指一国为了使国际法能在国内直接适用,一般地作出原则规定,从总体上承认国际法为国内法的一部分。这可以由宪法统一规定,或由立法机关就某项条约通过专门法案,也可以用其他方法(如通过批准条约、公布条约、司法判例等)。

8.国际条约:是指国际法主体之间以国际法为准则而缔结的确立其相互权利和义务的书面协议。它是现代国际法首要的渊源,是一种严格法律意义上的渊源,是具有法律约束力的。(三要件:主体合格、意思表示真实、内容合法)

造法性条约:是指条约的内容是有关确立(或更改)一般国际行为规范的国际条约。其可以成为直接的国际法渊源。

契约性条约:指条约的内容是关于特定事项规定缔约国间具体权利义务的国际条约。其规定通常不超出现

行国际法规范,且仅在特定事项上约束少数当事国,只是有关国家间的一种特殊国际法,而不能成为一般国际法的渊源。

9.国际习惯:是指各国在其实践中形成的一种有法律约束力的行为规则。它是比国际条约便为古老的、严格法律意义上的渊源。

10.通例:是指各国在其相互关系上,对某种事项长期重复地采取类似行为(或不行为)这一客观事实的存在。通例的存在,在时间上要求有较长的延续性,在空间上要求包括较广泛的国家,在数量上要求有多次不断的实践,在方式上要求对同类问题采取经常和一致的做法。它是形成国际习惯的“物质因素”。

11.国际法的编纂:是指把国际法或国际法某一部门的规则(包括国际条约和条约的规则),以类似法典的形式,更精确、系统地制定出来。狭义上,仅指把分散的现有法律加以法典化;广义上,还应包括以法典的形式来制定新法律。

12.和平共处五项原则:一,互相尊重主权和领土完整;二,互不侵犯;三,互不干涉内政;四,平等互利;五,和平共处。

13.国家:是指具有一定的居民、领土、政权组织和主权的社会实体。

14.单一国:是指由若干行政区域构成的单一主权国家。它实行统一的中央集权,全国只有一个立法机关和一个中央政府,并有一个统一的宪法和国籍。在国家内部划分行政区域,各行政区域的地方政府,都受中央政府的统一领导。在对外关系上,它是国际法的主体,由中央政府代表国家行使缔约和外交权,而各行政区域的地方政府都不是国际法主体。

15.复合国:是指两个以上国家的联合体。可分为联邦和邦联。

16.联邦:也称联邦国家,是指两个以上的联邦成员国(州)组成的国家联合体。联邦本身构成一个统一的国际法主体,而联邦成员国(州)一般不是国际法主体。联邦是复合国中最典型、最主要的形式。17.邦联:是指两个以上主权国家为了某种特定的目的根据国际条约组成国家联合体。邦联本身不是国际法主体,而组成邦联的成员国才是;邦联各成员国之间的关系不是国内法关系,而是国际法关系。

18.永久中立国:是指根据国际承认或国际条约,在对外关系中承担永久中立义务的国家。

19.微型国家:根据前联合国秘书长吴丹的工作报告,是指一个地域、人口和人力及经济资源都格外小,即以独立国家出现的实体。但是该定义并未定出一个具体的标准。但是,微型国家在国际法上仍然是独立的主权国家,是国际法主体,享有国家的基本权利,不能因其“微型”而否定。至于这些小国家在某一国际组织的义务和权利问题,应根据该国际组织的章程或依该组织成员国的协议来决定。

20.国家的基本权利:是指国家所固有的权利,是由国家主权直接引申出来的,是主权国家所固有的和不可缺少的。因此,一切国家所享有的基本权利是没有差别的。

21.国家的派生权利:是指从国家的基本权利中引申出来的权利,是运用国家主权或行使国家基本权利的结果,因而各国享有的派生权利是不完全相同的。

22.独立权:独立权是国家主权的根本体现,是指国家按照自己的意志处理本国对内对外事务而不受他国的控制和干涉的权利。含义有两方面:国家有独立自主地处理其主权范围内的事务;国家处理这些事务时不受外来干涉。独立自主要求不受干涉,不受干涉是独立自主应有之义。因此,国家的独立权成为国际法上不干涉原则的基础。现代国际法的独立权,不仅包括政治上的独立权,而且包括经济上的独立,不受外国剥削和掠夺的权利。

23.平等权:是指国家在国际法上的地位平等的权利。由于国家是主权体,因而是平等的,一切国家,不问其大小强弱,不问其社会、政治和经济制度的性质,也不问其发展水平高低,其法律地位一律平等,由此享受权利也是平等的。国家的平等应该是真正的平等,而不应该只是形式上的平等,不能以形式上的平等掩盖事实上的不平等。

24.自保权:是指国家保卫自己的生存和独立的权利。包括两方面:一是国家有权使用自己的一切力量,进行国防建设,防备可能来自外国的侵犯;二是指当国家遭到外国武力攻击时,有权行使单独或集体的自卫。

25.管辖权:是指国家对其领域内的一切人(享有豁免权者除外)、物和所发生的事件,以及对在其领域

外的本国人行使管辖的权利。包括:领域管辖(属地优越权)、国籍管辖(属人优越权)、保护性管辖和普遍管辖。

26.领域管辖(属地优越权):是指国家对其领域内的一切人(享有豁免权者除外)和物以及所发生的事件有权行使管辖。

27.国籍管辖(属人优越权):是指国家对一切在国内和在国外的本国人,有权行使管辖。其范围包括自然人,也包括法人。

28.保护性管辖:是国家对于外国人在该国领域外对该国的国家或公民的犯罪行为有权行使管辖。其适用范围一般都是世界各国所公认的犯罪行为。

29.普遍管辖(权):是指根据国际法的规定,对于普遍地危害国际和平与安全以及全人类的共同利益的某些特定的国际犯罪行为,各国均有权实行管辖,而不问这些犯罪行为发生的地点和罪犯的国籍。

30.国家主权豁免:是指国家根据国家主权平等原则而享有的不受他国管辖的特权。因为根据国家平等原则,“平等者之间无管辖权”。除非一国采取明示或默示的方式自愿地放弃豁免权,外国法院就不能对一国的国家元首、外交代表、国家行为(不包括国企行为)和国家财产行使管辖。豁免权可以明示放弃或默示放弃(进行了与诉有关行为),管执分离,放弃管辖豁免不代表也放弃执行豁免。

绝对豁免原则:是指凡是国家行为和国家财产都享有豁免权,外国法院不能对它们行使司法管辖。

相对豁免原则:又称有限豁免原则,是指把国家的行为分为“主权行为”(有的国家称为统治权行为或公法行为)和“非主权行为”(有的国家称为商业交易行为或私法行为),前者可以享受豁免,后者则不能享受豁免。目前,发达国家多数采取有限豁免原则,发展中国家也有一些。

31.承认:是既存国家以一定方式对新国家或新政府出现这一事实的确认,并表明愿意与之建立正式外交关系的国家行为。

32.承认性质之“构成说”:该学说认为,新国家只有经过承认,才能成为国际法主体;一个新国家,即使完全符合国际法主体的条件,如果未经承认,仍不能取得国际法主体资格。因此,承认是构成性的,具有构成或创造国际法主体的作用。

33.承认性质之“宣告说”:该学说认为,国家的成立和取得国际法主体资格,并不依赖任何其他国家的承认。承认仅是对新国家已经存在这一既成事实的宣告。因此,承认只是一种宣告性行为。

34.合并:是指两个或两个以上的国家合并为一个新国家。

35.分离:是指一国的一部分分离出去成立新国家。

36.分立:即一国分裂为数国,而母国不复存在。

37.独立:是指原来的殖民地取得独立后,成立新的国家。

38.史汀生(Stimsun)不承认主义:是指不得承认一切依靠外国势力建立起来的傀儡国家。这是史汀生(美国国务聊)针对日本发起“九一八事变”建立伪满洲国提出的声明,该声明不承认用违反1928年巴黎非占公约义务的手段所造成的任何情势、条约或协定,因此称史汀生不承认主义。

39.对政府的承认:是指对新政府的承认,即承认新政府为国家的正式代表,并表明愿意同它发生或继续保持正常关系。

40.继承:是指国际法上的权利和义务由一个承受者转移给另一个承受者所发生的法律关系。包括国家继承、政府继承和国际组织的继承。

41.国家继承:是指由于领土变更的事实而引起一国的权利和义务转移给另一国的法律关系。取代别国的权利义务的国家称为继承国,被取代的国家称为被继承国。继承的对象是从国家基本权利和义务派生出来的、并与变更领土相关的权利义务。

42.条约的继承:是指继承国对被继承国有效的条约规定的权利和义务的继承。实质上就是在发生国家继承的情况下,被继承国的条约对继承国是否有效的问题。

43.白板主义(CleanSlateDoctrine):即白板规则,是指殖民地和附属地经过斗争而建立的独立国家,对殖民地国家或宗主国等被继承国所签订的条约,有权拒绝继承,这种新独立国家不承担前国家任何条约义务的主张,称之为“白板主义”。

44.国家财产继承:是指被继承国的国家财产转属继承国的法律关系。所谓国家财产,是指国家继承发生时,按照被继承国国内法为该国所拥有的财产、权利和利益。继承的效果是,被继承国对该财产所享有的权利的消灭和继承国对该财产权利的产生。

45.国家债务继承:是指被继承国的国家债务转属继承国的法律关系。所谓国家债务,是指一国对另一国、某国际组织或任何其他国际法主体所负之任何财政义务,包括国债和地方化债务。

46.恶债:是指被继承国违背继承国或转移领土人民的利益,或违背国际法的基本原则而承担的债务。恶债不属于国家继承的范围。(恶债不继承)

47.政府继承:是指由于革命或政变而引起的政权更迭,旧政权的权利和义务为新政权所取代的法律关系。

48.国际法律责任:是指国际法主体对其国际不当行为或损害行为所应承担的法律责任。其特征是:国际法律责任的主体和国际法的主体基本上是相同的;其根据是国际不当行为或损害行为;其目的是要确定国际不当行为或损害行为所产生的法律后果。

49.国际不当行为责任:是指国际法律责任主体所作的国际不录行为所引起的国际责任。国际不当行为是国际法律责任的根据。

50.国际不当行为:是指国际法律责任主体所作的违背其国际义务的行为。包括一般国际不当行为和国际罪行,前者指违背一般国际义务,后者是违背国际社会根本利益至关紧要的国际义务,以致整个国际社会公认违背该项义务是一种罪行为的行为。

51.国际不当行为的主观要件:是指一国的某一行为可归因于国家而构成该国的国家行为。

52.国际不当行为的客观要件:是指该项行为违背国际义务。所谓违背国际义务,是指一国的行为不符合国际义务对它的要求,不论该义务是来源于国际习惯法、条约或其他,也不论该义务的主题为何。

53.国际损害行为责任:简称国际损害责任,是指国际法律责任主体在从事国际法不加禁止的活动中造成损害所应承担的国际责任。其责任性质属于损害赔偿责任。可分为:国家专属责任、由国家和经营人共同承担赔偿责任和经营人承担赔偿责任。

54.国际不当行为责任的免除:是指在国际关系中,一国的行为从表面上看,似乎已具备了国际不当行为的主观要件和客观要件,但由于某些特殊情况的发生,以致有关的国际义务对该国已经或暂时失去效力,该项行为就不再属于违反国际义务的行为,从而排除了该行为的不正当性。其情况有:同意、国际不当行为的对抗措施、不可抗拒和偶然事故和危难与紧急状态。

55.限制主权:是指全面或局部限制责任国行使主权的一种责任形式。它是国家责任形式中最严厉的一种。限制主权只适用于对他国进行武装侵略,侵犯他国的主权、独立和领土完整,破坏国际和平与安全,从而犯下国际罪行的国家。

56.恢复原状:是指将被损害的事物恢复到发生不当行为以前存在的状态。恢复原状不是一种绝对的责任形式,在不能恢复原状的情况下,对不当行为造成的物质损失,可用金钱赔偿来代替。

57.道歉:是指犯有国际不当行为的国家向受害国承认错误,给受害国以精神上的满足的责任形式。作为一种国际法律责任形式,是由国际不当行为引起的,在国际实践中普遍适用,因而已成为国际习惯法规则,而且具有一定的强制性质。

58.领土:是指处国家主权管辖下的地球表面的特定部分,包括陆地、水域以及陆地和水域的上空与地下层。领土是国家物质财富的主要源泉,是国家和人民赖以生存的物质基础。领土是国家的构成要素之一,是国家行使主权的空间。迄今为止,世界上还不存在没有领土的国家。

领土主权:是指国家对其领土行使的最高的和排他的权力。包括领土的所有权、领土的管辖权和领土的不容侵犯。

领土所有权:是指国家对其领土范围内的一切土地和资源拥有占有、使用和支配的永久权利。国家对其领土具有统治权,也具有所有权,不能仅因为国内法规定而否认国家在国际关系上对领土具有所有权。

领土的组成:是指国家领土是由领陆、领水、领空以及领陆和领水的底土等四部分组成的立体结构。领水附属于领陆,领空和底土则附属于领陆和领水。

领陆:是指国家疆界以内的陆地,包括岛屿。领陆是国家领土最基本和最重要的组成部分,没有领陆则没

有领水,而没有领陆领水则没有领空;领陆变更,附属于领陆的领水,领空及底土也随之变更。

领水:是指位于一国领陆之内的水域和与其陆地边界相邻接的一定宽度的水域。换言之,领水是由一国的内水和领海等构成的全部水域。(12海里线)

领空:是指一国领陆和领水之上的空气空间,领空的高度尚无定论。

内水:是指陆地领土之内的水域和领海基线向陆地一面的每域,包括一国境内河流及其河口与港口、运河、湖泊、封闭性海湾和内海峡等。沿海国对其内水拥有与领陆相同的领土主权。

领海:指邻接一国陆地及其内水(内海)并处于该国主权管辖之下的一定宽度的海域。

内河:是指从河源到河口完全流经一国领土的河流。内河完全处于一国主权管辖之下,除非有条约的规定或经许可,所属国有权拒绝任何外国船舶进入其内河。

界河:是指流经两国之间作为两国领土分界线的河流,国界河流依国际习惯法,通航河流以主航道中心线为界,不通航的则以中心线为界。界河无论是否通航公海,一般不对他国船舶开放。

多国河流:是指流经两个以上国家领土的河流。沿岸各国对流经其领土的一段水域拥有主权和行使管辖权,但须尊重其他沿岸国的利益;应对所有沿岸国开放,沿岸各国享有在河流全线通航的权利。

国际河流:是指流经数国,可以通航公海,并根据条约向所有国家商船或船舶开放的河流。

59.国家领土的取得与变更:是指国家基于某种原因取得或丧失部分领土而领土变化的情况。

先占:亦称“占领”,指国家有意识取得无主地的领土主权。具备两个条件:一是先占的对象必需是无主地;二是实行有效的占领,即连续地、平衡地对某块土地行使国家主权的事实。

时效:是指一国原先不正当或非法地占有他国领土,而占有者已经长期而安稳地占有并行使事实上的主权,丧失国予以默认或不提出抗议,以致造成一种信念或错觉,以为事物的现状是合乎国际秩序的,占有国即取得被占领土地的主权。(中国不承认此方式)

添附:是指由于自然的原因或人为的作用而形成新的土地。在领土才有效且不应该损害其他方利益。

割让:是指一国根据条约把部分领土主权转移给另一个国家。可分为强制性的割让和非强制性的割让。严格意义上的割让是指对领土的强制性转移,而且是无偿的转移,这通常是战争的结果。

征服:是指一国以武力兼并他国的全部或部分领土。

60.公民投票:是指民民以投票方式决定领土的归属问题。公民投票的有效条件为:一是有合法正当的理由;二是没有外国干涉、威胁和操纵,当地居民能够自由地表示意志;三是应由联合国监督投票。

61.收复失地:是指收复过去被外国占领的领土。现代国际法原则上反对以武力收复以前的失地,但“解放过去被殖民地国家夺去的领土是一般禁止使用武力的例外”。

62.交换领土:是指国与国之间在平等自愿的基础上,调整或交换其部分领土。

63.对领土主权的限制:一是受到国际习惯的限制,即一般限制;二是受条约义务的限制,即特殊的限制。

64.共管:是指两个或两个以上国家对某块土地或领土共同行使主权。

65.租借:是指一国根据条约将其领土的一部分租借给另一国,在条约规定的期限内,用于条约所规定的目的。被租借的领土称为租借地,出借国对租借地的主权不转移,租方只是在条约规定的租借期内,取得领土的使用权和管理权。

66.势力范围:是指一国要求在他国的特定领土范围享有次于领土主权的权利,但这种权利尚未达到地殖民地或附属国所享有的权利的程度。

67.国际地役:亦称国家地役,是指一国根据条约将其特定领土在一定范围内提供给他国为某种目的而永久使用。这是国家属地最高权受到的一种特殊的限制,它使一国领土在一定范围仙,须永久为另一国家的利益服务。

68.国家边界:是指确定国家领土范围的界线,是分隔一国领土和他国领土,一国领土和公海或专属经济区,以及一国领空与外层空间的界线。

69.边境:是指界线两边的一定区域,即国家领土的边缘地带。

70.解决边界争端的方式:其方式有:一是通过有关争端当事国的谈判,以缔结条约的方式解决;二是通过国际仲裁或国际司法程序解决。

71.扇形区理论:是指毗连北极地带的国家以其海岸线为底,以北极为顶点和从北极到各该国东西国界的两条线为腰的一个空间。也有国家以此理论对南极洲提出领土要求。

72.南极条约体系:是指《保护南极海豹公约》和《保护南极海洋生物资源公约》连同《南极条约公及南极条约的协商会议构成的条约体系。其最新发展是《南极条约环境保护议定书》和《南极矿物资源活动管理公约》,但因分歧,在短期内难生效。

73.自然边界:是指利用天然地形所形成的分界线。

74.人边边界:是指不问地形,或以经纬度划分,称为天文学边界,或以两个固定点之间的直线划分,称为几何学边界。

75.内海:是指一国领海基线以内的全部海域。它包括一国的港口、海湾和海峡以及领海基线与海岸之间的海域。国家对内海如同对任何其他领土一样,行使完全的、排他的主权。(对允许通过的船只施行船内不管,船外要管原则)

76.港口:是指具有天然条件和人工设备,便于船舶停泊和上下客货的海域。在海岸线上的港口则称为海港。

77.海湾:是指海洋伸入陆地较深、入口较小的明显水曲,该水曲面积应大于以其入口宽度为直径所作的半圆的面积。

78.历史性海湾:是指那些沿岸属于一国,其湾口虽然超过领海宽度二倍,但历史上一向被承认是沿海国内海的海湾。

79.海峡:是指位于两块陆地之间,两端连接海洋的狭窄天然水道。

80.领海:是指沿着国家的海岸或内水受国家主权支配和管辖下的一定宽度的海水带。(占12海里;对无害通过的船只施行船内不管,船外要管原则)

81.领海基线:是指一国的领海与海岸或内水(内海)之间的界线,即测定领海宽度的起算线。包括正常基线和直线基线。

正常基线:是指海水退潮时退到距离海岸最远的那条线,即沿岸的低潮线,这条线即为领海基线。

直线基线:是指在海岸上(多半是向外空出的地方)和岛屿(群岛国则在外缘岛屿上)选定一系列基点,在这些基点之间划出一条条相互连接的直线,构成一条折线,这条折线即为领海基线。

82.领海的外部界限:是指一条其每一点同基线最近点的距离等于领海宽度的线。

83.无害通过(权):是指外国的非军用船舶可以在不损害沿海国和平、安全或良好秩序的原则下通过一国领海。这是《海洋法公约》规定非沿海国在沿海国领海上的一项权利,称为“无害通过权”。通过是指穿过领海但不进入内水,或从内水驶出或驶入内水的航行。航行必须是继续不停和迅速进行。停船和下锚以通常航行有此需要,或由于不可抗力或遇难救助为限。(经报备的外国潜水艇需浮出水面展示船旗;主权国家可以制定相关法律法规也可以基于特殊情况暂停实施无害通过)

84.毗连区:是指沿每国在其领海之外与其领海相毗连的海域。毗连区的宽度为从测算领海宽度的基线量起,不得超过24海里。(占12海里;毗连区不是领土组成部分;只有对外国船舶关于海关、移民、财政、卫生和国家安全的管辖权)

85.专属经济区:是指沿海国在其领海以外邻接领海的一个区域。它从领海基线算起不超过200海里。专属经济区不是公海,它不像公海那样对一切国家开放;也不是领海,它不属于沿海国领土的组成部分,沿海国只行使一定的管辖权。(需要宣告才有自然资源管辖权,具体为有权拘捕、对方提供担保立即释放、原则上不得对船员监禁或体罚;与毗连区重合12海里,扣除领海12海里,共188海里;不属于领土)86.大陆架:是指从大陆沿岸逐渐地向外自然延伸到大陆坡度平缓的海底区域。(领海基线算起,不到200海里扩展到200海里,超过200海里最多至350海里或2500米等深线外加100海里;非领土;无需宣告;矿物和非生物资源管辖权;开发200海里以外大陆架需通知国际海底管理局、缴纳一定费用或实物)87.公海:是指不包括国家的专属经济区、领海和内水或群岛国的群岛水域的全部海域,国际海底亦不是公海的组成部分。

88.公海自由原则:是指按照国际法,公海是人类的共同财富,供所有国家平等地、共同地使用,不属于

任何国家的领土组成部分,任何国家都不得对公海主张权利。其内容包括:航行自由;飞越自由;铺设海底电缆和管道的自由;捕鱼自由;建造人工岛屿和其他设施的自由以及科学研究的自由(航飞铺科建捕)。

89.公海管辖权:船旗国管辖、普遍管辖(仅海盗、非法广播、贩奴、贩毒)。

90.方便旗船:是指悬开放登记国家国旗的船舶,该船合法。所谓开放登记国家,是指那些允许属于外国人的船舶到它们国家登记并悬挂它们的国旗的国家。(船舶没有多重国籍)

91.公海管辖措施:登陆权、紧追权

登临权:是指各国的军舰或飞机(具有公法性质)在公海上对于有合理根据被认为犯有国际罪行或其他违反国际法行为(仅海盗、非法广播、贩奴)嫌疑的商船,有登临和检查的权利。(无国籍船舶任何国家都可以登临;若登临错误登临国承担国际责任)

紧追权:是指沿海国的军舰或飞机(具有公法性质)对违反国家法律的外国非公法船舶进行紧追,这种紧追必须在沿海国的内水、领海或毗连区、专属经济区、大陆架和群岛水域之内开始,且追逐未曾中断,直到他国领海。一旦中断,紧追权就告结束。程序遵从先警告再紧追,且不使用武力。

92.国际海底区域:简称“区域”,是指国家管辖范围以外的海床、洋底及其底土。根据国际法,其法律地位为人类共同财产,任何国家不得对其主张主权。

93.国际海洋法法庭:联合国依据《联合国海洋法公约》设立的对海洋权益争端进行裁判的特别法庭。(岛屿属于领土争端)

诉讼管辖权主体:缔约国、缔约国自然人和法人。国际法院只对国家管辖,国际海洋法法庭针对国际海底区域平行开发制度,对管辖主体扩大到了自然人和法人。

94.空间法(SpaceLaw):是指调整国家之间利用空气空间和外层空间而产生的各种关系的原则、规则和制度的总体。空间法可分为:空气空间法或航空法(AirLaw)和外层空间法(lawofOuterSpace)。

外空法:外空公约、月球协定、登记公约(发射外空物体需本国登记并对联合国秘书长报告,如果联合发射,则商议一国登记,所有权、管辖权归登记国)、营救公约(程序:尽力营救、立即通知、安全送回)、责任公约(空对地承担绝对责任,空对空承担过错责任,空对空对地承担混合责任)

95.国际环境法:是指各国及其他国际法主体在利用、保护和改善环境的国际交往中形成的,调整彼此间权利义务关系的原则、规则和制度的总体。

96.极地区域的环境保护:是指关于地球的南极和北极及其周围一定范围的区域的环境保护。

97.国籍:是批一个人属于某一个国家的国民或公民的法律资格。它表明一个人同某一特定国家之间的固定的法律联系。其意义是:国籍是一个国家确定某人为其国民或公民的根据;国籍是确定一个人的法律地位的一个重要根据;国籍对于国家行使管辖权具有重要意义。

98.国籍法:是指一国制定的有关其国籍的取得、丧失和变更等问题的法律规范的总称。从本质上看,它属于国内法。

99.国籍的取得:是指一个人取得某一国家的国民或公民的资格。一个人是否取得一国的国籍,应依该国的法律决定。取得的方式有:因出生而取得;因加入而取得。(中国采用双系血统兼采出生地主义,后者需同时满足父母无国籍或国籍不明、父母定居中国、出生在中国)

100.国籍的丧失:是指一个人由于某种原因丧失他所具有的某一国家的国籍。可分为自动(定居外国且取得外国国籍)和非自动(国家工作人员、现役军人不可申请)两种。

101.国籍的抵触:是指一个人在同一时间内具有两个以上国籍,或者不具有任何国籍的法律状态。前者称为国籍的积极抵触,后者称为国籍的消极抵触。

102.外国人:是指一国境内,不具有居留国国籍而具有其他国籍的人。为了便于与本国人相区别,无国籍人也往往归入外国人的范畴。

签证类型:外交签证、礼遇签证、公务签证、普通签证(2013年增加了人才引进类别)(中国境内外国人持联程票在境内24小时且不离开口岸可以免签)

居留证件类别:工作类居留、非工作类拘留

出境类别:遣送、驱逐

103.外交保护:国际争端最后一步,非领事保护,非一定层面的外交交涉,上升为国与国争端。是国家属人管辖权的提现。外交保护的对象可以是自然人也可以是法人。

条件:实际损害并归于国家、国籍继续原则、用尽当地救济原则

104.国民待遇:是指国家在一定范围内给予外国人与本国公民相同的待遇。即在同样条件下,外国人所享受的权利和承担的义务与本国人相同。根据这个标准,第一,国家给予外国人的待遇不低于给予本国人的待遇;第二,外国人不得要求任何高于本国人的待遇。根据国际实践,国家给予外国人的同民待遇,一般限于民事权利和诉讼权利方面,政治权利外国人一般不能享有。

105.最惠国待遇:是指一国(施惠国)给予另一国(受惠国)的国民或法人的待遇,不低于现时或将来给予任何第三国国民或法人在该国享受的待遇。

106.互惠待遇:是指国家之间根据平等互惠的原则,互相给予对方公民同等的待遇。

107.差别待遇:是指国家给予外国人不同于本国公民的待遇,或对不同国籍的外国人给予不同的待遇。它包括两种情况:一是指国家给予外国公民或法人的民事权利,在某些方面少于本国公民或法人;二是指对不同国籍的外国公民和法人给予不同的待遇。

108.引渡:(Extradition):是指一国应某外国的请求,把在其境内被该外国指控为犯罪或判刑的外国人,移交给该外国审理或处罚的一种国际司法协助行为。引渡的根据是条约。

四项基本原则:本国国民不引渡、相同原则(双重犯罪原则)、政治犯不引渡、罪名特定原则

相同原则:即可引渡的犯罪,必须是请求引渡国和被请求引渡国双方法律都认定为犯罪的行为。

罪名特定原则:以何种理由引渡回国就只能判定其理由所诉罪名,其他罪名不可判。

109.庇护(Asylum):又称领土庇护,是指国家对于因政治原因而遭受追诉或受害而来避难的外国人,准其入境和居留,给以保护,并拒绝将他引渡给另一国。是一项属地管辖。

110.域外庇护(extraterritorialasylum):又称外交庇护,是指给避难者在驻在国的使馆、领事馆、军舰和商船内以庇护,即庇护国在外国领土上庇护外国人。但是,域外庇护同时侵犯了属人、属地管辖权,现代国际法并不承认域外庇护。

111.难民:广义上是指因政治迫害、战争或自然灾害而被迫离开其本国或其经常居住国而前往别国避难的人,包括政治难民、战争难民和经济难民。狭义上的,仅指政治难民。

112.不推回原则:是指根据1951年《关于难民地位的公约》和1967年《难民地位议定书》的规定,缔约国不得以任何方式将难民驱逐或送回(推回)至其生命或自由因他的种族、宗教、国籍、参加某一社会团体或具有某种政治见解而受威胁的领土边界。

113.国际法上的人权:是指受国际法保护的人或人的集合体所享有或应享有的基本权利

114.国际组织(超国家组织):是指凡两个以上国家或其政府、人民、民间团体基于特定目的,以一定协议形式而建立的各种机构。广义上的,既包括若干国家或其政府所设的国际机构,也包括若干国家的民间团体及个人组成的机构;狭义上的则仅指若干国家或其政府通过签署国际协议而设立的机构。

115.外交关系:是指国家为实现其对外政策,由外交机关通过访问、谈判、缔结条约、设立常驻代表机构、参加国际会议和国际组织等方式,在国际交往中形成的一种关系。其形式有:正式的外交关系、半外交关系、非正式外交关系和国民外交关系。

116.领事关系:是指一国根据与他国达成的协议,相互在对方一定地区设立领事馆和执行领事职务所形成的国家关系。

领馆:领事馆是地方性不具有政治职能的领事代表机关。领馆具有馆舍不得侵犯权,某些状况下可以推定馆长同意而进入。档案不得侵犯。馆舍及其财产免受搜查征用扣押或强制执行,必要时可以征用但需补偿。通信自由的领馆邮袋不可侵犯,有重大理由且派遣国代表在场时可以打开。

117.外交机关:是指一国借以与另一国或其他国际法主体保持与发展外交关系的各种机关。可分国内的外交机关和驻国外的外交机关。前者有国家元首、政府、外交部门,后者有常设机关(使馆、常驻使团)和特别使(团)节。

使馆:使馆是中央性具有政治职能的外交代表机关。使馆具有馆舍绝对不得侵犯权,在紧急情况下,馆长

不同意依旧不能进入。档案不得侵犯。馆舍及其财产绝对免受搜查征用扣押或强制执行。通信自由的外交邮袋绝对不可侵犯。

118.使节权:是指一国派遣和接受外交使节的权利。其中派遣外交使节的权利被称为“积极的使节权”,接受外交使节的权利被称为“消极的使节权”。

119.常驻使团:是指成员国派驻国际组织的常驻代表团。有独立派遣和结合派遣两种方式。

120.特别使团:是指国家或其他国际法主体,经另一国或另一个其他国际法主体同意,派往该国或该另一个国际法主体执行特定任务的临时性使团。

121.外交特权与豁免:是指按照国际习惯或有关协议,有国家间互惠的基础上,主要是为使一国的外交代表机关及其人员在驻在国能够有效地执行职务,而由驻在国给予的特别权利和优惠待遇。

人员特权:人身绝对不可侵犯。外交人员刑事管辖完全豁免,外交人员刑事责任不完全豁免(可通过外交途径)。一般情况下无民事管辖,除“有关接受国境内私有不动产物权诉讼”、“私人身份参与的继承诉讼”、“接受国境内公务范围以外从事商业或商业活动引起的诉讼”、“外交人员主动起诉而引起的与该诉讼相关的诉讼”。外交人员作证义务完全免除。外交人员的豁免权可由派遣国明示放弃。享有免税权,除了遗产税和间接税。

122.领事裁判权:是指一国领事根据不平等条约享有的按照本国法律对其本国侨民行使司法管辖的片面特权。

123.领事特权与豁免:是指为了领事及其人员在接受国能够有效地执行领事职务而由接受国给予的特别权利和优惠待遇的总称。

人员特权:人身不可侵犯,但犯有严重罪行除外。领事官员不执行职务的行为不豁免。领事人员非职务的作证义务不免除。领事人员的豁免权可由派遣国明示放弃。享有免税权,除了遗产税和间接税。

124.条约:是指国际法主体之间以国际法为准则而缔结的确立其权利和义务的书面协议。其特征有:条约是具有缔约能力的国际法主体间签订的协议;条约应以国际法为准;条约的基本内容是缔约国(包括其他缔约者)间在某一问题或某些问题上的权利和义务;条约通常是书面形式。

125.条约的加入:是指在开放性的多边条约签署之后,未在条约上签署的国家表示同意受条约约束的一种法律行为。加入并不以条约的生效为前提条件;加入主要适用于开放性多边条约,特别是造法性的国际公约。

126.条约的保留:是指一国于签署、批准、接受、赞同或加入多边条约时所作之片面声明,不论措辞名称为何,其目的在于摒除或更改条约保若干规定对该国适用时之法律效果。保留发生于多边条约,双边条约不发生保留问题。(不允许保留:联合国宪章、世贸组织多边协议;条约准许特定的保留,但保留不在特定范围内;违反条约宗旨)

保留国→保留有效

接受保留国→保留有效

反对保留国→保留无效,按原规定

127.条约的生效:是批一个条约正式发生法律效力,从而开始对各当事国产生法律拘束力。

128.条约的冲突:是指几个条约就同一事项的规定相互矛盾的情况。

129.条约的解释:是指对条约的整体、个别条款或词句的意义、内容和适用条件所作的说明。简言之,是指对一个条约的具体规定的正确意义剖析明白。

130.条约的修订:是指条约当事国在缔结条约后于该条约有效期间内改变其规定的行为。包括修正和修改,前者指原条约全体当事国对条约的修订,后者是原条约的部分当事国对条约的修订。(修正案可以拒绝,则不适用修正案,而适用原条约)

131.条约的终止:是指条约由于某种法律事实和原因的发生而造成条约失去效力的法律情况。严格地说,条约的终止是指条约的法律效力的终止。

132.条约的停止实施:是指一个或数个当事国于一定期间内暂停施行条约的一部或全部,但条约本身并未终止,必要时,可依一定程序恢复条约的施行。

133.条约的无效:是指条约违反国际法而产生失去法律效力的后果。包括:无缔约能力、错误、诈欺、贿赂、强迫威胁或使用武力以及与强行法抵触等情形。

134.国际经济法:广义说,是泛指调整国际经济交往与合作的法律,其范围包括一切关于超越国界的经济关系和经济组织的法律规则和制度。狭义说,国际经济法是国际法的一个新分支或是国际法的一个特殊部门。其调整范围是国际交往与合作中涉及公法的那一部分法律关系,而不包括此等交往与合作中涉及的国内法问题和私法问题。

135.国际经济组织:广义上,泛指各种民间的和政府间的跨国经济实体。狭义上,则仅指政府间国际经济组织。

136.国际争端(internationaldisputes):狭义的是指国际法主体之间,主要是国家之间,由于在法律或事实上意见不一致或政治利益的冲突所产生的争执。广义的不仅包括国与国之间的争端,国家与其他国际主体之间的争端,而且包括以国家为一方,以另一国的自然人、法人或其他非主权实体为另一方,两者之间产生的争端。

137.还报:是指一国对另一国的不礼貌、不友好、不公平的行为以同样或类似的行为所采取的措施。还报是一种不友好对不友好的反报行为,不构成国际不法行为。

138.报复:是指一国针对另一国的国际不法行为而采取的一种相应的强制措施,以迫使对方停止其不法行为,或对其不法行为、侵权行为所造成的后果索取赔偿,从而使争端得到解决。

139.平时封锁:是指在和平时期,一国或数国,以武力封锁他国的港口或海岸,迫使被封锁的国家顺从封锁国的要求的行为。

140.谈判与协商:是指两个或两个以上的国际法主体为了彼此间的有关问题求得解决或获得谅解而进行国际交涉的一种方式,这是国际争端的政治解决的基本方法之一。

141.翰旋:是指由第三方以各种有助于促成当事国进行直接谈判的行为,促使争端当事国开始谈判,或促使业已中断或未曾达成协议的谈判重新开始或继续进行;翰旋者不直接参与双方谈判。

142.调停:又称居中调解,是指第三国为了和平解决争端而直接参与当事国之间的谈判,或提出参考性的条件和解决方案,促使各方让步,达成和解。

143.仲裁:又称公断,作为和平解决国际争端的法律方法之一,是指当事国根据协议,把争端交给它们自行选择的仲裁员处理,并相互约定遵守其裁决的解决争端的方式。由仲裁庭作出的裁决对当事国具有拘束力。

144.国际法院诉讼管辖权:对联合国会员国、国际法院规约当事国、表态愿意接受国际法院管辖的国家,在自愿管辖(国际法院不具强制管辖权)、协定管辖、任责强制管辖(双方曾表过态)的情况下,对国际争端问题进行管辖。

145.国际法院咨询管辖权:国际法院咨询管辖权是国际法院管辖权的一种,依《国际法院规约》第65条规定:“法院于任何法律问题如经任何团体有联合国宪章授权而请求或依照联合国宪章而请求时,得发表咨询意见。”它是应联合国大会、安理会、经社理事会、托管理事会和经大会授权和联合国其他专门机构的请求,就它们提出的法律问题发表咨询意见,意见无法律拘束力。

146.国际法院的裁判:是通过国际法院适用法律规则,作出判决来和平解决国际争端,也是用司法解决国际争端的重要方法之一。判决有法律拘束力,具有一裁终局性,没有执行庭,但可以向安理会提出申诉。法官:经选举产生的15名法官,且不来自同一国家,为国际公务员而非国家公务员。对涉及国籍国案件无需回避,但就任前参与过的案件需回避。涉案国没有法官的可以派遣一名专案法官参与诉讼。

147.战争:主要是指两个或两个以上敌对国家之间以武力推行国家政策所造成的武装冲突和由此产生的一种法律状态。国家间的战时关系是国际法律关系的一种特殊表现形式。

148.战争法:是指以国际条约和惯例为形式,调整战争或武装冲突中交战国之间、交战国与中立国之间关系的和有关战时人道主义保护的原则、规则和制度的总称。它是现代国际法的一个重要分支。

149.宣战:是指宣告交战国之间和平关系的结束和战争状态的开始。但宣战并不是一项确定的、普遍性的国际法规则,更不能把宣战与否作为判断合法战争与非法战争、正义战争与非正义战争的标准。它的作用

限于使交战对方、非交战国和中立国知悉交战状态的开始或事实上已经存在。

150.战争的结束:是指交战国之间战争状态的终止和和平关系的恢复。其通常方式是缔结和约,单方面宣布结束战争也是结束战争状态的方式之一。

151.战时中立:是指两个或几个国家之间发生战争时,非交战国所选择的不加入战争和不支持任何一方的法律地位。

152.战争罪行:可分为两大类,一类是指武装部队人员在战争中所作的违反公认的作战规则和人道主义保护规则的行为,不属于武装部队成员的个人所作的武装敌对行为,战时间谍、叛逆和劫杀行为;另一类是指以国家及其机关的名义命令或允许进行违反公认的战争法规、惯例以及人道主义法则的行为。

153.国际刑事法院:依据国际刑事法院规约在2002年7月常设的国际刑事司法机构。具备补充性管辖权。对当事人一方属于缔约国或犯罪地在缔约国或非缔约国愿意接受管辖情况下,个人所犯的灭绝种族、战争罪、危害人类罪和侵略罪进行管辖。最高刑罚无期徒刑。

154.联合国:大会、安理会、经设理事会、托管理事会、秘书处、国际法院

大会:全体会员国;一国一票制;重要问题:和平安全问题、理事会选举问题、成员进退问题、托管问题、资金问题,2/3以上通过。一般问题:秘书长选举、谴责,简单多数通过;内部决议:对各成员国有约束性。外部决议:只具有建议的性质。

各理事会:选举产生;常任理事国:英美法中俄;唯一一个能授权使用武力的机构;非程序性事项:和平与安全、相关规则制定、与会员国有关的、秘书长人选,十五理事国九票以上且五常一致(弃权和缺席不视为否决)。程序性事项:十五理事国九票以上;安理会的决议对所有缔约国有效力,但不能成为国际法渊源。

(完整版)国际法练习题精选30题(有详解答案)

国际法精选30题(有详解) 一、单项选择题 1 ?甲乙两国以黑河为界,根据国际法的一般规则,下列选项中不符合一般国际法的是() A. 黑河沿岸及水域分属甲乙两国,且两国对分属本国部分享有领土主权 B. 甲乙两国对黑河有共同的使用权,但不得损害对方国家的利益 C. 两国渔民可以在黑河上自由捕鱼,任何一国不得限制对方渔民到本国一侧捕鱼 D ?两国船舶只要有明显的国籍标志,即可在黑河上平等自由地航行,但一般不能到对岸港口停靠 ★★2 ?甲国货轮东风”号为驶往目的港途径中国领海,途中因对附近一艘遇难船舶实施救助而停船五小时,之后东风”号继续在我国领海内行驶,其间未征得中国同意该船船长协同船上两名科学家进行了两项科学实验活动,并将实验产生的有毒废物直接排放到我国领海,在该船即将驶离我国领海时由于船长操船过失与一艘正在水下潜行的乙国民用潜水艇发生碰撞,双方将该碰撞纠纷诉至我国某法院。已知甲乙两国与我国均为《联合国海洋法公约》成员国。则下列判断何者为正确() A. 东风”轮在仅为驶往他国港口而穿越我国领海,不需要事先征得我国政府批准 B. 东风”轮为实施救助在领海内停止行驶违反了无害通过应迅速通过不得停止的要求 C. 根据海洋科研自由原则,东风”轮实施的科学实验活动是合法的,但其将有毒废物排入我国领海的 行为则是违法的 D. 东风”轮与潜水艇发生碰撞完全是由于该轮船长的过失,潜水艇没有任何违法行为 ★★★★ 3 ?甲乙两国均为1982年《海洋法公约》缔约国。甲国与乙国就某岛屿的归属长期争执不下, 甲国渔民在该岛屿附近捕鱼时,经常遭到乙国军舰的驱逐。在最近一次类似事件中,乙国军舰使用高压水枪将两名甲国渔民冲至海中身亡。为彻底解决该岛屿归属,甲国与乙国拟将该争端通过国际司法途径加以解决。则下列说法正确的有() A. 双方可以选择将该争端提交国际法院或国际海洋法法庭 B. 如国际法院的法官中有一人为甲国人,则为确保公平审理,该法官必须回避 C. 由于海洋法庭可以受理自然人或法人为当事方的案件,因此甲国受害渔民家属可向海洋法法庭起诉乙国要求赔偿 D ?甲国在国际法院起诉乙国解决岛屿归属问题时,甲国受害渔民家属可以作为共同原告参与案件的 审理 ★★ 4 ?甲国为沿海国,但从未制定任何关于大陆架的法律,也未发表过任何关于大陆架的声明,现乙 国在甲国不知晓的情况下,在甲国的大陆架上进行科研钻探活动和建造人工岛屿。对此,下列判断哪些是正确的?() A. 乙国的行动非法,应立即停止并承担相应责任 B. 根据海洋科研自由原则,乙国的科研钻探行为合法,但是修建人工岛屿非法 C. 乙国建造人工岛屿行为合法,科研钻探非法,因为甲国从来没有提岀大陆架的主张 D ?乙国行为合法,因为甲国从未在大陆架上进行任何活动或有效占领 ★★★5 ?下列关于大陆架的表述,哪项是错误的?() A. 沿海国的大陆架包括其领海以外依其陆地领土的全部自然延伸,扩展到大陆边外缘的海底区域的海 床和底土 B. 国家对其大陆架的资源具有主权权利及相应的管辖权,但它又不属于国家的领土,国家对其大陆架不 具有领土的完整主权,大陆架上仍允许他国保持某些权利,且不影响其上覆水域及其上空的地位 C. 沿海国为勘探大陆架和开发其自然资源的目的对大陆架行使主权权利,但这种权利不是专属的 D. 大陆架不仅是沿海国陆地领土在其领海之外的延伸,而且是该国管辖范围之内的海底区域 答案:

国际法形成性考核册题目和答案

2014年国际法形成性考核册题目和答案 国际公法形考作业1: 一、不定向选择题 1.最先把国际法着作系统的译成中文的是(C)。 A.林则徐B.严复C.丁韪良D.张之洞 2.国际法的渊源主要包括(ABC) A.国际习惯B.国际条约C.一般法律原则D.联合国大会的决议 3.按照国际惯例,下列条约应予继承的是(BD) A.和平友好条约B.边界领土条约C.中立条约D.道路交通条约 4.国家在相同条件下和特定范围内给予外国人与本国人相同的待遇的原则是(ABC) A.国民待遇原则 B.最惠国待遇原则 C.优惠待遇原则 D.互惠待遇原则 5.引渡的程序包括(ABC)。 A.提出引渡请求B.执行引渡C.被请求国审查D.引渡结果的报告 二、填空题 1.在近代国际法的形成中起到里程碑作用的两件大事是威斯特伐利亚公会的召开和《威斯特伐利亚和约》的签订和格老秀斯的巨着《战争与和平法》于1625年发表。 2.确定国际法原则的辅助资料包括司法判例、权威公法学家学说和国际组织的决议。 3.国际法基本原则有如下特性:国际社会公认、具有普遍约束性、适用于一切国际法领域和构成国际法体系的基础。 4.国家的构成要素包括人、主权、领土和政府。 5.拒绝引渡的理由有强制性理由和任择性理由。 三、名词解释 1.一贯反对是指一个国家一贯反对某项国际习惯规则对它的法律效力,即一个国家从一项习惯法规则形成的开始或最初阶段就表示反对,且其形成之后从不接受该规则的法律拘束力。 2.国家继承答:是指一国对某一领土的国际关系所负的责任由别国取代 3.外交保护答:外交保护泛指国家通过外交机关对在国外的本国国民的合法利益进行的保护。外交保护是国家的一项权利,可以由国家的国内外交机关或外交代表机关来行使。4.庇护答:庇护是指国家允许因政治原因受外国追诉或迫害而前来请求避难的外国人在本国入境、居留并对之加以保护的行为。国家对外国人的庇护通常在本国领域内,但不排除条约规定的或外庇护。 四、简述题 1、简述国际法主体的概念和条件国际法的主体亦称国际法律人格者,是指能独立从事国际交往和参加,直接承受国际法上权利和义务,且能进行国际求偿以保护自己合法权益的实体。国际法主体必须具备的三个条件是:(1)能独立进行国际交往和参加国际法律关系。(2)能直接承受国际法上的权利和义务。(3)有国际求偿的能力。 2、简述新国家产生的情势(1)殖民地或附属国的独立(2)国家合并(3)国家分离(4)国家解体 3.简述国家不法行为的不法性在哪些情势下可以解除(1)行政机关工作人员与行使职权无关的个人行为;(2)因公民、法人和其他组织自己的行为致使损害发生的;(3)法律规定的其他情形。 五、论述题 1.论述如何正确认识国际法与国内法的关系()答案:国际法与国内法的关系是一个重要的国际法理论与实践问题。从理论上讲,国际法和国内法是两个独立的法律体系,它们在主

国际法上的专用词汇

国际法上的专用词汇 protectorate (被)保护国 asylum 庇护;避难 forntier region, border region 边界地区 boundary negotiation 边界谈判 status quo of the boundary 边界现状 never to attach any conditions 不附带任何条件 non-aligned countries 不结盟国家 patrimonial sea 承袭海 consultations 磋商 the third world 第三世界 imperialism 帝国主义 200-nauticalmile maritime rights 二百海里海洋权developing countries 发展中国家 dependency 附庸国 plebiscite 公民投票 generally-accepted principles of international relations 公认的国际关系原则 joint action 共同行动

normalization of relations 关系正常化 an established principle of international law 国际法准则 rudimentary code of international relations 国际关系中最起码的准则 international waters 国际水域 international situation 国际形势 merger of states 国家合并 national boundary 国界 maritime resources 海洋资源 mutual understanding and mutual accommodation 互谅互让 exchange of needed goods 互通有无 détente,缓和 fundamental rights 基本权利 reduction or cancellation of debts 减轻债务负担 Near East 近东 right of residence 居留权 arms dealer, merchant of death 军火商 territorial sea 领海 limits of territorial sea 领海范围

国际公法(正常答案)

2019中国政法大学国际法题库及答案 1、一国国际不当(不法)行为的构成要素是什么? 答:主观要件,是指根据国际法判断一国的的某一行为客归因于国家而构成的国家行为。有属于一国的行为,也有属于一国参与或介入的他国所从事的行为。 客观要件,是指该项行为违背国际义务。所谓违背国际义务,是指其行为不符合国际义务对他的要求。 2、《海牙公约》对于危害国际民用航空安全的非法行为及其管辖权是如何规定的? 答:(1)规定任何人在飞行中的航空器内采取暴力或暴力威胁,或用其他恐吓方式,非法劫持或控制该航空器的行为属于犯罪行为(当属非法行为)。这种行为的未遂行为,以及实施这种行为或未遂行为的共同行为均属犯罪行为 (2)《海牙公约》规定,对危害国际民航安全的非法行为,以下几类国家有管辖权:(1)航空器的登记国;(2)航空器的降落地国有管辖权;(3)承租人的主要营业地国或其永久居所地国有管辖权; 3、外交特权与豁免的理论依据有哪些? 答:1961年《维也纳外交关系公约》作为一项有约束力的国际法律文件,在序言中明确指出:“鉴于各国人民自古即已确认外交代表之地位,从各国主权平等,维持国际和平与安全,以及促进国际间友好关系的宗旨出发,外交往来、特权及豁免之国际公约当能有助于各国间友好关系之发展,确认此等特权和豁免之目的,不在于给予个人以利益,而在于确保代表国家之使馆能有效执行职务。 4、联合国安理会在维持国际和平与安全方面的主要职权是什么? 答:在维持国际和平与安全,制止侵略方面,安理会应断定任何对和平的威胁,和平的破坏和侵略行为是否存在,可以促请当事国遵行安理会认为必要或适当的临时措施。 5、什么是紧追权?其主要规则有哪些? 答:(1)紧追权,是指沿海国主管当局有充分理由认为外国船舶违反本国法律规定,因而对其进行追赶直到公海并加以拿捕,带回本国港口审讯的权利。 (2)追逐必须在外国船舶系在追逐国的内水、群岛水域、领海或毗连区内时才可开始;追逐必须连续不断地进行,不得中断;只有在外国船舶视听所及的距离内发出视觉或听觉的停驶信号后,才得开始紧追;紧追权只可由军舰、军用飞机或其他经正式授权的为政府服务的船舶或飞机行使;被追逐的船舶进入其本国领海或第三国领海时,追逐即告终止。紧追权又可比照上述规定,对违反沿海国专属经济区或大陆架法律规章的外国船舶行使。行使紧追权不当而造成被追逐船舶损害时,应予以赔偿。 6、什么是国际习惯,国际习惯的构成要素有哪些? 答:一、国际习惯是“作为通例之证明而经接受为法律者”。学者们一般将该项规定的国际习惯论释为被接受为法律的一般实践或通例。 二、国际习惯形成须具备两个因素:(1)有一般的实践或通例存在;(2)一般的实践或通例被各国所接受为法律,即不被各国接受为法律的实践或通例不是国际习惯。 7、如何理解国际法的法律性质? 答: 一、国际法普遍存在于国际社会,并以国际条约和国际习惯作为表现形式。 二、国际法是由众多国家依一定立法程序制定的,虽然不是由一国立法机关或一个超国家的国际立法机关制定,但今天的国际公约都是众多国家通过国际会议或国际组织的形式,依一定的程序制定的(缔约程序)。 三、国际法的法律效力为国际社会所承认。 四、国际法具有强制性。 8、简述国际条约在中国的效力和适用。 答:一、中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同中华人民共和国的民事法律有不同规定的,适用国际条约的规定,但中华人民共和国声明保留的条款除外。中华人民共和国法律和中华人民共和国缔结或者参加的国际条约没有规定的,可以适用国际惯例。 二、(1)直接适用方式。 (2)间接适用或转化适用的方式。 (3)混合制,即兼采直接和间接适用两种方式。 9、简述国家承认的条件、方式及其法律效果。 答:一、(1)新产生的政治实体具备国家的要素;

从国际法看国家主权

从国际法看国家主权 【内容摘要】国家是国际法的基本主体,这意味着国家在国际法律体系中处于一种主要的地位。但随着全球化的不断发展,以国际组织为代表的世界各行为主体间相互关系的日益密切,其它国际法主体在现代国际体系中的地位不断提升。维持和平行动及人道主义干涉也越来越依靠强制力量。与此相伴的是国家主权被人们有意或无意地淡化。国家主权受到冲击。有人甚至借此大肆鼓吹国家主权有限论,人权高于主权。本文从国际法的视角,对国家主权进行分析,以明确对国家主权的认识。 【关键词】国际法国家主权主权原则 国家是国际法的基本主体,在国际法律体系中处于主要地位。主权是国家的基本组成要素。它是一个国家独立自主地处理对内对外事务的最高权力,是国家的固有属性。目前世界上有近200个国家,虽然大小强弱不一,制度不同,但都有自己的主权。没有主权的行为体,不能称之为国家。 一、国家主权及主权原则 1、国家主权的概念

目前,人们普遍认为世界著名国际法学家奥本海和我国著名国际法学家周鲠生对主权概念的解释是权威的。奥本海给主权的定义是:“主权是最高权威,即一个独立于世界上任何其他权威之外的权威。因此,依照最严格和最狭隘的意义,主权含有全面独立的意思,无论在国土 以内或在国土以外都是独立的”。周鲠生对主权的定义是:主权是国家具有的独立自主地处理自己的对内和对外事务的最高权力。分析起来,国家主权具有两方面的特性,即在国内是最高的,对国外是独立的。”而梁西教授主编的《国际法》则将国家主权定义为:“国家主权,是国家的根本属性,在国际法上是指国家有独立自主地处理其内外事务的权力。” 概括上述概念,不难看出,独立自主是国家主权最基本的属性。国家之所以成为国家,即因为拥有完全的自主权力。在国家政治制度、经济发展模式方面拥有独立自主权。在国际法层面,各个国家无论大小、强弱,其主权是平等的。 2、国家主权原则 现代国际法对主权原则的确认主要体现在1945年通过的《联合国宪章》中。宪章的序言申述了“大小各国平等权利”的信念。宪章第二条第一款明确规定,“本组织系基于各会员国主权平等之原则”。1 970年的《国际法原则宣言》将各国主权平等之原则列为国际法七项基本原则中的第六项,并对主权原则的内容作出详细说明:“其具体规定是:各国一律享有主权平等,各国不问经济、社会、政治或其他

国际法精彩试题及问题详解

一、单项选择题 1.善意履行国际义务的依据是 A.善意原则 B.国际道义 C.条约必须遵守 D.主权平等[C] 2.国家对其领域内的一切人和物以及所发生的事件有权行使管辖,这种管辖被称为 A.领域管辖 B.国籍管辖 C.保护性管辖 D.普遍管辖[A] 3.1907年,厄瓜多尔的外长提出以宪法程序为承认新政府的条件,这被称为B A.有效统治原则 B.托巴主义 C.威尔逊主义 D.艾斯特拉达主义 4.《南极条约》规定,缔约国此前对南极地区提出的领土要求应予C A.确认 B.放弃 C.冻结 D.重申 5.空间物体发射国应将其发射的物体报告给C A.联合国外空委员会 B.联合国经济及社会理事会 C.联合国秘书长 D.联合国安全理事会 6.在我国,外交代表开始执行职务的日期为B A.外交代表到达接受国的日期 B.外交代表正式呈递国书的日期 C.外交代表经接受国同意的日期 D.外交代表经派遣国正式任命日期 7.依据《国际民用航空公约》的相关规定,外国航空器在一国领空B A.享有无害通过权 B.不享有无害通过权 C.享有“两项自由” D.享有“五项自由” 8.根据1969年修订的1954年《国际防止海上油污公约)的规定,禁排区是D A.距海岸50海里以内海域 B.距海岸100海里以内海域 C.距海岸150海里以内海域 D.所有海域 9.国际法调整的对象主要是A A.国家之间的关系 B.国家与国际组织之间的关系 C.国际组织之间的关系 D.国家与其他国际法主体之间的关系 10.被称为“外层空间宪章”的国际条约是A A.1966年的《外层空间条约》 B.1968年的《营救协定》 C.1972年的《责任公约》 D.1979年的《月球协定》 11.下列选项中,不可归因于国家的不当行为的情况是B

国际法上的国家

第二章:国际法上的国家 ?国家的要素和类型 ?国家的基本权利 ?国家和政府的承认 ?国家和政府的继承 ?国家责任 第一节:国家的要素和类型 State in International Law ?一、国际法上国家的概念 ?国际法上的国家是指具有定居的居民、确定的领土、一定的政权组织和拥有主权的政治法律实体。 ?“国家是定居在特定的领土之上,并结合在一个独立自主权力之下的人的集合体。”——邵津主编《国际法》第35页 ?“当人民在他们自己的主权政府下定居在一块土地之上时,一个正当意义的国家就存在了。”——詹宁斯、瓦茨修订《奥本海国际法》(第九版)第1卷第1分册92页。 ?“蛮夷流徙无定所,往来无定规,亦不为国。盖为国之正义,无他,庶人行事,常服君上,居住必有定所,且有地土、疆界,归其自主。此三者缺一,即不为国矣。”——丁韪良译《万国公法》,中国政法大学出版社2003年版《中国近代法学译丛》。 ?国家作为一个国际人格者必须具备下列条件:(1)固定的居民;(2)确定的领土;(3)政府;(4)与他国交往的能力。——1933年《美洲国家间关于国家权利和义务的公约》第1条。二、国家的类型 ?(一)单一国和复合国(国家结构形式) ?1.单一国(unitary state)是指对内对外权力高度统一的国家。表现在对内有统一的宪法和法律、有统一的国籍、统一的最高立法、行政和司法机关等;对外是统一的主权国家,其属下的地方政府未经中央权力授权,不能进行国际交往活动。 ?2.复合国(composite states)是指两个以上的邦和国家依协议组成的国家联合体,包括联邦和邦联两种形式。 ?(1)联邦(federation)是指两个以上的国家组成的永久联合体,对内在统一的前提下依宪法适当分立,对外高度统一。 ?(2)邦联(confederation)是两个或两个以上的国家通过签订条约而建立的国家联合体,其特征是对内对外高度分立,邦联本身不是国际法的主体,而其成员邦是国际法主体。历史上的邦联有:1778—1787的美利坚合众国、1815—1848的瑞士、1815—1866的德国。现今有1982年成立的塞内冈比亚邦联。 (二)独立国与附属国(享有主权程度) ?1.独立国是指享有完全主权的国家。 ?2.附属国是指在历史上国家对外交往权受到一定限制的国家,包括附庸国和被保护国。 ?(1)附庸国是指对内拥有自主权,但对外关系则绝对或者大部分受“宗主国”控制的国家。?(2)被保护国是指依据条约将本国外交权和防务权交由保护国,并与保护国形成保护与被保护的关系的国家。 ?被保护国不属于保护国的一部分,具有一定的国际法律人格。 (三)永久中立国 permanent neutralized state ?永久中立国是指通过条约承担永久中立义务,除其本身自卫外,不参与任何对外战争或武装冲突,也不参与任何可能使自己卷入战争或武装冲突的条约或行动,同时其他国家承认并保障其中立地位的国家。

个人在国际法中的地位论文

个人在国际法中的地位论文 摘要:个人是不是国际法的主体,是一个复杂的争议问题。我国主流看法是否定个人是国际法的主体,但在国际法学界有一部分学者对此持肯定态度。从广泛和务实的观点来审视,国际法是一个持续发展的决策过程,若将国际法简单地界定为“国家间法”,则可能限制其自身的发展。我们不应排斥个人成为国际法的主体,也不能消极地予以认可和接受,而应以“合法、合理”为原则,适时、适度地接纳个人成为国际法的主体。 关键词:个人国家国际法主体人权 传统国际法一直认为国际法是调整国家之间关系的法律,从而国家是国际法的主体,个人是国际法调整的对象。但是,由于两次世界大战和其后南非种族隔离、前南斯拉夫种族清洗、卢旺达种族灭绝等一系列严重侵犯人权事件的发生,国际社会日益重视对个人权利的保护。值得注意的是,本来主张国家是唯一的国际法主体的《奥本海国际法》现也认为个人在一定程度上也是国际法的主体。所以,个人在国际法上的主体资格问题产生了争论。那么,个人包括自然人和法人,是否为国际法的主体呢? 一、关于个人的主体资格的争议 个人是不是国际法的主体,国际法学界观点众多,总体上可以分为两类:肯定说与否定说。肯定说,即认为个人是国际法的主体,但各法学流派又有不同的主张。一种观点认为个人是国际法的主体,而且是唯一的主体。因为国家只是一个抽象的概念,国家承担的国际权利和义务的最终承受者仍是个人。这种观点过分的强调抽象概念而忽视了国际社会的现实,不适用于实践。另一种观点认为,个人是国际法的主体,但不是主要的主体,个人只在一定范围内起一定作用,这种观点为较多的法学家所接受。其基本理论是,国际法的权利和义务可以直接及于个人,因为国际法调整的国家行为实际上是个人以国家机关代表的身份所做的活动,国际权利和义务是通过个人来实现的。 否定说认为个人不是国际法的主体,而是国际法的客体,是国际法调整的对象。绝大多数中国国际学者,如周鲠生、王铁崖、赵理海等持此种观点。他们主张在国际法与个人之间存在着国家,国际法上的权利和义务只有通过国家才能及

国际法练习题1-3章(修正版).doc

国际法练习题(1-3)第一章国际法的性质 %1.Indicate the nationality and one of his major works of the following scholars. (华东政法2003年硕士研究生入学试题,15 points) 1. Grotius 荷兰《战争与和平法》 2. Lauterpacht 英国《国际法与人权》 3. Vattel 瑞士《万国法》 4. Kelson 美籍奥地利人《国际法原理》 5. Verdross 奥地利《国际法》 二、名词解释 1 Jus inter gentes(华东政法2003年硕士研究生入学试题,Translate into Chinese and briefly explain the following terms. 3 points each)答案:国际法旧称之一。1650年,英国牛津大学教授兼海事法官邹奇(Zouche)在其《万国法的解释和一些有关的问题》一书中,开始使用Jus inter gentes (万国法,英语为I aw of nations )0之后,Law of nations 一词在西欧曾流行过一阵子。 2. particular international law (武大2005 年硕士研究生入学试题) 答案:根据所调整的权利义务关系的范围,可将国际法分为一般国际法和特殊国际法。特殊国际法是指只能对两个或两个以上的某些国家(及其他国际法主体)适用的那一部分国际法原则、规则和制度。 3. jus gentium(武大2007年硕士研究生入学试题) 答案:万民法,与市民法同为早期罗马法的组成部分。市民法只适用于罗马公民,以《十二铜表法》为基础;万民法适用于外国人之间,外国人与罗马人之间,由罗马外事裁判官的司法实践逐渐发展起来,本质上仍属罗马国内法。格老秀斯在《战争与和平法》中用其指称调整国家间关系的法律。 4. retortion (武大2007年硕士研究生入学试题) 答案:反报,又称还报,是指受害国采取同样或类似性质的措施来回敬另一国的不礼貌、不公平或不友好的行为,使加害国停止其加害行为或迫使其接受和解,以此求得争端解决。 5. general international law (武大2009年硕士研究生入学试题) 答案:根据所调整的权利义务关系的范围,可将国际法分为一般国际法和特殊国际法。一般国际法是指对世界绝大多数国家(及其他国际法主体)适用的那一部分国际法原则、规则和制度。 6.international law commission (武大2009 年硕士研究生入学试题) 答案:根据《联合国宪章》第13条逐渐发展与编纂国际法的主要机关。1947

从国际法看南沙群岛的主权归属问题

《东南亚研究》1998.5SOU THEAST ASLAN STUD IES 南沙问题变成一个“国际”问题还是70年代以后的事情,由于南沙群岛所具有的重要战略地位和海洋经济价值,加之1982年联合国海洋法公约颁布以后世界各国日益增长的海洋意识,一些本来与南沙问题毫无关联的国家也纷纷提出了对南沙群岛的领土要求,使该问题当事国由3个扩大到了7个。越南提出对南沙拥有主权的国际法依据已是众所周知,菲律宾则是从“发现”和“邻近”来主张其权利,而马来西亚、印度尼西亚、文莱和新加坡是以海洋法中的大陆架制度和专属经济区制度来主张权利。那么南沙群岛的主权归属到底应如何认定,本文试从国际法有关规定来谈谈这一问题。 一、对南沙群岛的“发现”问题 在物权法上,对无主物的发现可以构成所有权,这一原则被引入18世纪以前的国际法中,成为认定“无主地”主权归属的重要法律依据。西班牙、葡萄牙、荷兰、英国、法国等西方殖民主义国家在非洲、美洲、亚洲等地的殖民探险活动中,就以此为根据占有了大量所谓的“无主地”。1955年菲律宾宣称“发现”了(南沙群岛中)若干无人居住的岛礁,并命名为“卡拉延群岛”,1978年又将其纳入菲律宾的主权统治之下。越南也宣称早在17世纪上半叶就“发现”了南沙群岛,并以此为根据主张对整个南沙群岛拥有主权。此外,菲律宾在提出主权要求时还有一个理由就是“邻近”,认为“卡拉扬群岛”在地理上接近该国,对该国的国家安全和经济发展具有重要意义,因而该国“应该”拥有主权。 因“发现”而对“无主地”拥有主权这一由物权法引伸而来的国际法规则,在18世纪以后的国际法理论与实践中已被逐渐抛弃。现代国际法认为领土主权的产生只能基于五种事实,即先占、时效、割让、征服和添附,而“发现”不是产生领土主权的法定事由,因此以“发现”来主张权利于法无据。但国际法也承认“发现”可以产生一定的法律后果,即可以使某一主权者与另一“无主地”产生一定事实联系,从而阻止其它主权者的介入,但这种“阻止”在效力上只是暂时的。 据此越南和菲律宾以“发现”来主张主权已可认定于法无据,而且最早“发现”南沙群岛的也不是它们而是中国,“发现”的后果也应由中国承受。早在公元前二世纪中国的《扶南传》和《南州异物志》等典藉中就已对南沙群岛的情况进行过描述,而宋代中国人又开始把包括南沙群岛在内的南海诸岛命名为“长沙”、“石塘”,明代开始南沙群岛被标入中国官方的地图中,并且标出了具体航线和航程。可见,中国对南沙群岛的发现比越南早了1千多年,即使“发现”可以产生主权,该主权也应归属中国而不是其它国家。 至于菲律宾提出的“邻近”问题,不管在传统国际法还是现代国际法中都不承认“邻近”可以产生主权,因此可以认定该事由不能成立。 二、对南沙群岛的“先占”问题 先占亦称占领,是国际法承认的五种领土主权取得方式之一。先占有两个构成要件:一是对象要件,即只能占领“无主地”,二是行为要件,即必须是有效占领。所谓“无主地”,是指尚未受任何主权统治,或无人居住,或土著居民尚未形成部落的地域。所谓“有效占领”,是指占领者有效地行使了主权,如建立了一定的管理机构,进行了适当的经济活动,或进行了移民,均为有效占领。 如前文所述,南沙群岛在被中国发现以前,尚属于“无主地”,在中国发现以后,按传统国际法,即已成为中国主权下的“有主地”。即使按现代国际法,该地域也与中国产生了事实联系,具有阻止其它主权者介入的效力。越南声称在19世纪就在南沙群岛行使了主权,且不说这一说法缺乏事实根据,即使越南真的进行了一些主权活动,在时间上也比中国晚得多,不仅不构成“先占”,反而对中国领土构成了入侵,因为南沙此时已不再是“无主地”,而是中国主权管辖下的领土,中国已在该区域实施了有效管治。 从国际法看南沙群岛的主权归属问题 马涛

领土争端的国际法问题研究

领土争端的国际法问题研究 一、中国与周边国家领土争端现状 我国当今的领土争端问题主要存有于南海和东海,岛屿争端逐渐成为 中国与周边国家的矛盾焦点。南海,在国际上被称为南中国海,因海 洋生物资源丰富,海底蕴藏大量油气资源,导致这一区域成为兵家必 争之地,我国在上世纪就已经在南海划定九段线,确认了海域内诸岛 屿的主权,但因种种复杂原因,我国南海相当一部分的岛屿被越南、 菲律宾、马来西亚、印度尼西亚窃取,九段线名存实亡。不仅仅在南 海存有与诸多国家的领土争端,东海也存有同样的问题,中日钓鱼岛 问题构成了东海区域危机的主要内容,较南海问题而言,钓鱼岛争端 的矛盾更加突出,钓鱼岛自古以来便是中国领土不可分割的一部分, 二战后,日本窃据钓鱼岛,妄图将该岛据为己有,我国为保护领土完整,一直进行不懈的抗争。一直以来,我国致力于通过政治协商与谈 判来解决领土争端,我们相信在国际法日益健全的今天,领土争端问 题已经完全可以在法律框架内解决。 二、领土主权归属的国际法分析 现今国际上所承认的领土取得方式是先占,即对于无主地的长期有效 占领。很明显,先占成立的前提是该土地属于无主物,如果该地已经 为他国有效占领,则不适用先占。另外,先占的另一个条件是长期有 效的占领,即官方在宣示主权后必须实行有效统治,如果仅仅是短暂 的滞留,则不符合先占原则。如果对我国南海和东海的岛屿争端追本 溯源,我们可以从史料得知,早在明朝时期,中国政府便派遣探险队 登上南海九段线以内的岛屿,对其实施有效占领并宣示主权。钓鱼岛 也不例外,据我国史料可证明钓鱼岛在明朝以前就已经被我国所探索,明代已把钓鱼岛纳入其版图内。另一方面,我们从日本史料得知,在 甲午战争之前,日本特务机构曾派遣间谍到钓鱼岛及其海域周围进行 调查、巡视,同时策划把钓鱼岛划入日本管辖之下,但在一番探查后,日本自己也得出钓鱼岛已经处于清朝统治范围之内,因此日本便打算

浅析个人在国际法主体中的地位

浅析个人在国际法主体中的地位 摘要: 对于个人作为国际法主体的问题在现代国际法上是一个颇有争议的国际法基本理论问题。国际法学者的观点各异,但总结起来不外乎三种:1、国家是国际法的唯一主体,个人不是国际法主体,而是国际法的客体。2、个人是国际法的唯一主体。3、国家是国际法的基本主体,个人在一定范围可以成为国际法的主体。 关键词:个人国际法主体个人 当今社会中,国家、国际组织等相互之间的交流合作纷繁复杂,国际关系的多样性决定了国际法主体、客体和法律部门也不能单一化。国际法作为调整主体之间有法律约束力的原则、规则和制度,应当充分考虑到法律的广泛适用性和具体的可操作性。而对于个人能否成为国际法主体,现在国际法学界仍无定论。归结起来,主要有下面三种观点::(1)国家是国际法的唯一主体,个人不是国际法主体,而是国际法的客体。(2)个人是国际法的唯一主体。(3)国家是国际法的基本主体,个人在一定范围可以成为国际法的主体。 一、关于个人在国际法上地位的三种主流观点 其实个人在国际法上的地位如何,实际上讨论的就是个人的国际法主体资格的事宜。应该说,这个问题已经成了我们当代国际法理论中最令人困惑也是争议作多的问题之一。迄今为止,对此问题大致形成了三种不同的观点。

1. 国家唯一主体说。 这一学说认为只有国家才是国际法的主体,只有国家才能直接的享有并承担国际权利和义务。这是传统国际法的观点。是实在法学派坚持以国家为核心的必然结果。奥本海在他生前自编的教本里也强调:“因为国际法是根据国家的公认,而不是根据个人的公认,只有国家是国际法的主体[1 ]”。霍兰德、李斯特、安齐洛蒂也赞成国家唯一主体说。我国学者周鲠生也持这一观点:“国家是国际法主体,并且是唯一的主体。只有国家是享受国际权利和负担国际义务的人格者,个人则与国际法没有直接的法律关系,他们唯有通过国家才能享受国际法的利益。”[2 ] 这一学说统治了西方国际法学界三个世纪之久。 2、个人唯一主体说。 这一学说认为只有个人才是国际法的主体,国家不是国际法的主体,因为国家的行为总是通过个人的行为表现出来的,所以国际法调整国家行为,实际上是以国家机关代表身份活动的个人行为;国家的权利义务总是通过个人来承受的,所以国家的权利义务也只是组成国家的个人的权利义务。这是自然法学派坚持以个人为核心的必然结果。此学说是第一次世界大战后兴起的社会连带法学派的学者狄骥、塞尔和波利蒂斯提出的。狄骥认为:只有自然人才能享受权利和承担义务;如果不是自然人则不能获得任何权利,也不能承担义务。

国际法上的国家主权与国际干涉_杨泽伟

国际法上的国家主权与国际干涉 杨泽伟 内容提要:国际干涉与国家主权的关系是当今国际法研究中的一个重大课题。在世界新形势下,传统的国家主权面临一系列新挑战,但日益增多的国际干涉存在着明显的缺陷。国际干涉与国家主权既有矛盾的一面,又有一致的一面。我们既要维护传统国际法上的国家主权,又不能一味地排斥所有的国际干涉,重要的是国际干涉行动必须遵循一些重要的国际法准则。 关键词:国家主权 国际干涉 国际法 国际组织 20世纪90年代以来,世界格局发生了巨大变化。两极对抗虽已消失,但地区性的冲突却有增无已,国际干涉已成为全球关注的热点话题。从柬埔寨到伊拉克,从索马里到波黑,从科索沃到东帝汶,国际干涉显著增强。国际干涉的增多,既对传统国际法上的国家主权提出了挑战,同时还产生了一个新的问题,即如何正确认识国际干涉与国家主权之间的关系。深入研究这一问题,不但是当今国际法理论研究中面临的一个紧迫的、重大的课题,而且对于维护国际和平与安全、推动国际干涉进一步走上健康发展的轨道,具有十分重要的意义。 一、传统国际法上的国家主权面临新挑战 (一)否定主权的论调甚嚣尘上 从国际法理论发展的轨迹看,否认国家主权的思潮肇始于20世纪初。第一次世界大战后,法国公法学家狄骥率先对国家主权提出了责难。第二次世界大战后,著名国际法学家凯尔逊、劳特派特再次否认国家主权。冷战结束以来,由于国际社会的结构性变化,全球化理论的出现,国际干涉增多,否认和弱化国家主权又一次成为欧美理论界的重要趋向。 1992年托马斯·魏士和贾拉特·乔普拉提出,“主权不再是神圣不可侵犯的”。1995年特里 ·戴贝尔进一步认为,“禁止干涉内政已成为国家主权基础上的旧制度”。〔1〕同时,随着全球环 境问题的恶化和环境国际保护需求的上升,一些生态主义学者在环境保护领域中也提出了弱· 144· 〔1〕均见钱文荣:《联合国宪章和国家主权问题》,《世界政治与经济》1995年第8期。 中南财经政法大学国际法系副教授。

国际法基本问题综述

国际法基本理论问题综述 国际法的基本理论问题涉及到国际法的性质问题、国际法的基本原则问题、国际法的渊源问题及国际法与国内法的关系问题等等。 一、国际法的性质 国际法的性质问题首先涉及到国际法是否是法律?由此出现了“国际法否定论”、“国际法弱法论”、“国际法无用论”等。 “国际法否定论”的早期代表是17世纪德国法学家普芬道夫,他认为,自然法是国际法唯一的根据,在这个自然国际法之外,并不存在具有真实法律效力的国际意志法或实在法,“此外别无通行之公法,唯有性法,可令万国钦佩”(【美】惠顿. 【美】丁韪良译.万国公法.中国政法大学出版社)。19世纪,奥斯汀主张,“法是无限主权者的命令。”(J.Austine,The Province of Jurisprudence determined , London:Weidenfeld&Nichoson,1954,p.184.) “国际法弱法论”。进入现代国际法时期,特别是1928年《巴黎非战公约》废弃战争作为推行国家政策的工具之后,国际法的效用不再完全取决于国家实力的强弱。“国际法否定论”在国际法学界逐渐退出市场。奥本海认为,“必须承认,目前可供强制执行国际法的方法不足——特别包括在司法解决争端方面,没有真正的强制性安排——使国际法与国内法及其可供强制执行的方法相比较,在这方面,肯定是两者之中较弱的一个。”(英,詹宁斯,瓦茨修订,王铁崖,等,

译.奥本海国际法(第一卷第一分册).中国大百科全书出版社,1995:7.) “国际法无用论”。无论是“否定论”或是“弱法论”,都可能衍生出国际法无用的结论。“国际法虚无主义”认为,现实国际社会实际上是处于一种分权的无政府状态,不但没有统一的立法机关,也没有任何具有强制力的司法和执行机关。在现实主义者看来,国际法不仅缺乏必要的独立性,而且软弱无力、毫无用处。(刘志云.论现代国际关系理论与国际法研究的三次联结及其影响.法律科学.2006(2).) 国际法作为法律的一个部门,与国内法不同,有它的特殊性。王铁崖认为,国际法的特殊性在于国际法的主体主要是国家;国际法的制定者主要是国家;在国际上,不存在有组织的超越国家之上的强制机关,而国际法的强制实施主要靠国际本身或通过国家的行动。另一方面,国际法作为法律与国际礼让有区别。(王铁崖,《国际法》,法律出版社) 国际法的效力根据问题,解决的是国际法为何具有法律约束力的问题。关于这个问题,国际法上有各种不同的理论。 自然法学派以维多利亚、苏亚利兹和德国的普芬道夫为代表。该学派认为,国际法的效力根据在于自然法,如人类良知、人类理性、人类法律意识等。这种观点脱离了国际社会现实,把国际法抽象化了。实在法学派以宾刻舒克和英国学者霍尔为代表,实在法学派否定从自然抽象出来的概念作为国际法的效力根据,认为现实的国家同意或共

国际法上的时际法概念和规则辨析

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/457898236.html, 国际法上的时际法概念和规则辨析 作者:蒋圣力 来源:《法制博览》2013年第05期 作者简介:蒋圣力(1989-),男,上海人,华东政法大学2012级国际法专业硕士研究生,研究方向:国际航运法。 【摘要】国际法上的时际法,是规定国际法规范在时间上的适用范围的法律的总称,其功能是解决国际法在时间层面上的冲突问题。国际法在时间适用范围内的冲突包括积极冲突和消极冲突。相应地,解决积极冲突的时际法规则应当为适用该法律事实发生时正在实行的国际法规范;而解决消极冲突的时际法规则则应当是在遵循法律“不溯及既往”原则的同时,根据特定情形做出例外的规定。 【关键词】国际法;时际法;法律事实;发生和存续;法不溯及既往 一、引言 “时际法”(intertemporal law)的概念首先出现在国内法中,而后又随着国内法与国际法相互影响的不断加深而被引入国际法。至于国内法之所以设立上述时际法原则,以及时际法被引入国际法的原因,我国著名国际法学者李浩培先生认为,这是因为国际社会如同国内社会一样,既需要变革也需要法律的安全,同时还需要两者的权衡,以保障变革不致使按照旧法是合法有效的行为按照新法则一概被认为是违法无效、甚至是需要受到刑罚制裁的。所以,国际法亦如国内法一样,不可能没有时际法。[1] 在国际法上,有关“时际法”的表述首次出现在瑞士法学家马克斯·胡伯于1928年4月4日对帕尔马斯岛案所作的仲裁裁决中。自此之后的数十年时间里,时际法越发成为国际法学界研究的热点,并且,越来越多的学者认为,正如法国法学家保罗·鲁比埃所言,“时际法”这一用语是作为“国际法”的对应语而造出来的。[2]然而,就目前已有的研究成果看,学界对国际法上的时际法概念所作的定义尚不周全,还未能全然正确地厘清时际法概念与其原则之间的界限,因此也未能确立完备的时际法规则。故笔者认为,应当首先解决时际法概念与原则之间的混淆,从而结合国际法的实践情况对时际法概念作出周全的定义,而后再在此基础上确立与之对应的、完备的时际法规则。 二、国际法上的时际法概念 (一)时际法不是“不溯及既往”原则的同义语 《国际公法百科全书》中“国际法,时际法问题”这一条目的释义为,“国际法中法律规则不溯及既往的原则,通常被称为时际法法理。”[3]根据该释义,所谓“时际法”的全部内涵仅限于法律“不溯及既往”原则,而时际法亦就成为了这一原则的同义语。对此,笔者认为,该释义

国际法

1.简述国家承认的性质: (一)国家承认的概念: 国家的承认是指既存国家对新产生的国家给予的认可并接受由此而产生的法律后果,与新国家建立关系的行为。 (二)国家承认的性质: 关于国家承认的性质,可以从不同的角度认识和理解,就既存国家是否承认新国家来讲,承认是国家单方面的政治行为。既存国家一旦表示承认新国家,它的这种行为就是一种具有法律意义的行为,就会产生法律后果。 从承认对新国家的国际法主体资格的影响来认识国家承认的性质,西方国家学者提出了两种学说: (1)构成说 一些学者认为,新国家作为国家的存在不需要承认,别国不承认并不影响它的存在,承认的必要在于使国家成为一个国际人格者,成为国际社会的成员。 另一些学者认为,国家作为一个法律事实的存在必须经过既存国家的确定,经过承认,被承认国与承认国之间就发生了依附于国家资格的国家权利和义务,因此承认是具有构成性的。承认具有创造国际法主体资格的性质。 (2)宣告说 承认只是既存国家对新国家存在的事实给予确认或宣告而已,并不具有创造国际人格的作用。新国家的国际法主体资格取决于其成为国家的事实。 2.简述沿海国的领海主权 领海是指沿海国陆地领土和内水以外邻接的处于其主权之下的一带海域,对于群岛国而言,是指群岛水域以外邻接的,处于群岛国主权之下的一带海域。 领海属于国家领土。沿海国对领海享有主权,这一主权及于领海的上空,水域及海床和底土。外国船舶在领海内享有无害通过权。 基于领海主权,沿海国对其领海内的一切人和事享有管辖权。沿海国可在领海内行使的权利主要有: (1)自然资源的所有权和专属管辖权 (2)海上航行和空中飞行管辖权 (3)海洋科学研究的专属权 (4)海洋环境保护和保全管辖权 (5)国防保卫权 3.简述外交保护的条件 (一)保护国的国民或受该国保护的其他人(无国籍人和难民)的权利遭到所在国的非法侵害 (二)受害人持续具有保护国的实际国籍或经常居住在该国 1.受害人持续具有保护国的实际国籍 2.一个以上国籍人的外交保护涉及其国籍国之间可否进行外交保护和第三国如何接受其国籍国的求偿问题,也应遵循受害人持续持续具有保护国实际国籍的条件。 3.无国籍人和难民外交保护的非国籍条件,对无国籍人和难民的外交保护不要求国籍条件,只要求这类受害人长期居住在保护国,证明其在受损害之日和正式提出求偿之日都在该国经常居住或有惯常居所。 (三)用尽当地救济 用尽当地救济的含义: 用尽当地救济是指国家在进行外交保护前,要求受害人寻求并用完加害国提供的救济办法及

国际法重点(1)

1. 国际法在国际关系中的重要地位是什么? 1)国际法是国家自身生存和发展的需要 2)是全球治理与国际法治的需要 3)是个人(自然人)生活和福祉的需要 4)法人经营活动的需要 3. 比较国内法与国际法,阐述国际法的基本特征。 1)从主体来看,国际法的主体主要是公权机构 2)从调整的对象来分析,国际法调整的是国际关系 3)从形成的方式来考察,国际法的形成主要依靠各国长期反复实践中形成的国际习惯和彼此之间通过谈判缔结的各种协议,即条约 4)从调整的法律关系的相互性来看,国际法的大部分规则是相互的和对等的 5)从国际法规则的性质来分析,大部分规则都属于任意性规则,不具有强制性 6)从实施的方式来看,国际社会没有统一的行政机关来执行国际法 7)从司法权来看,国际社会没有统一的司法体系来适用和解释国际法并解决各种国际争端 4. 阐述国际法与国际社会、国际关系、国际政治之间的相互关系。 国家是国际法产生和国际关系形成的前提 国际关系是国际法形成和发展的社会基础 国际法律从属于国际政治, 6.近代国际法有哪些主要特征?其进步性、局限性和发动性是什么? 1)开创和发展了定期多边会议制度 2)促进了外交制度的法典化 3)带来了国际条约数量的明显增多和种类的多样化 4)明确地禁止奴隶买卖 5)推动了国际河流制度的建立 6)使战争法、人道主义法和国际争端解决法的编纂有了新的突破 7.如何认识新中国尤其是改革开放以来对近代国际法所做的贡献?

1)一贯主张和坚持公平、争议和进步的国际法发展方向 2)创造性地提出国际关系基本准则 3)不遗余力地促进世界范围内的和平、发展、人权和法治事业 4)全面参与国际立法与国际决策 5)积极参加国际条约和适用国际法 6)一贯主张和平解决国际争端,并创造性的解决香港、澳门回归祖国的问题 8.国际强行法有哪些特征?如何识别? 1)普遍性 2)强制性 3)优先性 10. 为什么国际法在各国国内的适用方式有何不同? 1)习惯国际法 大多数国家的占主导地位的理论和实践,都承认习惯国际法是其法律体系的一部分,不须经转化或特定的纳入程序即可在国内发生法律效力,可以在国内法院作为裁判依据 2)国际条约 (1)转化方式 转化方式是指为使在国际法上对本国有效的条约在国内法律体系中生效,需要通过立法机关的立法程序将国际条约转变为自己国家的国内法 (2)并入方式并入方式是指通过宪法或法律的统一规定,从总体上将条约合并到一国法律体系中,无需采取立法 的转化大部分采取并入法的国家区分“自身可执行”和“非自身可执行”的条约或条款。自身可执行条约或条款可在法院 直接适用,而非自身可执行条约或条款则要通过一个履行条约的立法才能在国内法院适用 1. 如何区分自身可执行条约和非自身可执行条约?非自身可执行条约,法院不能直接适用,自然人或法人不能在国内法院援用为权利或义务的依据。例如,有些条约

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档