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知名商品的认定与保护

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贵州南明老干妈风味食品有限责任公司(以下简称“贵州老干妈”)诉湖南华越食品有限公司(以下简称“湖南老干妈”)不正当竞争纠纷一案历经一审、二审而尘埃落定。但是由于该案涉及司法权与行政权的冲突、损害赔偿的计算、不正当竞争行为的抗辩事由、权利与利益的冲突等多方面的问题,而使得该案显得尤为复杂。

该案的关键所在还是在于权利冲突的问题。此案的权利冲突涉及两个外观设计之间的权利冲突,也涉及著作权与外观设计之间的冲突,还涉及知名商品的特有名称、包装、装潢之间的冲突。但是由于此案的案由是不正当竞争,因此,权利冲突主要体现在商品的名称、包装、装潢上,而不是其他两种权利的冲突。从这个角度讲,我认为二审法院的判决是非常成功的,没有过多纠缠于外观设计专利权之间的冲突,主要考虑贵州老干妈的产品是否属于知名商品,从而认定其是否享有的该知名商品的特有名称、包装、装潢的法益。当然,法院也并非没有考虑湖南老干妈获得外观设计专利权的抗辩事由,但是通过简明扼要的阐述,很好地解决了这个问题。本案中许多问题的解决并没有明确的法律规定,但是二审法院恰当地把握住了当事人双方的利益衡量及公平的问题,很好地解决了本案的处理。现就有关问题评述如下:

一、关于知名商品的认定问题。

在本案中,贵州老干妈提起诉讼的最重要的法律依据是反不正当竞争法第5条第2项的规定,“经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易,损害竞争对手:(二)擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢,或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢,造成和他人的知名商品相混淆,使购买者误认为是该知名商品。”而法院也正是引用这一条作为实体法上的依据作出相应的判决。因此对贵州老干妈的产品是否属于知名商品就成为本案反不正当竞争行为能否成立的重要前提。

在这里,首先需要澄清的一点是,由于商品名称、包装、装潢不是通过注册公示于众受到法定保护的权利,因此法律并不保护所有商品的名称、包装、装潢,而只是对于知名商品的名称、包装、装潢提供这种不正当竞争法上的保护,而对于非知名商品的包装、装潢并不提供反不正当竞争法上的保护。同时需要明确的一点是,对于知名商品的名称、包装、装潢的保护,实际上也不是将其视为一种权利,而只是将其作为一种法益予以反不正当竞争法上的保护而已。当然根据我国的司法实践,往往将对知名商品的特有名称、包装、装潢的保护视为一种权利。1对于知名商品的认定,从《反不正当竞争法》的规定来看,并没有一个明确的界定,但是国家工商总局曾经颁布一个行政规章,即《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定》,在这个行政规章的第4条第1款中明确规定了知名商品的认定问题:“商品的名称、包装、装潢被他人擅自作相同或者近似使用,足以造成购买者误认的,该商品即可认定为知名商品。”被告在答辩状中多次提到,对于知名

商品的认定,应当由当地的工商行政管理部门根据商品本身的质量、销售地区、销售量、广告宣传等方面的因素确定,我们认为理由难以成立。《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定》的制定机关,国家工商行政管理局公平交易局反不正当竞争处认为:“促成商品知名的因素是非常复杂的,很难说清楚是由哪些因素决定商品知名的。商品的种类数以万计,不同的商品所处的市场领域和竞争状况不尽相同,从质量、销售时间、销售地区、销售量、广告宣传等商品在市场上的实际状况来规定适合于各类商品知名的具体标准,也是难以做到的,更不可能量化。即使规定出具体标准,也难免有失科学与公正。”2因此知名商品的认定,实际上采用的是反推原则,即只要有擅自使用他人相同或者近似的商品名称、包装、装潢的行为,即可认定被擅自使用的商品属于知名商品。对此,在司法实践中也是如此把握的。3如有法官认为:“在司法实践中,认定行为人是否以不正当竞争行为对他人的‘知名商品’进行了侵权,主要采用‘反推原则’,即只要证明行为人确实擅自使用了与他人商品相同或者近似的名称、包装、装潢,即可认定行为人实施了侵犯他人‘知名商品’的不正当竞争行为,至于该‘知名商品’所得的有关奖励,可作为该‘知名商品’知名程度的参考。”4 另外《反不正当竞争法》的权威学理解释也是如此。全国人大法工委民法室认为:“怎样掌握什么样的商品是知名商品?……可以划个较宽的标准,就是擅自使用或者近似使用他人的商品名称、包装、装潢,一般即可认为他人的商品是知名商品。否则,为什么不用自己的商品名称、包装、装潢,而要去擅自使用或者近似使用他人的商品名称、包装、装潢呢?原因就是他人的商品具有一定的知名度,比较畅销。”5而具体落实到本案,作为湖南老干妈,有擅自使用贵州老干妈的特有名称、包装、装潢的行为。特别是追溯到1997年湖南老干妈与贵州南明唐蒙食品厂签署的联营协议,从该协议来看,湖南老干妈正是认为贵州地区的风味豆豉属于知名商品,才会与之联合开发。从这个角度讲,完全可以认定贵州老干妈的风味豆豉属于知名商品。

至于湖南老干妈是否具有主观上的故意,即“擅自使用”的行为也是很容易认定的。首先湖南老干妈使用的包装、装潢最初的时候与贵州老干妈的产品完全一致。其次,作为湖南老干妈与贵州南明唐蒙食品厂联营,而贵州老干妈的产地,就是贵州南明。在这种情况下,作为湖南老干妈认为自己由于信息沟通欠缺,导致商品包装、装潢相同或者相近似的结果,显然难以接受。因此正是由于贵州老干妈的产品已经具有了一定的知名度,因此作为湖南老干妈希望通过仿冒达到“搭便车”的结果。因此湖南老干妈主观上具有故意,可以认定。

至于老干妈是否属于知名商品的特有名称,也是很容易判断的。商品的特有名称首先不能属于商品的通用名称。而“老干妈”恰恰不属于商品的通用名称。因为根据案件事实,我们可以发现,老干妈原来属于对于某人的特定称谓,但是在本案中,却首先由贵州老干妈用于风味豆豉,并在一段时间使用后,具有了相当的区别性特征。以至于大多数的民众在听到此词后,都认为其代表的是一种风味

豆豉,而非对某人的称谓。凭此完全可以认定“老干妈”已经成为商品的特有名称。而贵州老干妈的包装、装潢属于知名商品的特有包装、装潢也是很容易认定的。正如二审判决所称“‘老干妈’风味豆豉产品的包装、装潢不是风味豆豉产品所通用的。该商品外包装瓶贴的色彩是红色,整体图案的中部为陶华碧女士肖像,肖像下部为书写独特的‘老干妈’三个字,具有与其他类似产品商品包装、装潢相区别的个性特征。”因此作为贵州老干妈,在实体上已经具备自己的条件,即商品属于知名商品,而且拥有知名商品特有的名称、包装、装潢。同时被告的行为属于擅自使用的行为。因此反不正当竞争行为成立。

二、利益衡量问题探讨

在本案中还需要考虑的一个重要问题是,对于消费者权利的保护。此案判决后,有许多评论认为,既然湖南华越公司对老干妈名气的提升做了大量的贡献,应当对这些贡献予以认可,因此至少不允许采用停止侵害的这种责任承担方式,应当允许两家共用这个标识。我们认为这种观点是错误,显然没有考虑到作为商品装潢,特别是知名商品的商品装潢的价值所在。实际上一个具有相当知名度的商品的特有名称、包装、装潢,其价值功能类似于商标。而作为商标,其重要的价值就表现在区别功能上,即作为不同生产者或者服务提供者的区别功能。正是因为这个原因,所以商标在一般情况下,不可能共有。即几个申请人不能共同申请并共有一个商标。6另外在商标许可的时候,也应当经过商标局的备案,其目的都是为了保护商标的功能,即区别功能。而在本案中法院如果不能要求湖南老干妈停止侵害,则如何保证两个相近似商品的区别功能。这对于消费者来说也是不公平的。因为消费者通过长期认知所获得的,对某种商品的信赖,因为这种商品标识的共存而被削弱。因此从保护消费者的权益的角度,也应当要求湖南老干妈停止侵害。至于有学者认为,湖南老干妈为这个商品的特有名称、包装、装潢的知名度的提高作出了贡献,甚至是主要的贡献。我们认为是难以成立的。因为一方面根据英美法的理论,手脚不干净者不受法律保护。作为湖南老干妈,在未经他人许可的情况下,擅自使用他人的知名商品的特有名称、包装、装潢。这本身就是一种违法行为,如果允许对这种违法行为予以保护。这岂不是意味着,如果你财大气粗,就可以就一个已经有相当知名度的商标或者包装,进行大规模的宣传,然后以对此商标或者包装的知名度的提高作出了贡献为由,要求共有这个包装。这不变成了富人及强盗的天下。如果允许这种做法,客观上也是违背民法的诚实信用原则的。

另外实际上湖南老干妈的行为未必对在先使用的贵州老干妈构成任何的利益。因为根据商标的淡化理论,一个知名商品特有的名称、包装、装潢被他人长期在相关产品上大量使用,势必冲淡这一知名商品特有的名称、包装、装潢,使得其区别于相关商品的显著的区别性特征被淡化。因此很难说,湖南老干妈的行为在客观上是有利于贵州老干妈的。如果认为这种理由成立的话,也就意味着仿冒有理,盗版合法。

三、关于湖南老干妈的抗辩事由

在本案中也涉及到外观设计的冲突问题。由于本案的案由是反不正当竞争法,因此,实际上本案没有涉及这个问题。但是湖南老干妈在答辩时还是提出上了上述抗辩事由。即由于湖南老干妈已经获得了外观设计专利权,因此已经享有合法的权利,所以不构成对贵州老干妈的侵权。我们认为,湖南老干妈的理由同样难以成立。在二审判决中,法院以诚实信用原则为依据,认为应当保护在先权利是非常具有前瞻性的。这一点已经体现在修订后的专利法第23条的规定中。即外观设计专利权获得法律保护的前提除了“同申请日以前的在国内外出版物公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似”以外,还“不得与他人在先取得的合法权利相冲突”。可见获得外观设计保护的条件之一就是不侵犯他人的合法权益。

有的学者指出,外观设计专利权是否有效应当由专利复审委员会认定。而在认定无效之前,就应当享有外观设计专利权。因此法院无权就专利权的问题作出判断。但是需要指出的是,这个问题需要分两个方面考察,一方面是作为法院是否有权作出这个发明专利权是否有效的裁判;另一方面是即使在专利权有效的前提下,法院能否确定专利权与商品包装、装潢之间的冲突问题。

对于第一个问题,依据修订后的专利法是可以的。因为根据修订后的专利法,已经将确定专利有效与否的权利留在法院,即确保司法最终裁决权。但是在本案处理时,专利法还没有作修订。因此我们应当以当时的立法来考虑。从当时的专利法来看,作为法院只能就发明专利的有效与否作出裁判,而且这种裁判也只能是通过行政诉讼的方式进行。对于实用新型和外观设计专利权的有效与否,其最终裁决权是在专利复审委员会。因此作为法院无权就本案中的外观设计专利权是否有效作出裁决。但是根据我国的司法实践,虽然法院不能就外观设计专利权的有效与否作出裁决。但是如果作为当事人的外观设计如果丧失新颖性,则对方当事人有权依据公知技术作为抗辩,从而从另一个角度否定专利权人的权利。7因为如果专利权人的权利本身侵犯了他人的合法权益,如果此时仍然保护其专利权,则客观上属于一种权利滥用的情形。

另外,在两个或者两个以上的实用新型或者外观设计专利权发生冲突时,法院有权就其中一个专利是否构成对另一个专利的侵权与否作出判断。最高法院1993年对北京市高级人民法院受理的“天津市东郊农牧场诉中国人民解放军3608工厂专利侵权上诉案”的批复中作了如下陈述:“人民法院不应当仅以被告拥有专利权为由,不进行是否构成专利侵权的分析判断即驳回原告的诉讼请求,而应当分析被告拥有专利权的具体情况以及原告专利权的关系,从而判定是否构成侵权。”因此在我国的司法实践中,实际上是允许法院就专利权是否构成侵犯他人的权利作出判断的。所以在本案中,法院在当事人没有获得行政程序的结果之前,可以就是否构成对他人权利的侵犯作出判断。

另外需要指出的是,即使在专利权有效的情况下,并非意味着获得专利权的人可以享有任意使用

的权利。首先,外观设计专利权的保护本身就必须与特定的产品结合在一起。另外即使是合法有效的专利权,也必须不侵犯他人的权利。这正是由于专利权本身的特点所决定的。作为专利权,其根本性质属于一种排他权,即禁止他人利用的权利,而非一种自己可以随便实施的权利。对此可以从专利法第11条的规定得出结论。我国专利法第11条对于专利权的保护,主要是从禁止权的角度阐述。因为作为专利权人,即使获得专利权,也必须考虑其他权利的问题,如基础专利的问题、如当事人是否有权实施专利的问题。因此各国专利法都将对权利的表述作为一种排他权处理。所以,即使确认湖南老干妈的专利权是确定有效的话,也不影响法院对是否构成侵犯他人的权利作出判断。正如二审法院认定的那样:“知名商品特有的名称、包装、装潢的权利,是与专利权属于两种类型的知识产权权利。”因此虽然作为湖南老干妈虽然享有外观设计专利权,但仍然不得侵犯他人的知名商品的包装、装潢。

注释:

1 最高人民法院在台福食品有限公司与泰山企业股份有限公司不正当竞争纠纷上诉案中,认为:“……1993年底,泰山公司即将生产的带有前述包装装潢的”仙草蜜“、”八宝粥“饮品开始在厦门经济特区国营外币免税商场销售,早于上诉人台福公司在大陆市场首先使用上述两产品的包装装潢,在相关公众中享有一定的知名度。因此,泰山公司在大陆地区对”仙草蜜“”八宝粥“两产品的特有的包装装潢享有专用权,依法应予保护。”可见,根据最高法院的意见,知名商品的名称、包装、装潢是一种权利。具体参见《最高人民法院公报》1999年第6期。

2 国家工商行政管理局公平交易局反不正当竞争处:《知名商品的含义与认定》,载《工商行政管理》,1995年第6期,第40页

3 当然也有人认为,法院判案不应当依据行政规章。但是在法律没有明文规定的情况下,同时该行政规章的规定不与法律精神相冲突的情况下,应当可以参考该行政规章审理案件。

4 上海市高级人民法院编著:《上海法院知识产权案例精析》,复旦大学出版社1998年版,第262—263页。

5 全国人大常委会法律工作委员会民法室编著:《〈中华人民共和国反不正当竞争法〉释义》,法律出版社1994年版,第16页。

6 当然根据商标的性质,集体商标和证明商标除外。

7 参见《最高人民法院公报》1995年第3期“李光诉首钢重型机械公司专利侵权纠纷上诉案”中国人民大学法学院·姚欢庆

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第一条为规范驰名商标认定工作,保护驰名商标持有人的合法权益,根据《中华人民共和国商标法》(以下简称商标法)、《中华人民共和国商标法实施条例》(以下简称实施条例),制定本规定。 第二条驰名商标是在中国为相关公众所熟知的商标。 相关公众包括与使用商标所标示的某类商品或者服务有关的消费者,生产前述商品或者提供服务的其他经营者以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等。 第三条商标局、商标评审委员会根据当事人请求和审查、处理案件的需要,负责在商标注册审查、商标争议处理和工商行政管理部门查处商标违法案件过程中认定和保护驰名商标。 第四条驰名商标认定遵循个案认定、被动保护的原则。 第五条当事人依照商标法第三十三条规定向商标局提出异议,并依照商标法第十三条规定请求驰名商标保护的,可以向商标局提出驰名商标保护的书面请求并提交其商标构成驰名商标的证据材料。 第六条当事人在商标不予注册复审案件和请求无效宣告案件中,依照商标法第十三条规定请求驰名商标保护的,可以向商标评审委员会提出驰名商标保护的书面请求并提交其商标构成驰名商标的证据材料。

浅谈商品包装与环境保护

浅谈商品包装与环境保护摘要:包装设计是现代商品营销的重要环节,保护大自然,维持生态平衡是当今人类面临的全球化重大课题。随着商品包装在商品经济中的重要性日显突出,包装工业也日益壮大,在大力发展包装工业的同时,要增强环保意识,提倡绿色消费。 关键词:商品包装环境保护环保意识包装改革 一·商品包装的重要性 随着市场经济的发展,商品的花色品种日益增多,商品包装也显得日益重要。包装已经成为商品生产流通消费各个领域不可缺少的一部分。包装的优劣直接关系到商品在市场流通中的价值。最初的商品包装主要是为了方便顾客携带。随着市场经济的发展,生产商开始认识到,商品包装是时尚的象征,是品牌的象征,更是身份的象征。于是他们赋予包装商品独特的个性,而且也为商品建立了完美的形象。当前,包装已经成为商品生产厂家和经销商一种最直接的竞销手段。包装是商品向顾客的自我展现,包装的好坏已成为消费者判断商品质量优劣的先决条件。 二·包装工业对环境的影响: 随着包装在国民经济各部门中的重要性日益加大,包装工业规模也日益扩大.尤其近些年来广泛使用的一次性包装和轻型塑料包装材料,消费者用过之后随手扔掉,形成了大量难于处理的垃圾,带来环境污染问题。因此环境保护成了21世纪的一项世界性话题,加强环境保护意识将成为人们日常生活中一种重要的

社会公德。由于环保意识的高涨,世界范围正兴起一项史无前例的“绿色革命”。包装工业也面临着一种新形势,即发展包装工业要同时考虑环境问题,使包装与环境两者协调起来。 由于环境问题的突出,包装的改革显得尤为重要。为了更好的适应时代的需求,必须采取必要的措施,在做好包装,赢得更多利润的同时要保护好环境,是包装与环境更好的协调。 三·包装改革的措施 1 包装材质方面 在材质的选取上,尽量选用易于处理的包装材料并积极开发新的包装材料。随着欧美发达国家兴起“绿色包装”的潮流,不少企业已开发出符合环保要求的绿色包装材料,并已取得一定成效。纸浆成型包装正在逐步代替难于降解的塑料材料。另外也开发新型符合环保要求的新材料。例如可口可乐公司使用的玻璃瓶,它代替了部分不易降解的塑料瓶,在小吃店,旅馆受到了广大消费者的青睐。 2 食品包装方面 开发可食性包装是一个新途径。众所周知食品包装是包装工业产品大户,占包装业的70%左右。食品包装废物对环境污染也最大。因此解决食品包装废弃物问题也是包装业的一大问题。当前食品包装工业正必起可食性包装,这是解决食品包装废弃物与环保之间矛盾的好办法。它追求的目标是制成一种不影响被装食品风味的包装膜。现在已经开发出多种。例如,我国有些冰淇

产品管理-环境保护产品技术要求

环境保护产品技术要求中空纤维膜生物反 应器组器 (征求意见稿) 编制说明

1、任务来源 《关于开展2008年度国家环境保护标准制修订项目工作的通知》(环办函【2008】44号),项目序号358,项目名称《环境环保产品技术要求中空纤维膜生物反应器组器》。 承担单位:中国环境保护产业协会、北京碧水源科技股份有限公司。 2、标准制定的背景和意义、法律及技术依据 2.1标准制定的背景和意义 2.1.1国内外发展情况 由于水资源的消耗量增加和自然界淡水资源的短缺,废水的再生利用或回用成为迫切要求。二沉池的排放出水尚无法达到中水回用的标准,所以二沉池出水还需要经过进一步过滤、活性炭吸附、杀菌消毒甚至反渗透等三级处理。这样的工艺太过复杂,并且还有化学处理产生的沉淀污泥有可能成为二次污染源。膜制作技术的进步促进了用超滤或微滤膜取代三级处理以简化工艺过程的尝试,工艺的进一步发展最终促使使用超滤或微滤膜取代二沉池的工艺方法。这时的膜工艺主要为外置式膜生物反应器器。在Hardt等处理合成废水的好氧膜生物反应器里,采用终端超滤来实现泥水分离,污泥浓度高达30g/L,是通常好氧系统的23倍,膜的水通量为7.5L/(m2·h) 外置式膜生物反应器工艺的概念为Dorr-Oliver公司在20世纪60年代发展成为商业化的污水处理系统。外置式厌氧膜生物反应器系统的概念在南非得到进一步发展而形成厌氧消化超滤工艺。 外置式工艺需要较高的能耗(2kw·h/m3~10kw·h/m3)。为解决外置式工艺高能耗的缺点,浸没式膜生物反应器被发展起来。在浸没式工艺里,微滤或超滤膜直接浸没于生物反应池,并安置在曝气器的上方,借助曝气流引起的上升的气水混合流擦洗膜表面以去除滤饼层。浸没式工艺采用负压抽吸的方法实现泥水分离。浸没式工艺的能耗主要来自曝气,它占总能耗的90%以上;而外置式式工艺系统中,曝气仅占总能耗的20%。和外置式工艺相比,浸没式工艺的膜的水通量都较低,因为后者一般在较低压力下运行;但是如果将水通量换算为比膜通量(水通量除以跨膜压差)进行对比,浸没式工艺的比膜通量比外置式工艺高2~4倍。 目前,各种工艺的膜生物反应器都有商业化应用,好氧膜生物反应器要比厌氧膜生物反应器更为普遍。 2.1.2本标准制定的意义 膜生物反应器组器及以其为核心的水处理技术越来越成为污水再生利用、资源化的主要途径,被誉为“21世纪的水处理技术”之一,其在今后污水处理、污水回用领域的主导地位越来越得以充分肯定。膜组件单元是构成膜组器的基本元件,是膜组器的核心构件。膜组件的性能、规格、规范将直接影响膜生物反应器的质量及应用,进而影响污水的再生利用。因此进行膜组件生产即是污水再生利用的专项整治工作,也是环境保护的法律法规要求。 目前国内中空纤维微滤膜组件标准仅为2003年发布实施的中华人民共和国海洋行业标准《中空纤维微滤膜组件》(HY/T061-2002)。此项标准只规定了一种带外壳的柱形膜组件标准,已不适应市场现状及发展趋势;同时不适应《中华人民共和国水污染防治法》及大规模污水处理的需求。因此为了促进和规范膜组件以及相应的膜生物反应器组器的生产、推广及应用,保证产品质量,易于膜组器的生产及质量控制,便于我国环境保护行业开展环保产品质量监督,须制订新的中空纤维膜生物反应器组器标准。 2.2标准制订的法律及技术依据

论驰名商标的认定与保护

论驰名商标的认定与保护 内容摘要 驰名商标的认定与保护是商标研究中的一个特殊领域,《保护工业产权巴黎公约》(下称《巴黎公约》)和《与贸易有关的知识产权协议》(下称Trips协议)对驰名商标的认定与保护问题只作了原则性的规定,未作具体回答。因而目前无论在理论界还是实践中,对驰名商标认定与保护的一些问题尚未达成一致,争论也较多。本文对驰名商标的认定方式、认定前提和认定标准,以及特殊保护问题结合新《商标法》的具体内容作了一点研究,权做引玉之砖。 关键词:驰名商标认定保护

目录 一、驰名商标的概念 (1) 二、驰名商标的认定...............................................................2~4 (一)认定方式.......................................................................1~2 (二)认定前提......................................................................2~3 (三)认定标准......................................................................3~4 (四)我国驰名商标认定中的完善和不足.. (4) 三、驰名商标的保护................................................................4~6 (一)世界性国际条约中的保护................................................4~5 (二)我国驰名商标保护工作 (5) (三)驰名商标的特殊保护………………………………………….....5~6 1、特殊保护的理论基础……………………………………………….….5~6

驰名商标认定有哪些方式

驰名商标认定有哪些方式? (一)行政认定 1、通过国家工商总局商标局认定 需要申请认定驰名商标的,必须通过所在地省、自治区、直辖市工商行政管理局(以下简称省级工商局)报送有关材料,由各省级工商局将经过初审并签署意见的有关申请材料以邮寄方式及时报送国家工商总局商标局,最后,由国家工商总局商标局认定该商标是否驰名。 根据《驰名商标认定和保护规定》第四条第一款规定:“当事人认为他人经初步审定并公告的商标违反商标法第十三条规定的,可以依据商标法及其实施条例的规定向商标局提出异议,并提交证明其商标驰名的有关材料。”《驰名商标认定和保护规定》第五条规定:“在商标管理工作中,当事人认为他人使用的商标属于商标法第十三条规定的情形,请求保护其驰名商标的,可以向案件发生地的市(地、州)以上工商行政管理部门提出禁止使用的书面请求,并提交证明其商标驰名的有关材料。同时,抄报其所在地省级工商行政管理部门。” 如果通过商标异议案件来申请认定驰名商标,或者是在商标管理过程中申请驰名商标,应当由国家工商局商标局来认定。 2、通过国家工商总局商标评审委员会认定 《驰名商标认定和保护规定》第四条第二款规定:“当事人认为他人已经注册的商标违反商标法第十三条规定的,可以依据商标法及其实施条例的规定向商标评审委员会请求裁定撤销该注册商标,并提交证明其商标驰名的有关材料。”如果通过商标争议案件来申请驰名商标,应当向国家工商局商标评审委员会提出申请。 依照商标法及条例的规定,在商标评审过程中产生争议时,有关当事人认为其商标构成驰名商标的,可以向商标评审委员会请求认定驰名商标,此时,有关当事人应当依法提交其商标构成驰名商标的证据材料。 (二)司法认定 人民法院在审理商标纠纷案件中,根据当事人的请求和案件的具体情况,可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定。 法院认定驰名商标,范围相对较宽,如将“驰名商标”用做企业名称,抢注驰名商标的域名,以及普通的商标侵权案件都可以向法院提起诉讼,并要求法院认定为驰名商标。一般来讲,只有中级以上的法院才可以认定。

论驰名商标的认定和保护

论驰名商标的认定和保护 【摘要】商标权是商标专用权的简称,是一种重要的知识产权。“驰名商标”(well-knownmarks)从字面上理解,无非就是知名度很高的商标,但这只是表面上的理解,人们很难看到关于“驰名商标”的标准定义。不论在国际条约还是国内立法中,人们更常见到的则是“主管机关”在认定驰名商标时应考虑的各种因素。我国针对商标出台了一些保护政策、法规。 【关键词】驰名商标认定保护 一、驰名商标的概念及其认定 商标权是商标专用权的简称,是一种重要的知识产权。商标承载着企业的文化与形象,也承载着产品的质量与信誉。我国的商标权是指商标主管机关依法授予商标所有人对其注册商标受国家法律保护的专有权。商标注册人依法支配其注册商标并禁止他人侵害的权利,包括商标注册人对其注册商标的排他使用权、收益权、处分权、续展权和禁止他人侵害的权利。 “驰名商标”(well-knownmarks)从字面上理解,无非就是知名度很高的商标,但这只是表面上的理解,人们很难看到关于“驰名商标”的标准定义。不论在国际条约还是国内立法中,人们更常见到的则是“主管机关”在认定驰名

商标时应考虑的各种因素。这就意味着,对于“什么是驰名商标”这样一个最基础性的问题,在世界范围内至今尚无明确答案。因此,从法学概念的角度而言,准确定义驰名商标的确非常困难。 2001年10月27日修订后的《中华人民共和国商标法》未对驰名商标进行定义,但该法第十四条规定了认定驰名商标应当考虑的因素。这一作法与主要国际公约和各主要国家的作法是一致的。2003年4月17日国家工商行政管理总局发布的《驰名商标认定和保护规定》第2条将驰名商标定义为:“本规定中的驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标”。 二、我国现行立法对驰名商标的保护 在修改前的商标法中,我国对驰名商标基本上未作规定。2001年10月27日我国对《商标法》进行了第二次修正,参照《巴黎公约》和《知识产权协定》的规定,增加了对驰名商标的规定,其保护范围基本上和国际公约一致。具体而言,我国立法对驰名商标的保护主要包括以下内容:(一)对未在中国注册的驰名商标也给予保护 从商标的理论来看,获得商标权的方式有使用主义和注册主义两种模式。单独采纳某一种制度会带来弊病,如单纯采纳使用获得方式会使在后商标使用人发现和筛选在先商标的成本增加并易造成冲突;采纳注册获得方式又会使长

中国驰名商标认定条件与程序

中国驰名商标认定条件与程序 认定条件 认定驰名商标的前提条件是商档所有人要有法律诉求,需要相关部门以其扩大保护。然后根据《商标法》第14条的因素。 1、相关公众对该商标的知晓程度; 2、该商标使用的持续时间; 3、该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围; 4、该商标作为驰名商标受保护的记录; 5、该商标驰名的其他因素。 二、认定程序 根据《中华人民共和国商标法》、《驰名商档认定和保护规定》的规定,可通过下列4条途径申请认定驰名商标。 1、向国家工商总局商标局申请认定。当事人认为他人经初步审定公告的商标违反《商标法》第13条规定的,可在初步日起3个月内,向商标提出异议,同是提交证明自己商标驰名商标,不予核册申请; 2、向国家工商总局商标评审委员公申请认定。当事人认为他人已注册的商标违反《商标法》第13条规定的,可在该商内,向商标评审委员会提出争议,同时提交自己商标驰名的有关材料,请求认定自己的商标为驰名商标,撤销他人。 3、向市(地、州)以上工商部门提出申请。当事人认为他人使用的商标属于《商标法》第13条规定的,请求将自己驰名商标加以保护,可向案发地的市(地、州)以上工商部门提出禁止他人使用的书面请求,并提交自己商标驰名的工商部门经审查后逐级上报到商标局,由商标局作为认定; 4、向人民法院申请认定。在商标侵权案件诉讼中,当事人可直接向人民法院提出诉讼请求,请求认定自己的商标为驰名商标。 《商标法》第十三条:就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,不予注册并禁止使用。 就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标能受到损害的,不予注册并禁止使用。

论消费模式与生态环境保护

论消费模式与生态环境保护 一、人类与环境 1.物质资料的生产 马克思认为:劳动使人类与自然界的其它动物区分开来。自从人类诞生以来,就开始不断的适应和改造周围的环境。人类适应和改造客观世界的活动,就是我们所熟知的物质资料的生产。 物质资料的生产是人类赖以生存和发展的基础,是最基本的实践活动,他是一个不断循环往复的过程,推动着人类社会不断的前进,这个不断重复的过程即再生产。再生产包含了生产、交换、分配、消费四个环节。它们相互联系,相互制约,形成一个有机的统一整体。其中生产居于支配地位,起着决定作用。生产的性质和规模决定分配、交换和消费的性质和数量。【1】交换、分配和消费也反作用于生产,加速或延缓生产的发展。 2.再生产与环境 再生产的每个环节都对生态环境存在着重要的影响。其中生产的影响起着决定性作用。生产使大量的森林被砍伐、植被被破坏,使无数的澄净的水资源遭到污染,使大量的矿藏被开采得千疮百孔,使纯净的空气变得充满了各种有毒的气体,使各种难以处理的垃圾充斥在我们周围,使大量的物种已经和濒临灭绝。然而,正是由于生产对人类存续的重要性和重复性,我们不可能因为生产对环境的破坏而以噎废食地放弃生产活动。 正是由于生产的不可逆转性,消费活动对生产的规制以对生态环境的保护和调节就显得尤为重要了。美国学者迈克尔.所罗门认为,消费是人类为了满足某种欲望与需要,消耗各种资源的过程。消费决定了生产的目的和方向,从而人们的消费模式的改变可以带动生产方向的变化,以引导再生产朝着有利于生态环境保护的方向发展,这正是本文所要讨论的中心内容所在。 3.当前生态环境状况 从18世纪中叶的第一次工业革命以来,社会生产力以前所未有的速度飞速发展,为人类带来前所未有的丰富的物质财富的同时,也造成了空前的生态环境污染问题。生物灭绝、水污染、空气污染、臭氧层空洞、原始森林资源的消竭、酸雨、土壤沙漠化、生活垃圾充斥等等。 【2】据中科院测算,目前由环境污染和生态破坏造成的损失已占到GDP总值的15%,这意味着一边是9%的经济增长,一边是15%的损失率。环境问题,已不仅仅是中国可持续发展的问题,已成为吞噬经济成果的恶魔。 二、当前存在的消费模式,主流的消费模式和趋势及其对环境的影响 【3】所谓的消费模式,是指在一定的生产力水平和生产关系下的人们的消费行为程式、规范和质的规定性。他不仅反映人们消费活动的内容和主要特点,也反映消费领域的经济关系。 1. 传统的消费模式 传统的消费模式包括原始的消费模式和线性消费模式。传统的消费模式伴随人类的历史而产生,从原始社会一直留存至今。 原始消费模式大致可以描述为:不管生产什么样的产品,人们就进行无差异的消费该产品,很少存在选择和对比。生产对消费起着绝对的支配作用,而消费对生产的调节作用是微乎其微的。 原始的消费模式主要源自于社会生产力的落后。受制于科学和技术的限制,这种消费一直强调生活即是消费。由于物质资源的极度匮乏,人们没有能力去做出消费反面的选择。即使全部的产品都被消耗完,仍然无法满足人们对自身生存和发展的需要。

绿色环保产品

绿色环保产品资料人们对环境保护的意识从来没有象今天这样强烈。当地球上的人们享受着由科学技术带来的现代工业“文明”时,也正经历着日益严重的环境污染。1992年联合国环境与发展大会,第一次将环境与经济、社会的发展有机地结合在一起,提出走可持续发展道路,制定了21世纪议程,并将清洁生产作为21世纪议程优先发展的领域。 三维通信作为国内资深的无线通信研发及销售企业,通过多年的技术积累,提出了许多新的技术,不断改进产品性能。在产品质量控制方面采取了严格措施,保证产品符合公司各项指标承诺,并积极响应国务院发布的加强“节能减排”号召,对各项产品工艺采用了创新技术以达到更稳定的产品性能和更低的污染排放。作为一个对产品及用户负责的公司,虹信公司在质量控制及绿色制造方面均给予了持续的投入。 在努力向用户提供成熟的高品质产品的同时,三维公司在技术创新方面也持续进行投入,不断开拓新的技术方向及新的应用。每年研发投入5000余万元,长期高强度的投入使三维公司有能够持续向用户提供技术先进的产品。

绿绝节能型直放站 产品特点: ?高效率、低功耗的射频放大器件 在产品设计当中使用了高效率、低功耗的射频放大器件,且采用了全面的电源管理方案,使得射频功耗效率得以提高。以GSM 20W设备为例,在满足所有射频指标的情况下射频功耗效率达到25%以上。有效降低了设备功耗,减小了设备体积。 ?高效率电源选型设计 在设备电源选型设计当中,重视电源转换效率,从原有常规的82%提高到现在的92%。如一台整机功耗原150W的设备采用了高效率的电源后,现有功耗为133W,一年节省用电149度。 ?智能化资源分配 利用载频调度的工作原理,采用时间策略对于部份时间段采用降低输出功率等手段达到节能减排的目的。比如:山区的晚上,体育场所等具体潮汐特点的区域。以20W功率设备为例,白天12个小时最大功率输出。晚上12个小时5W输出,可降低720W功耗。 ?小型化设计 整机体积可以减小为原体积的二分之一到四分之一,并可实现多站共用、节省铝外壳材料,降低稀有金属的用量、缺省无源器件镀银工艺,节省银材料,减少环境污染、减少内部馈线链接,节省铜材料。 ?低能耗:模块的整体功耗可以下降50%、整机配套电源的功耗 下降50%

驰名商标认定与保护是怎样的

一、驰名商标认定是怎样的 1、向工商部门申请认定驰名商标:驰名商标权利人认为他人使用的商标属于《商标法》第13条规定的情形,可以向案件发生地的地方工商部门提出禁止使用的请求。地方工商部门经审查后逐级上报至商标局,由商标局做出认定。 2、向商标局申请认定驰名商标:驰名商标权利人认为他人经初步审定公告的商标,属于《商标法》第13条规定的情形,可以在3个月内向商标局提出异议申请的同时申请认定驰名商标。 3、向商标评审委员会申请认定驰名商标:驰名商标权利人认为他人已注册的商标属于《商标法》第13条规定的情形,可以在至少5年的期限内向商标评审委员会提出评审申请的同时申请认定驰名商标。 4、向人民法院申请认定驰名商标:已注册驰名商标的权利人认为他人使用的商标属于《商标法》第13条规定的情形,可以直接向人民法院起诉,在起诉的同时申请认定驰名商标。另外,驰名商标权利人对商标局或者商标评审委员会的认定持有异议,可以向人民法院请求司法审查。 二、驰名商标怎么保护 《驰名商标认定和管理暂行规定》对驰名商标的扩展保护主要体现在三个方面: 1、禁止不当注册将与他人驰名商标相同或近似的商标在非类似商品上申请注册,且可能损害驰名商标注册人的权益,商标局可以驳回其注册申请。已经注册的,驰名商标注册人可以请求商标评审委员会予以撤销。 2、禁止不当使用将与他人驰名商标相同或者近似的商标使用在非类似的商品上,且会暗示该商品与驰名商标注册人存在某种联系,从而可能使驰名商标注册人的权益受到损害的,驰名商标注册人可请求工商行政管理机关予以制止。 3、禁止作为商号使用自驰名商标认定之日起,他人将与该驰名商标相同或近似的文字作为企业名称的一部分使用,且可能引起公众误认的,工商行政管理机关不予登记;已经登记的,驰名商标注册人可以请求予以撤销。我国修正后的商标法第十三条中将驰名商标的保护扩展至非类似商品或服务上,正式以立法形式确立了对驰名商标的扩张保护。 三、驰名商标认定费用 根据有关规定,驰名商标认定费用标准是根据该商标申请的难易程度来决定的,一般是会在五十万到一百万之间的范围,驰名商标的认定一般是通过商标争议,法院诉讼的途径进行认定的,所以到时候还要考虑加上诉讼费。 驰名商标认定途径: 1、工商案件查处:通过商标管理案件认定驰名商标大约6个月能完成;

驰名商标认定程序及文件准备说明

一、关于驰名商标: 目前,申请认定驰名商标的法律依据为《商标法》第十三条,行政规章依据为《驰名商标认定和保护规定》。 根据《商标法》和《驰名商标认定和保护规定》,驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。对消费者来说,驰名商标即意味着可靠的商品质量和良好的企业声誉,法律对驰名商标的保护力度要远远大于普通商标。被认定为驰名商标对企业的商标保护有着重要的意义。 《商标法》第十三条规定:就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的不予注册并禁止使用。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。 以上规定明确了驰名商标的保护原则。 依据以上规定,如果一件商标被认定为驰名商标,其在非相同类似商品或服务上的合法利益受到侵害时,因驰名商标而取得商标专用权的扩大性保护,即驰名商标的专用权保护范围将扩大到部分非类似的商品或服务上,当他人在不相同或者不类似商品上申请注册的商标构成对驰名商标的复制、摹仿或者翻译,存在误导消费者,致使商标注册人利益可能受到损害的,驰名商标注册人可以依法要求其不予注册并禁止使用。 《驰名商标认定和保护规定》第十三条规定:当事人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记,可能欺骗公众或者对公众造成误解的,可以向企业登记主管机关申请撤消该企业名称登记,企业名称登记主管机关应当依照《企业名称登记管理规定》处理。 根据以上规定,驰名商标也是企业发生部分在先权利冲突时获得保护的法律依据,企业有权禁止他人将驰名商标登记为企业名称等使用。 认定驰名商标,能使企业有效防止他人对其品牌恶意淡化,加强对驰名商标的法律保护也是世界知识产权立法的趋势。被认定驰名商标后,通过国际公约,商标在国际范围内都将获得强有力的法律保护,对开拓国际市场将产生十分积极的影响。

塑料袋与环境保护

塑料袋与环境保护 上海市闵行区科协腐蚀专委会沈志聪 在讲《塑料袋与环境保护》之前我想先向在座各位问二个问题。 一、二十世纪包装材料的十大发明,你们能否说出一、二个? 十大发明中最重要的发明,应该是塑料的应用。塑料薄膜包装材料应该讲是与我们人们日常生活密切相关的一个材料。100多年前,奥地利人马克斯?舒施尼发明了塑料袋,这种包装物既轻便又结实,在当时无异于一场科技革命。从此以后,塑料袋每年的产量飛速遞增,时至今日人们外出购物或買菜,均顿感一身轻松,不需要携带任何拎包或菜篮,因为商店、菜场都备有免费的塑料袋。真叫方便得不得了。 我再想问第二个问题。什么是廿世纪最糟糕的科技发明? 大家会一致认为塑料薄膜与塑料袋。这是发明家舒施尼做梦也没想到,到塑料袋百岁“诞辰”纪念日时,它竟然被评为20世纪人类“最糟糕的发明”。那为什么讲是“最糟糕的发明”呢?这就是今天我要向大家讲的题目《塑料袋与环境保护》。 ㈠塑料袋的现状 ⒈塑料袋是什么材料: 塑料在我们现代化社会中是一种不可缺少的材料,上至人造卫星、飞机,下至手机、园珠笔。处处可见塑料,这些塑料都是石油化工产品。塑料薄膜是其中一个品种,塑料袋就是用塑料薄膜制成的盛

物袋。制成塑料袋的塑料大致有五种: ⑴聚氯乙烯(PVC)在上个世纪五、六十年代,我国塑料袋大部分为聚氯乙烯的,因其含有为提高加工性能的添加剂和提高薄膜柔性的增塑剂,这些添加物均有毒性,不宜盛装食品,所以除特殊的无毒硬薄膜用于包装外,其它已很少在市场上看到。 ⑵低压聚乙烯(HDPE)HDPE薄膜一般用于要求较高的拉伸和防渗的场所。HDPE膜也常用于商品袋、杂货袋和食物包装。日常生活中要求强度高、防水性佳、抗渗性好的商品袋都用此制作。 ⑶高压聚乙烯(LDPE)LDPE制做的薄膜具有良好的光学性能、强度、曲挠性、密封性以及缓慢的气味扩散性和化学稳定性。因其优异的性能和加工性,加上其无毒性,价格相对而言低一些,目前使用的塑料袋绝大都份是这类产品。 ⑷聚丙烯(BOPP)BOPP薄膜是双向拉伸聚丙烯薄膜的简称,是一种非常重要的软包装材料,无色、无嗅、无味、无毒,并具有高拉伸强度、冲击强度、刚性、强韧性和良好的透明性。BOPP膜经电晕处理后,有良好的印刷适应性,可以套色印刷而得到精美的外观效果,因而常用作复合薄膜的面层材料。现在五彩缤纷的食品、冷饮的包装薄膜都是用BOPP。 ⑸其他塑料薄膜:聚酯、聚苯乙烯和复合薄膜等 ⒉塑料袋的消费量: 目前,不仅是中国乃至全世界塑料的消费量都很大,根据中国塑料加工工业协会的统计,2004年全中国塑料制品产量高达1846.61万

驰名商标的认定标准是什么

驰名商标的认定标准是什么 根据《商标法》第14条规定,驰名商标的认定条件如下所示:(一)相关公众对该商标的知晓程度;(二)该商标使用的持续时间;(三)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;(四)该商标作为驰名商标受保护的记录。 一、驰名商标的认定标准是什么 根据《商标法》第14条规定,驰名商标的认定条件如下所示: (一)相关公众对该商标的知晓程度 根据《驰名商标认定和保护规定》第2条第2款的规定,相关公众包括与使用商标所标示的某类商品或者服务有关的消费者,生产前述商品或者提供服务的其他经营者以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等。比如,使用某商标的商品或者服务是属于计算机信息技术领域,而与计算机信息技术领域相联系的众多人员对该商标的知晓程度,就是“相关公众对该商标的知晓程度”。

(二)该商标使用的持续时间 商标权利人利用和行使商标专用权的主要方式是使用其商标。商标不论注册与否,只有使用才能在交易中体现其价值,才能把商标的无形财产权转化为物质财富。对于未注册商标,只有不断使用才能体现其商标的存在,才有可能通过使用产生显著性,从而在相关公众中产生知名度,否则,公众就无从了解该商标,更谈不上驰名了。对于注册商标权利人,使用商标是其应履行的义务。根据《驰名商标认定和保护规定》第3条第2项的规定,证明该商标使用持续时间的有关材料,包括该商标使用、注册的历史和范围的有关材料。 (三)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围 通过了解对一个商标任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围,就可以比较明确地得知该商标在一定区域内公众的知晓程度。根据《驰名商标认定和保护规定》第3条第3项的规定,证明该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围的有关材料,包括广告宣传和促销活动的方式、地域范围、宣传媒体的种类以及广告投放量等有关材料。 (四)该商标作为驰名商标受保护的记录 如果一个商标在国外曾经作为驰名商标受过保护,那么该商标所有人也可以提供出认定该商标为驰名商标的各种证明文件。

包装设计与环境保护的关系

艺术与科学--《自然科学概论》课程考查论文 专业班级: 学号: 姓名: 成绩:

包装设计与环境保护的关系 XX (……………专业081班,………………) 任课教师: [摘要]:最初的包装是以储藏和运输商品而出现,随着商品经济的发展,商品的包装除了它的基本功能外还能体现商品的价值,它已成为一件必不可少的物品,包装和商品成为一个整体而存在,共同体现商品的价值,可大量的包装丢弃物对环境造成了恶劣的影响,环境是人类赖以生存的命脉,没有自然环境也就没有人类,两者都不能丢失,改如何让它们和谐共处成为了一个全球性的问题,本文就这个问题简单的分析。 [关键词]:包装环境和谐共处 1 包装的作用 1.1储藏、运输商品 在原始社会的旧石器时代包装就已经萌芽了,时候用植物叶、果壳、兽皮等来盛装转移食物和饮水,这些是没有经过任何技术加工的,甚至没有出现包装的概念,不过它行使着包装最原始的功能储藏和运输商品。到了科技发达的今天,商品的包装日新月异,但最实质的功能还是用它来储藏和运输商品。 1.2提高商品的价值 伴随着现代科学技术的高速发展和商品经济的全球化扩展,赋予了包装全新的意义,它开始体现商品的价值,体现购买者的身份和地位,即使从商品投入使用的这一刻起包装这层华丽的外衣也就正式的退出了属于它的舞台,可好的包装还是会吸引消费者的眼球,高档、奢侈的包装受到送礼者的青睐,甚至包装的好坏已成为消费者判断商品质量优劣的先决条件。 1.3保护商品 商品的内在物理的、化学的、生化的特征必须借助适宜的包装,才能保证其使用价值免受损失。只有现代包装技术、包装材料才能使防震、防热、防尘,防辐射、防光、防锈、防霉、防氧化……成为可能,才能使商品更清洁、更新鲜、更长久、更安全。 1.4保护环境 商品包装可保护环境免受某些商品的污染。有些商品其自身的辐射性、有毒性、有害性、污染性等成为环境的重要污染源,只有对这些商品进行有效包装,才能保护环境,所以商品包装就成为环境远离污染的“保护伞”。 2 包装对环境的危害 2.1包装废弃物对环境造成了严重的危害 包装废弃物是指失去或完成保持内装物原有价值和使用价值的功能,成为固体废物丢弃的包装容器及材料。废弃物最终基本上以固体的形式存在,对废弃物的处理主要采用焚烧、掩埋、磨碎回收再利用,回收再利用对环境的危害性较小,主要是掩埋和焚烧对环境造成影响。有资料显示,包装废弃物约占城市固态废弃物重量的三分之一,体积的二分之一;我国城市固态废弃物占废弃物重量的百分之十五,体积的百分之二十五。对环境的污染主要表现在以下三个方面 2.1.1对水体的污染 商品包装的随意丢弃,随着天然降水或地表径流入河流、湖泊,长期淤积,导致水面垃圾泛滥,其中的有害物质随着水源进入土壤,被植物摄入,从而进入人体,损害人们的健康。我国有些城市的垃圾掩埋场就发现,周围地下水的浓度、色度、总细菌数、重金属含量等污染指标就严重超标。放眼望去,曾经的碧水青山是何等的让人心旷神怡,如今的垃圾成堆,真的是惨不忍睹。

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