知识产权保护的对象与特点是什么
- 格式:doc
- 大小:77.50 KB
- 文档页数:4
什么是知识产权,具体包括哪些内容范本一:知识产权是指一国内外知识份子在创造、传播和应用知识过程中所产生的一种权益。
知识产权的保护和利用,不仅关系到知识创造者的利益,也关系到国家的科技进步和经济发展。
本文将详细介绍知识产权的相关内容,包括其定义、分类、保护方式等。
第一章:知识产权的定义1.1 知识产权的概念及来源1.2 知识产权的法律定义第二章:知识产权的分类2.1 专利权2.1.1 专利权的定义和特点2.1.2 专利权的保护范围和期限2.1.3 专利权的申请和审批程序2.2 商标权2.2.1 商标权的定义和特点2.2.2 商标权的保护范围和期限2.2.3 商标权的注册和管理2.3 著作权2.3.1 著作权的定义和特点2.3.2 著作权的保护对象和期限2.3.3 著作权的登记和侵权纠纷解决第三章:知识产权的保护方式3.1 国内保护方式3.1.1 知识产权法律体系3.1.2 知识产权的行政保护3.1.3 知识产权的司法保护3.2 国际保护方式3.2.1 国际法律框架3.2.2 跨国公司的知识产权保护3.2.3 合作国家的知识产权保护附件:国内外知识产权保护的法律文本及相关条款法律名词及注释:1. 专利权:指在技术领域内对新的技术、新的产品或者新的应用创造的独立权利和专有权利。
2. 商标权:指对商品或者服务的标记所享有的独立权利。
3. 著作权:指对文学、艺术作品享有的独立权利和专有权利。
范本二:知识产权是指法律对人们在精神领域中创造的和拥有的、具有一定经济价值的成果所赋予的权利保护。
知识产权是一种独立的、不可分割的财产权利。
它体现了创造者的劳动成果和智慧,对创造者的利益保护起着重要作用。
第一章:知识产权的概念及意义1.1 知识产权的定义和基本概念1.2 知识产权的经济意义和社会价值第二章:知识产权的主要内容和分类2.1 著作权2.1.1 著作权的概念和特点2.1.2 著作权的权利对象和保护范围2.1.3 著作权的取得与行使2.2 专利权2.2.1 专利权的概念和特点2.2.2 专利权的保护范围和期限2.2.3 专利权的权利要求和申请程序2.3 商标权2.3.1 商标权的概念和特点2.3.2 商标权的保护范围和期限2.3.3 商标权的注册和管理第三章:知识产权的保护机制和应用3.1 知识产权的保护机制3.1.1 国际、国内法律体系3.1.2 知识产权的行政保护3.1.3 知识产权的民事、刑事保护3.2 知识产权的应用和转让3.2.1 知识产权的技术转让3.2.2 知识产权的许可和合作3.2.3 知识产权的评估和交易附件:知识产权法律相关文档和案例分析法律名词及注释:1. 著作权:指对作品享有的独立权利和专有权利。
知识产权保护的对象与特点是什么在我国对于知识产权有着明确的法律规定,在我国一切拥有知识产权的智力成果都是受到知识产权法的保护的,那么在我国知识产权保护对象与特点是什么呢?下面就跟小编一起来了解了解吧。
(一)知识是人类对认识的描述,知识的普遍存在方式或本体是形式,知识产权不是无形财产权,也不等于无体财产权。
回答什么是创造,什么是知识,知识的本质是什么,就如同物权法理论需解释物的本质及其分类一样,是研究知识产权问题的需要。
英文 Intellectual property一词,译为知识产权最为允当。
一方面,知识产权发生的根据之一是创造性的智力成果,称智力或智慧财产权,容易使人误解为仅凭智力的活动就可以产生知识产权;另一方面,智力成果权并不包含工商业标记在内,因此,知识产权所说的“知识”,是指依法保护的创造性的智力成果和工商业标记,是知识的一部分,但是,它们却具备了知识的全部特证;知识几乎是现代社会使用率最高的词汇。
它涉及人类的全部生活方式。
目前,中国知识产权理论对“知识”有三种描述方式:无形物、无体物、形式。
无形,即无形式。
中国清末就把知识产权归于无形财产权,今天仍有人笃信不疑。
其实,恰恰相反,知识是“形式”的。
“形式”是知识的本体。
是知识的普遍存在方式。
英文的intangible一词,在用于说明知识产权时,汉语通常取其“无形的”之意,值得商榷。
该词主要有两种意思:触摸不到的,无实体的;无形的,不可捉摸的,难以确定的。
“知识”是具体的、确定的,不是无形和不可捉摸的,它只是无实体的。
在经济学中,确有无形贸易(invisibletrade)的概念,但并不包括知识产权贸易。
所以,结合知识产权的实际情况,intangible译为“无实体的”或“非物质的”或许更为贴切。
知识并非无形,以知识无形为由认定知识产权是无形财产权的观点不能成立。
无体,即无实体,或称非物质。
认为知识不属于物质范畴,是无体物这一说法,比无形之说要接近事实。
知识产权法简答题、论述题复习及答案一、简答题1、什么是作品?符合哪些条件的作品可以受到我国著作权法的保护?2、我国著作权法的主要原则是什么3、简述著作权中的人身权及其含义。
4、如何理解专利申请日。
5、如何理解先用权。
6、应怎样区分职务发明创造与非职务发明创造?7、.我国授予发明专利权的实质条件是什么?8、根据我国商标法的规定,认定驰名商标应当考虑哪些因素?9、简述我国法律对未注册商标的管理。
10、为什么我国新商标法要规定反向假冒为商标侵权行为?11、著作权与所有权的区别12、著作权与专利权的区别13、著作权与商标权的区别14、授予植物新品种权的法定条件是什么?二、论述题1、试述知识产权的主要法律特征。
2、论专利权无效宣告。
3、论专利权无效宣告。
4、论述集成电路布图设计专有权的权利限制。
参考答案:一、简答题1、答:我国著作权法所称的作品,是指文学、艺术和科学领域内,具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。
保护条件有:属于文学、艺术和科学领域;必须具备法律所要求的独创性;具有可感知性和可复制性;内容不得违反法律和社会公共利益。
2、答:我国著作权法的主要原则是:(1)保护作者权益原则。
保护作者权益,既指著作财产权,又指著作人身权。
(2)鼓励优秀作品传播的原则。
(3)作者利益与公众利益协调一致的原则。
我国《著作权法》重视作者权益与公众利益的协调一致,在尊重和保护作者权益的前提下,又对其规定了一些必要的限制。
(4)与国际著作权法律制度发展趋势保持一致原则。
3、(1)著作权中的人身权(又称精神权利)是指作者对其作品所享有的各种与人身相联系而又无直接财产内容的权利。
(2)人身权包括:①发表权,即决定是否将作品公之于众的权利;②署名权,即表明作者身份,在作品上署名的权利;③修改权,即修改或授权他人修改作品的权利;④保护作品完整权,即保护作品不受歪曲、篡改的权利。
4、答:专利申请日是指国家专利主管机关及其指定专利申请受理代办处收到完整专利申请文件的日期。
知识产权的涵义及其法律特征知识产权是民事主体所享有的支配创造性智力成果、商业标志以及其他具有商业价值的信息并排斥他人干涉的权利。
这一定义的特点是:①突出知识产权的主体是民事主体,昭示知识产权的私权性质;②指出知识产权的保护对象是智力成果、商业标志和其他具有商业价值的信息,较其他定义更全面;③明确揭示出知识产权的支配权属性,表明其具有支配权的一般属性和特点,以便与请求权相区别;④表明这种支配权既包括权利的原始取得人对保护对象的全面支配权,也包括通过转让、许可使用或其他方式继受取得权利的人对保护对象的全面或受限制的支配权,从而解决了被许可人的权利性质问题。
这样一来,知识产权的权利内容(权能)包括:①控制权,即控制权利所保护的对象的权利,相当于物权的占有权能,是行使其他知识产权的前提条件。
由于知识产权的保护对象是非物质性的信息,不能像对物质财产那样实施占有,权利人对权利的保护对象的控制只能依靠法律赋予的权利;②使用权,即指权利人对其权利保护对象进行使用的权利,如使用专利方法生产产品,在自己生产的产品上使用自己的商标,展览自己的作品,发表、改编、表演自己的作品等。
权利人可以自己使用其权利的保护对象即信息,也可以授权他人使用;③处分权,指权利人按照自己的意思处置自己权利的权利,包括设定质权、许可他人使用、转让(出卖、赠与、投资)抛弃等权利;④收益权,即通过使用或处分,获得财产利益的权利。
二、知识产权的法律特征1.知识产权的保护对象是非物质性信息知识产权所保护的对象,大部分是智力活动所创造的成果,即通常所说的智力成果,如文学艺术和科学作品新产品新方法的发明创造。
至于商标等商业标志,法律是把它们当作商业活动的标志,而不是作为智力成果来保护的。
但是,不论是智力成果,还是商业标志,都具有财产价值,而且都具有非物质性。
所谓非物质性,是指知识产权保护的对象并无物质性存在,它仅是一种信息。
知识产权法所保护的,正是人们对这种信息的控制和支配。
知识产权法的保护的对象是什么?知识产权法的保护的对象是文学还有艺术还有科学作品这些作者的著作权,这些权利是不容许任何进行侵犯的,一般我国的知识产权是有专利权还有著作的权利,同时还有商标的权利。
一、知识产权法的保护的对象是什么?《中华人民共和国知识产权法》保护的对象是文学、艺术和科学作品作者的著作权,以及与著作权有关的权益。
《中华人民共和国知识产权法》第一条为保护文学、艺术和科学作品作者的著作权,以及与著作权有关的权益,鼓励有益于社会主义精神文明、物质文明建设的作品的创作和传播,促进社会主义文化和科学事业的发展与繁荣,根据宪法制定本法。
二、知识产权的归责原则知识产权侵权是一种特殊的民事侵权行为,中国民法通则第一百零六条规定了承担民事责任的过错原则和无过错而依法应承担民事责任的无过错原则。
这部1986年颁布的民法通则,虽然首次正式使用“知识产权”这一法“国家知识产权战略”讲座学称谓,也对著作权、商标权和专利权等受到剽窃、篡改、假冒等侵害的作了有权要求停止侵害、消除影响、赔偿损失等规定,但从这些规定及1990年9月颁布并于2001年10月修正的《中华人民共和国著作权法》和其他已颁行的有关知识产权的法律来看,基本上都对知识产权侵权的归责原则规定为过错责任原则,即“债权之诉”原则。
笔者认为,知识产权侵权只适用过错归责原则的规定,使法律规定和审判实践产生了冲突,主要表现为三个方面:一是同为民事侵权,无法普遍适用民事侵权归责原则;二是法律原则与审判实践相矛盾,使知识产权的法律保护受到制约;三是割裂了物上请求权与债之请求权的关系,使法官在个案的裁判中陷入困境。
侵犯知识产权的行为,与一般的民事侵权行为有基本相同的法律性质,当然也该有基本相似的法律后果。
但由于知识产权的性质和侵犯知识产权行为的基本特征有别于一般的民事权利和侵权行为,故侵犯知识产权行为的表现形式也有别于一般的民事侵权行为。
知识产权的权利客体的非物质性是其区别于财产所有权的本质特征,其客体是一种非物质性无形体的精神财富,不具有物质形态、不占有空间、其被占有也非实在而具体的占据。
简述知识产权的分类知识产权是指人们在创造、发展和应用知识过程中所拥有的权利,是对知识和信息的保护和运用的一种制度安排。
根据知识产权的不同特点和保护对象,可以将知识产权分为四大类:专利权、商标权、著作权和商业秘密。
一、专利权专利权是一种对发明者或创造者的技术成果所享有的独占权利。
专利权可以保护新颖、有创造性和实用性的发明、实用新型和外观设计。
它使得发明者在一定时期内对其发明享有独占权,可以防止他人未经许可制作、使用、销售或引入市场。
专利权可以促进创新,鼓励发明者进行技术研发和创新。
二、商标权商标权是对商标的保护和使用权利。
商标是用于区分商品或服务来源的标识,包括文字、图形、颜色、声音等。
商标权可以保护商标的独占使用权,防止他人在同类商品或服务上使用相同或类似的商标,以避免引起消费者的混淆和误导。
商标权的保护可以帮助企业树立品牌形象,增加商品或服务的市场竞争力。
三、著作权著作权是对文学、艺术和科学作品的保护和使用权利。
著作权涵盖了文学作品、音乐作品、美术作品、摄影作品、电影作品、计算机软件等各种表现形式的作品。
著作权保护的是作品的独创性和表达方式,而不是作品的思想或观点。
著作权的保护可以鼓励创作活动,保护作者的合法权益,促进文化创意产业的发展。
四、商业秘密商业秘密是指企业所拥有的不为公众所知的商业信息,包括技术、经营模式、客户信息、销售策略等。
商业秘密的保护可以防止他人未经授权获取和使用企业的商业信息,避免商业竞争中的不公平行为。
商业秘密的保护可以帮助企业保持竞争优势,提高市场地位。
知识产权的分类主要包括专利权、商标权、著作权和商业秘密。
每一类知识产权都有其独特的保护对象和保护方式,可以帮助创新者和企业保护其创造和努力的成果,促进经济的发展和创新的进步。
在知识经济时代,加强知识产权的保护和运用对于一个国家和企业的发展至关重要。
The sun illuminates the path of life, the moon illuminates the path of the soul.(页眉可删)知识产权的保护对象是什么知识产权的保护对象是专利、著作权和商标。
知识产权大家都知道是一些脑力工作者的劳动成果,每个人都有,必须要申请知识产权自己的成果才不会被他人使用,给自己带来很大的危害。
如果受到侵犯,可以寻求法律的援助。
一、知识产权的保护对象是什么专利保护的客体,是指专利保护的对象,即可以取得专利保护的发明创造。
按照巴黎公约第一条的规定,专利保护的对象仅指发明,而实用新型和外观设计是与发明并行的工业产权保护的客体。
因此,大多数国家仅把发明作为专利保护的客体,对实用新型和外观设计则分别另行制订与专利法平行的法律来保护。
我国专利法保护的客体有发明、实用新型和外观设计这三种工业产权的客体,这三者在我国专利法中统称发明创造。
应当注意的是,在我国的专利法中,实用新型和外观设计虽可加以保护,且在这两者的后面也加上“专利”二字,但不能认为是巴黎公约中所说的专利。
(一) 发明关于发明的概念,即什么是发明,有关知识产权国际公约尚无定义,只有少数国家的专利法对发明直接下了定义,但表述则各不相同,为了全面理解发明的实质内容,现举以下几例:我国专利法实施细则第二条规定:专利法所称的发明,是指对产品,方法或者其改进所提出的新的技术方案。
美国专利法第101条规定:可以获得专利的发明是指新颖而有用的制造方法、机器、制造品、物质的组合,或者它们的新颖而有用的改进。
日本专利法第二条规定:发明是指利用自然规律所作出的高水平的技术创造。
联合国世界知识产权组织(WIPO)主持制定的发展中国家发明示范法第112条规定:发明是发明人的一项思想,能在实践中解决技术领域的某一特定问题。
从以上定义可以看出,发明是发明人的一种技术思想,它是利用自然规律做出的能够解决技术领域某一特定问题的新的技术方案,或称技术构思。
知识产权保护对象有哪些特征事实上在我国知识产权是一个广泛的概念,虽然不具有知识产权法,但是存在着著作权法、专利法等类型的法律构成了广义的知识产权法。
因此接下来将由我为您介绍关于知识产权保护对象有哪些特征的相关方面的知识,希望能够帮助大家解决相应的问题。
一、知识产权保护对象有哪些特征知识产权的保护对象是知识产权,根据我国有关知识产权法律规定,我国的知识产权类型主要包括著作权商标权和专利权等权利类型。
知识产权的对象是"知识",知识产权的性质包括以下几点:1、无形;2、专有性;3、地域性;4、时间性;5、可复制性。
知识产权设立的目的是为了保护创新者的权利,维护其权利不受侵害。
但知识产权也有保护的期限,到日期必须公开,是为了为社会谋福利,促进社会进步。
二、知识产权的作用(1)为智力成果完成人的权益了法律保障,调动了人们从事科学技术研究和文学艺术作品创作的积极性和创造性。
(2)为智力成果的推广应用和传播了法律机制,为智力成果转化为生产力,运用到生产建设上去,产生了巨大的经济效益和社会效益。
(3)为国际经济技术贸易和文化艺术的交流了法律准则,促进人类文明进步和经济发展。
(4)知识产权法律制度作为现代民商法的重要组成部分,对完善中国法律体系,建设法治国家具有重大意义。
三、知识产权法的著作权法《著作权法》第二条中国公民、法人或者其他组织的作品,不论是否发表,依照本法享有著作权。
外国人、无国籍人的作品根据其作者所属国或者经常居住地国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约享有的著作权,受本法保护。
外国人、无国籍人的作品首先在中国境内出版的,依照本法享有著作权。
未与中国签订协议或者共同参加国际条约的国家的作者以及无国籍人的作品首次在中国参加的国际条约的成员国出版的,或者在成员国和非成员国同时出版的,受本法保护。
第三条本法所称的作品,包括以下列形式创作的文学、艺术和自然科学、社会科学、工程技术等作品:(一)文字作品;(二)口述作品;(三)音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品;(四)美术、建筑作品;(五)摄影作品;(六)电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品;(七)工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品;(八)计算机软件;(九)法律、行政法规规定的其他作品。
1、知识产权的概念和特征知识产权是基于创造性智力成果和工商业标记依法产生的权利。
它的特征:一、知识产权是一种无形的财产权。
知识产权没有形体,不占据空间,难以像有形财产那样进行实际控制。
二、专有性。
是知识产权最根本的特征,是法律权利所有权对其成果占有、使用和处分的权利。
三、地域性。
指在某国或某地区获得法律确认和保护的知识产权,只能在该国或该地区发生法律效力。
若知识产权要在其他国家取得法律保护,就要按其他国家的法律规定经审查批准或登记注册。
四、时间性。
法律对知识产权的保护,都规定了有效期限。
期限届满后,这种法律保护自动失效。
1.专利(发明、实用新型外观专利) 2.商标 3.版权及其邻接权 4.集成电路布图设计 5.地理标记 6.生物,植物新品种 7.未公开的信息(商业秘密) 8.传统知识,遗传资源,民间文艺2、不属于我国知识产权法保护的对象一、.违禁作品,即依法禁止出版、传播的作品。
二、官方文件,即法律、法规、国家机关的决议、决定、命令和其他具有立法、行政、司法性质的文件及其官方正式译文。
官方文件具有独创性,属于作品范畴,不通过著作权法保护的根本原因在于方便人们自由复制和传播。
三、时事新闻,是指通过报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体报道的单纯事实消息。
时事新闻虽从总体上不受著作权法保护,但传播报道他人采编的时事新闻,应当注明出处。
四、历法、数表、通用表格和公式。
这类成果表现形式单一,应成为人类共同财富,不宜被垄断使用。
3、授予发明专利的实质性条件一、新颖性。
在申请日以前没有同样的发明创造在国外出版物上公开发表过,在国内外公开使用过或者以其他方式为公众所知,也没有同样的发明在申请日以前由他人向专利局提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。
具体解释:出版物公开,使用公开,其他方式公开,抵触申请。
二、创造性。
同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步。
三、实用性。
指该发明能够制造或者使用,并且能够创造积极的效果。
名词解释:1.著作权:即版权,指作者或其它著作权人依法对其文学、艺术、自然科学、社会科学和工程技术等作品所享有的专有权利。
2.知识产权:指人的智力的创造物,是与知识财产紧密相关的各种各样的信息的总和,它属于民事权利,是一种无形的财产权。
简答题:3.简述知识产权的法律特征。
答:知识产权具有以下法律特征:(1)对象的独立性。
知识产权的对象是知识产权从权利的内容看主要是一种支配权,权利人可以按照自己的意志对知识产权的保护对象进行全面支配,除法律另有规定外,他人未经许可不得使用。
(2)产生法律效力的地域性。
包括:知识产权可分地域取得;知识产权可分地域行使。
(3)权利主体对知识产权的专有性。
知识产权是一种专有性质的民事权利,它与所有权一样,具有排他性和绝对性的特点。
(4)受法律保护的时间性。
是指知识产权受法律保护的期间及限度,包括历史时间性和法定时间性两层含义。
4.简述著作权侵权行为的法律责任。
答:著作权侵权行为的法律责任有:(1)民事责任:侵犯著作权的行为,此外,侵犯著作权还应依法承担行政责任和刑事责任。
(2)行政责任:著作权法规定的行政处罚的形式是没收违法所得和罚款。
《著作权法条例》规定的行政处罚的形式还有给予警告、责令停止制作和发行侵权复制品、没收侵权复制品及制作设备。
(3)刑事责任:《著作权法》没有规定侵犯著作权的刑事责任。
依照《刑法》第217条、218条的规定,侵犯著作权,违法所得数额较大或者有其他严重情节的,应当承担刑事责任的侵犯著作权罪。
5、简述著作权许可使用与著作权转让的差异。
答:(1)著作权许可使用不改变著作权的归属;而著作权转让改变了著作权归属。
(2)著作权许可使用中被许可人的权利受到许可合同的限制没有自由的处分权;而著作权转让后受让人有处分权,不仅可以自己行使该权利,也可以将获得的权利再转让或许可他人使用。
(3)在著作权许可使用中,一般许可中被许可人不能因被侵权而提起侵权之诉,只有专有使用权的被许可人才能;而著作权转让中,任何受让人对侵权行为均可提起侵权之诉。
知识产权保护的对象与特点是什么
在我国对于知识产权有着明确的法律规定,在我国一切拥有知识产权的智力成果都是受到知识产权法的保护的,那么在我国知识产权保护对象与特点是什么呢?下面就跟呱呱知道网小编一起来了解了解吧。
(一)知识是人类对认识的描述,知识的普遍存在方式或本体是形式,知识产权不是无形财产权,也不等于无体财产权。
回答什么是创造,什么是知识,知识的本质是什么,就如同物权法理论需解释物的本质及其分类一样,是研究知识产权问题的需要。
英文Intellectual property一词,译为知识产权最为允当。
一方面,知识产权发生的根据之一是创造性的智力成果,称智力或智慧财产权,容易使人误解为仅凭智力的活动就可以产生知识产权;另一方面,智力成果权并不包含工商业标记在内,因此,知识产权所说的“知识”,是指依法保护的创造性的智力成果和工商业标记,是知识的一部分,但是,它们却具备了知识的全部特证;知识几乎是现代社会使用率最高的词汇。
它涉及人类的全部生活方式。
目前,中国知识产权理论对“知识”有三种描述方式:无形物、无体物、形式。
无形,即无形式。
中国清末就把知识产权归于无形财产权,今天仍有人笃信不疑。
其实,恰恰相反,知识是“形式”的。
“形式”是知识的本体。
是知识的普遍存在方式。
英文的intangible一词,在用于说明知识产权时,汉语通常取其“无形的”之意,值得商榷。
该词主要有两种意思:
触摸不到的,无实体的;无形的,不可捉摸的,难以确定的。
“知识”是具体的、确定的,不是无形和不可捉摸的,它只是无实体的。
在经济学中,确有无形贸易(invisibletrade)的概念,但并不包括知识产权贸易。
所以,结合知识产权的实际情况,intangible译为“无实体的”或“非物质的”或许更为贴切。
知识并非无形,以知识无形为由认定知识产权是无形财产权的观点不能成立。
无体,即无实体,或称非物质。
认为知识不属于物质范畴,是无体物这一说法,比无形之说要接近事实。
我们知道,大脑不能生产物质。
知识是大脑的产物。
非物质,或无体是知识的重要属性,但不是它独有的性质。
知识产权属于无体财产权。
除此以外,债权、商业信誉以及贸易中的服务、劳力的收支,都属于无体财产。
在美国,商业票据和无记名债券、物权证书、公司股票、流通货币、信托基金以及商业信誉等都被看成无体财产。
在日本,20世纪七八十年代出版的学术著作,大都称知识产权为无体财产权。
九十年代以后,改称“知的所有权”即知识所有权。
所以,知识产权与无体财产权之间不是等号,无体财产权或非物质财产权之称谓,不能反应知识产权的本质特征。
上述分析说明,无形或无体、非物质,不能揭示“知识”的本质。
无形说、无体说、准物说或非物质的说法,回避了正面回答问题的逻辑,用否定语式指出“知识”不是什么,却没有回答“知识”是什么这一实质问题。
知识产权不同于物权,用所谓“准物权”、“无形财产权”、“无体财产权”、“非物质财产权”等传统财产权观念和模式来形容与描述知识产权,其方法就不正确,不能客观、准确地反映它的本质。
知识产权是因知识发生的财产权。
知识产权最恰当的描述方式,就是它自己。
知识的本质是“形式”,创造是设计和描述“形式”的过程。
思想和创造是人类的天性。
据此,人具备了认识世界和改造世界的能力。
知识则是这种能力的结晶。
这种能力,决定了人类在自然界的王者地位。
需要是创造的动力,创造则是知识的源泉。
人类认识和改造世界的思想,要想告诉别人,必须借助于一定的信号(即符号)系统描述出来。
人类运用信号表达思想和情感的过程,就是创造。
就创造而言,无论其内容是科学技术,还是文学艺术,都是构造形式的活动。
这些人
造的“形式”,就是知识。
它是人类创造活动的惟一产品。
无疑,科学技术即形式,文学艺术即形式,知识即形式。
除去形式,便没有知识。
这就是知识的本质。
物质世界分为自然的和人造的。
相应的形式也有自然和人造的区别。
除去自然形式之外,描述自然所用的形式,与纯粹表达思想和情感所运用的形式,都是人的创造物,是知识。
可见,所谓知识,是人类对认识的描述。
知识已经是智力成果或产品,再用“知识产品”的说法,固然不失符号学上之美感,但在逻辑上却不免有蛇足之嫌。
知识产权概念中的知识,只是知识的一部分。
它是指由人类创造,并经由法律的标准加以“检疫”而获准予以保护的那些“形式”。
(二)知识的特征
权利对象自然属性的不同,决定民事权利的区别。
根据对象的自然状态,可以用形和体作为划分不同财产权的标准。
物权是以人类的支配物为前提,物是形式与质料的统一;债权以人的行为作为前提,行为无形无体;知识作为形式,既非物质亦非行为的这一属性,决定了知识产权既不同于物权,也不同于债权。
形式这一本质,决定了“知识”具有如下特征:
1.知识不具有实体性,不能独立存在,它必须“栖身”于物质载体。
知识描述人类的认识,认识是反映一定思想和情感的信息。
信息是抽象的,不具备可感知的形式特征。
比如,以精神为依托的“胸中之竹”,无法为他人感知。
知识又是具象的,它必须找到得以“栖身”的质料才能成为“手中之竹”。
手中之竹一旦完成,就转化为不再依赖于他的描述者的独立的客观存在。
这种可感知的存在形式,就是“知识”。
2.知识作为形式,在时间上具有永存性。
“知识”一旦被生产出来,其后,无论是形之于物质材料,还是被存储于大脑的记忆中,具有永不磨损的品格。
靠了这种品格,知识可以不断地积淀、传承。
形式和物不同。
物,不能永存。
比如,一件造型优雅、色彩和谐、精美绝伦的南宋瓷瓶,是材料、造型、色彩的统一体,尽管人们精心呵护它,其寿命总是有限的。
物质的运动是绝对的,无条件的。
质料与形式的统一则是相对的,有条件的。
这种统—一旦被打破,物就不复存在。
物权以物的存在为前提,如影随形,物灭权消。
因此,法律不必为物权设定时间界限,而是任由物
的自然寿命决定。
作为“形式”的知识,其存在和再现并不依赖于特定的质料,它有无限的选择余地,只要它能找到得以彰显或存储的质料,就不会灭失。
知识靠表现和传递而存在,并维系其寿命。
除非是知识的现实形态全部灭绝和存储于大脑中数字化了的“胸中之竹”全部失忆,这两种情况同时出现,否则,知识的寿命是无限的。
我相信大家阅读了上述的文章之后都了解了在我国知识产权保护对象和特点是什么了吧,希望呱呱知道网小编的编辑能够对大家的生活有所帮助。